Uploaded by Tima kolchin

Гражданское право, учебное пособие

advertisement
Орыспаева С.Ю. Гражданское право РК. Учебное пособие, Алматы, ТОО «ПРОФИТренинг», 2019г.
Учебное пособие включает в себя основные темы как общей, так и особенной части гражданского Кодекса
Республики Казахстан.
Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями Правил проведения сертификации кандидатов в
профессиональные бухгалтеры, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 марта
2015 года № 175.
Учебное пособие предназначено для подготовки кандидатов к сдаче экзаменов по профессиональной сертификации
бухгалтеров.
Нормативные акты приводятся по состоянию на 01.01.2019г.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
1
Содержание:
Содержание: ............................................................................................................................................................................. 2
Тема 1. Общие положения..................................................................................................................................................... 3
1.1.
Понятие, предмет и метод гражданского права ................................................................................................... 4
1.2.
Принципы гражданского права ............................................................................................................................... 5
1.3.
Система гражданского права .................................................................................................................................. 5
1.4.
Источники гражданского права ............................................................................................................................... 6
1.5.
Задача: ...................................................................................................................................................................... 9
1.6.
Тестовые вопросы: .................................................................................................................................................. 9
Тема 2. Субъекты гражданских правоотношений ......................................................................................................... 9
2.1.
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений ......................................................................... 10
2.2.
Предпринимательская деятельность граждан.................................................................................................... 14
2.3.
Банкротство индивидуального предпринимателя .............................................................................................. 15
2.4.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений ...................................................................... 15
2.5.
Юридический факт ................................................................................................................................................ 21
2.6.
Задачи: .................................................................................................................................................................... 22
2.7.
Тестовые вопросы: ................................................................................................................................................ 22
Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц ................................................................................... 23
3.1.
Понятие и признаки юридического лица.............................................................................................................. 23
3.2.
Регистрация, реорганизация, ликвидация юридического лица ......................................................................... 24
3.3.
Банкротство юридического лица .......................................................................................................................... 27
3.4.
Виды и формы юридических лиц ......................................................................................................................... 29
3.5.
Коммерческие организации .................................................................................................................................. 30
3.6.
Некоммерческие организации .............................................................................................................................. 33
3.7.
Задача: .................................................................................................................................................................... 34
3.8.
Тестовые вопросы: ................................................................................................................................................ 35
Тема 4. Объекты гражданских прав ................................................................................................................................. 35
4.1.
Понятие и содержание объектов гражданских прав........................................................................................... 35
4.2.
Классификация вещей .......................................................................................................................................... 36
4.3.
Деньги, валютные ценности, ценные бумаги ...................................................................................................... 40
4.4.
Виды ценных бумаг................................................................................................................................................ 41
4.5.
Финансовые инструменты ..................................................................................................................................... 45
4.6.
Личные неимущественные права ......................................................................................................................... 46
4.7.
Задача: .................................................................................................................................................................... 48
4.8.
Тестовые вопросы: ................................................................................................................................................ 49
Тема 5. Сделки ....................................................................................................................................................................... 49
5.1.
Понятие сделки ...................................................................................................................................................... 49
5.2.
Виды и формы сделок ........................................................................................................................................... 50
5.3.
Юридические последствия недействительности сделки ................................................................................... 52
5.4.
Задача: .................................................................................................................................................................... 54
5.5.
Тестовые вопросы: ................................................................................................................................................ 54
Тема 6. Представительство. Доверенность ............................................................................................................... 55
6.1.
Представительство. Понятие, основные черты и виды ..................................................................................... 55
6.2.
Доверенность ......................................................................................................................................................... 57
6.3.
Задача: .................................................................................................................................................................... 60
6.4.
Тестовые вопросы: ................................................................................................................................................ 60
Тема 7. Сроки в гражданском праве ................................................................................................................................. 61
7.1.
Значение сроков в гражданском праве. Виды сроков ........................................................................................ 61
7.2.
Исчисление сроков ................................................................................................................................................ 62
7.3.
Исковая давность................................................................................................................................................... 62
7.4.
Приостановление и перерыв исковой давности ................................................................................................. 64
7.5.
Приобретательная давность ................................................................................................................................ 64
7.6.
Соотношение исковой и приобретательной давности ....................................................................................... 65
7.7.
Задача: .................................................................................................................................................................... 65
7.8.
Тестовые вопросы: ................................................................................................................................................ 66
Тема 8. Право собственности и иные вещные права ................................................................................................. 66
8.1.
Общие положения ................................................................................................................................................. 66
8.2.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками ........................................................................................ 68
8.3.
Право общей и долевой собственности .............................................................................................................. 69
8.4.
Приобретение права собственности и иных вещных прав ................................................................................ 71
8.5.
Прекращение права собственности и иных вещных прав ................................................................................. 71
8.6.
Защита права собственности и иных вещных прав ........................................................................................... 72
8.7.
Задача: .................................................................................................................................................................... 73
8.8.
Тестовые вопросы: ................................................................................................................................................ 73
Тема 9. Обязательства ...................................................................................................................................................... 73
9.1.
Понятие обязательства ......................................................................................................................................... 73
9.2.
Способы обеспечения исполнения обязательства ............................................................................................ 75
9.3.
Ответственность за нарушение обязательства .................................................................................................. 79
9.4.
Прекращение обязательства ................................................................................................................................ 80
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
2
9.5.
Задача: .................................................................................................................................................................... 81
9.6.
Тестовые вопросы: ................................................................................................................................................ 82
Тема 10. Договор ................................................................................................................................................................... 82
10.1. Понятие договора .................................................................................................................................................. 82
10.2. Содержание, форма и структура договора ......................................................................................................... 83
10.3. Виды договоров ..................................................................................................................................................... 85
10.4. Заключение договора ............................................................................................................................................ 87
10.5. Оферта ................................................................................................................................................................... 87
10.6. Акцепт ..................................................................................................................................................................... 88
10.7. Изменение и расторжение договора .................................................................................................................... 89
10.8. Отдельные виды договоров .................................................................................................................................. 90
10.9. Задача: .................................................................................................................................................................... 95
10.10.
Тестовые вопросы: ............................................................................................................................................ 95
Тема 11. Правовое регулирование трудовых отношений ......................................................................................... 95
11.1. Трудовой договор .................................................................................................................................................. 96
11.2. Рабочее время и время отдыха ......................................................................................................................... 101
11.3. Оплата труда ........................................................................................................................................................ 104
11.4. Трудовой распорядок. Дисциплина труда ......................................................................................................... 104
11.5. Материальная ответственность сторон трудового договора .......................................................................... 106
11.6. Задача: .................................................................................................................................................................. 107
11.7. Тестовые вопросы: .............................................................................................................................................. 108
Тема 12. Интеллектуальная собственность ............................................................................................................. 108
12.1. Понятие интеллектуальной собственности ....................................................................................................... 108
12.2. Авторское право................................................................................................................................................... 110
12.3. Смежные права .................................................................................................................................................... 113
12.4. Право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (патентное право) ............................. 114
12.5. Права на селекционные достижения ................................................................................................................. 115
12.6. Права на топологии интегральных микросхем, на защиту нераскрытой информации от незаконного
использования................................................................................................................................................................... 116
12.7. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров и услуг ....................................... 116
12.8. Задача: .................................................................................................................................................................. 118
12.9. Тестовые вопросы: .............................................................................................................................................. 118
Тема 13. Банковское дело.................................................................................................................................................. 119
13.1. Понятие банка ...................................................................................................................................................... 119
13.2. Договор банковского обслуживания ................................................................................................................... 120
13.3. Договор банковского счета ................................................................................................................................. 121
13.4. Договор о переводе денег ................................................................................................................................... 123
13.5. Договор банковского вклада ............................................................................................................................... 124
13.6. Задача: .................................................................................................................................................................. 125
13.7. Тестовые вопросы: .............................................................................................................................................. 126
Тема 14. Страхование ....................................................................................................................................................... 126
14.1. Понятие страхования .......................................................................................................................................... 126
14.2. Виды и формы страхования ............................................................................................................................... 128
14.3. Формы страхования ............................................................................................................................................. 130
14.4. Договор страхования ........................................................................................................................................... 132
14.5. Задача: .................................................................................................................................................................. 134
14.6. Тестовые вопросы: .............................................................................................................................................. 134
Список использованной литературы: ......................................................................................................................... 135
Тема 1. Общие положения
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
Понятие, предмет и метод гражданского права
Принципы гражданского права
Система гражданского права
Источники гражданского права
Задача
Тестовые вопросы
1.1.
Понятие, предмет и метод гражданского права
юридические нормы, регулирующие общественные отношения
публичное право
регулирует
отношение,
затрагивающие
государственные и
общественные
интересы
частное право
метод приказного и
запретного
регулирования
отношений, а также
возможность
вмешательства в
частные дела
государства в лице
управленческих,
правоохранительны
х и иных властных
органов
без вмешательства
государства
охватывает
отношения,
затрагивающие
частные
обособленные
интересы,
возможности и
необходимость
защиты которых
определяется их
носителями
Гражданское право Республики Казахстан опирается на основные принципы частного права, хотя и отличается
своими особенностями, отражающими современное общественное и экономическое состояние страны, ее
исторический опыт и национальные традиции.
Гражданское право - одной из основных и ведущих звеньев, именуемых отраслями права. Значение гражданского
права в системе всех отраслей права республики определяется ключевой ролью тех отношении, которые являются
предметом его регулирования, широкой сферой его применения и его неразрывной связью с защитой
имущественных и неимущественных прав и интересов личности.
Система права
Частное право
Публичное право
Гражданское право
Налоговое право
Гражданско-процессуальное право
Административное право
Семейное право
Уголовное право
Финансовое право
Уголовно-процессуальное право
другие отрасли права
другие отрасли права
Под предметом гражданского права понимается круг общественных отношений, регулируемых гражданско правовыми нормами.
Гражданским законодательством регулируются товарно-денежные и иные основанные на равенстве участников
имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения, личные
неимущественные отношения, не связанные с имущественными, регулируются гражданским законодательством,
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
4
поскольку иное не предусмотрено законодательными актами либо не вытекает из существа личного
неимущественного отношения.
Для гражданских имущественных отношении, регулируемых гражданским правом, характерно то, что они возникают
между имущественно обособленными субъектами, не связанными взаимными правами и обязанностями властно подчиненного характера, каждый их которых обладает собственными частными интересами.
Под имущественными отношениями понимаются отношения по приобретению и использованию имущества: вещей,
прав и обязанностей по поводу вещей и иных материальных благ. Предмету имущественных отношений можно дать
денежную оценку.
Личные неимущественные отношения связанные с имущественными - это отношения, вытекающие из создания
объектов интеллектуальной собственности - произведений науки, искусства, технического творчества и т.п. Сами по
себе эти объекты и права на них не имеют непосредственного имущественного содержания и денежной оценки. Но
они тесно связаны с имущественными и потому попадают в сферу гражданско - правового регулирования,
охраняясь средствами защиты гражданских прав.
Среди отношений, являющихся предметом гражданского права, называет также личные отношения, не связанные с
имущественными. Например, отношения по поводу имени гражданина, его чести и достоинства, возможности
выбора местожительства, телесной неприкосновенности и т.п. Подобные отношения регулируются гражданским
правом при соблюдении некоторых условий: если они не регулируются другими отраслями права, если это не
противоречит существу личных неимущественных отношений.
Гражданское право как отрасль права - это совокупность юридических норм, регулирующих обще дозволительным
методом имущественные и близкие к ним личные неимущественные отношения между юридически
неподчиненными друг другу имущественно обособленными субъектами.
1.2.
Принципы гражданского права
Под принципами гражданского права следует понимать его основополагающие идеи, сформулированные законом
или вытекающие из смысла его предписаний, содействующие правильному пониманию содержания гражданско правовых норм, их адекватному толкованию, разрешению противоречии между ними.
Принципы гражданского права следующие:

Принцип равенства субъектов гражданско - правовых отношений (субъектами гражданских
правоотношений становятся неподчиненные друг другу субъекты, которые законом признаются равными и в
приобретении, и в осуществлении, и в защите гражданских прав, равными в обязанностях и в ответственности за их
нарушение. Никто из субъектов гражданского права не вправе приказывать друг другу и потому в основе их
отношений лежит взаимное соглашение);

Принцип неприкосновенности собственности. Важность данного принципа вытекает из того, что
собственность является фундаментом всей экономической системы страны. Неприкосновенность собственности
означает прежде всего признание за собственником возможности использовать свое имущество по личному
свободному усмотрению для достижения любой не запрещенной законом, цели. Помимо права собственности
гражданское законодательство предусматривает некоторые другие вещные права, позволяющие их обладателю
непосредственно использовать предоставленное ему имущество в своих интересах: право землепользования,
право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право на жилище.

Принцип свободы договора. Этот принцип означает, что любое лицо по своему усмотрению и без
принуждения вправе заключать или не заключать тот или иной договор; выбирать партнера с которым он желает
заключить договор; выбирать вид договора; определять условия договора. Следует учитывать, что и договорный
партнер обладает такими же правами.

Принцип недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела и личную жизнь. Этот принцип
распространяется на гражданские правоотношения в той мере, в какой они носят личный имущественный или
неимущественный характер. Недопустимость произвольного вмешательства кого либо в частные дела означает
запрет органам власти и управления, родителям, служебным руководителям и другим лицам влиять на то, как
дееспособные граждане или юридические лица распоряжаются своим имуществом, делят свою прибыль
используют доходы. Запрещено требовать предоставление сведений, составляющих личную, семейную и
коммерческую тайну, вторгаться в чужую личную жизнь, в чужие отношения.

Принцип защиты прав предпринимателей и потребителей. Предприниматели нуждаются в упрощении
порядка образования предпринимательских структур, свободе предпринимательской деятельности, недопустимости
необоснованных проверок и ненужного государственного контроля, сохранении коммерческой тайны, справедливом
налогообложении.

Принцип защиты прав и правомерных интересов кредиторов. Кредитор - это необходимая фигура
всякого гражданского обязательства и потерпевшая сторона при всяком его нарушении. Пренебрежение
интересами кредитора и защитой его интересов ведет к ослаблению гражданско-правового оборота. Для такой
защиты ГК устанавливает ответственность должника, не исполнившего в срок денежное обязательство, в форме
взыскания неустойки за каждый день задержки возврата денег.

Принцип защищенности гражданских прав. Гражданские права должны защищаться государством при
любых обстоятельствах - независимо от того, предусмотрено или нет применение конкретного средства защиты
против конкретного нарушения.
1.3.
Система гражданского права
Под системой отрасли гражданского права следует понимать находящуюся во внутренней логической связи и
зависимости совокупность ее звеньев: разделов, институтов и норм.
Казахстанское гражданское право строится по модели пандектной (всеобъемлющей) системы, основы которой были
заложены еще в римском праве, а более широкое практическое воплощение эта модель нашла несколько сот лет
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
5
тому назад в германском праве. В Республике Казахстан первым звеном системы служат общие положения,
правила которых определяют круг отношений, охватываемых гражданско - правовыми нормами, соотношение этих
норм по юридической силе, их действие во времени, пространстве и по лицам, условия их действительности,
толкование и осуществление. В этот же раздел включаются нормы о всех видах гражданских прав, об их защите, о
значении сроков в гражданском праве.
Общие положения четко выделены в разделах «Субъекты гражданских прав», «Право собственности и иные
вещные права», «Обязательственное право» и в других разделах.
В единой же системе гражданского права после общих положений идет раздел о субъектах гражданских прав и
обязанностей, их правоспособности и дееспособности, изменения и прекращения правосубъектности.
Следующий раздел «Право собственности и иные вещные права» охватывает понятие вещных прав, правомочия
субъектов вещных прав, основания их возникновения и прекращения, особые способы защиты вещных прав от
нарушений.
Самым большим разделом гражданского права является обязательственное право, состоящее из подразделов,
регулирующее правоотношения между конкретными лицами, одно из которых может требовать от другого
совершения определенных действий, а другое лицо обязано исполнять такие требования.
Раздел «Право интеллектуальной собственности» регулируют отношения, связанные с созданием и
использованием результатов интеллектуальной деятельности.
Следующим разделом является наследственное право, регулирующее наследственные отношения, которые
возникают в связи со смертью гражданина и переходом имущества умершего к его наследникам.
Заключительным разделом является раздел «Международное частное право», которое регулирует гражданскоправовые, трудовые и иные частноправовые отношения, осложнённые иностранным элементом.
Всю отрасль гражданского права по структуре законодательного материала принято делить на две части: общую
часть и особенную.
1.4.
Источники гражданского права
Источники права — это исходящие от государства или признаваемые им официально-документальные формы
выражения и закрепления норм права, придания им юридического, общеобязательного значения.
источники права
обычаи делового
оборота
правовой акт
правовая доктрина
Обычаи делового оборота - сложившиеся и широко применяемые в области гражданско-правовых договоров
правила поведения независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе. Условия применения
обычаев делового оборота:

правило поведения должно быть сложившимся, т.е. достаточно постоянным и определенным в своем
содержании;

оно должно применяться широко, а не иметь узкоспециальный, частный характер;

сфера применения ограничена предпринимательскими отношениями;

оно должно быть не предусмотрено законодательством
Обычаи делового оборота широко применяются во внешнеторговом обороте, например: ИНКОТЕРМС-2010
К числу немаловажных источников права относится правовая доктрина (учение, система знаний). Правовая
доктрина используется в некоторых странах при наличии пробела в законодательстве, отсутствии
соответствующего прецедента, положения из работ известных учёных для юридического решения возникшего
спора, имеющего правовое значение, и как правило, подкреплена авторитетом традиции
По общему правилу любая доктрина делится на официальную, создаваемую на национальном уровне или
наднациональном (например - экспертные заключения), и научную, создаваемую в университетах и иных
профессорских объединениях.
Доктрина имеет значение формы права и в других правовых системах, например, в той части ислама, который
служит основой для разрешения семейно-брачных, имущественных и иных споров в мусульманских странах. В
первую очередь следует назвать Коран и Сунну. Коран - это священная книга, представляющая собой собрание
поучений, речей и заповедей Аллаха; Сунна - сборник жизнеописания пророка Мухаммеда. Нередко к доктрине
относятся труды ученых. Так, в англоязычных странах судьи нередко обосновывают свои решения ссылками на
труды английских ученых.
Наиболее распространенным источником права является правовой акт, являющийся официальным документом,
созданный уполномоченным на это государственным органом и принятый в установленном порядке, содержащий
общеобязательные правила поведения. Правовые акты различаются по содержанию, по органу, его издавшему, и
процедуре принятия.
Правовой акт - это официальный, письменный документ, изданный органом государства, в пределах
установленной компетенции, направленный на введение в действие правовых норм, на изменение существующих,
либо их отмену.
Правовой акт всегда обращен к персонально неопределенному кругу лиц. Правовой акт служит основным
источником и формой права.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
6
Признаки правовых актов
они исходят только от государственных органов, специально
на то уполномоченных
существует особый порядок их принятия
используется писаная форма и оформление в специальном виде
иерархическая подчиненность, основанная на различной
юридической силе отдельных актов
содержание правовых актов составляют нормы права
Правовые акты имеют свою иерархию. Высшей юридической силой обладает Конституция Республики Казахстан.
Соотношение юридической силы правовых актов соответствует следующим нисходящим уровням:
1) законы, вносящие изменения и дополнения в Конституцию;
2) конституционные законы Республики Казахстан и указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу
конституционного закона;
3) кодексы Республики Казахстан;
4) консолидированные законы, законы Республики Казахстан, а также указы Президента Республики Казахстан,
имеющие силу закона;
5) нормативные постановления Парламента Республики Казахстан и его Палат;
6) нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан;
7) нормативные правовые постановления Правительства Республики Казахстан;
8) нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных
государственных органов, нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии
Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики
Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и иных центральных государственных органов;
9) нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных государственных органов;
10) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные
правовые решения акимов и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий.
Каждый из нормативных правовых актов нижестоящего уровня не может противоречить нормативным правовым
актам вышестоящих уровней.
Вне указанной иерархии находятся нормативные постановления Конституционного Совета Республики Казахстан,
Верховного Суда Республики Казахстан.
Иерархия нормативных решений маслихатов, нормативных правовых постановлений акиматов и нормативных
правовых решений акимов административно-территориальных единиц определяется Конституцией Республики
Казахстан и законодательными актами о местном государственном управлении.
Нормативные постановления Конституционного Совета Республики Казахстан основываются только на Конституции
Республики Казахстан и все иные нормативные правовые акты не могут им противоречить.
Правовой акт могут издавать не любые государственные органы и должностные лица, а лишь специально
уполномоченные государством на этот вид деятельности. Все правовые акты имеют государственный характер, т.е.
они общеобязательны, к их содержанию и действию предъявляются особые требования.
Правовые акты подразделяются на основные и производные.
К основному виду правовых актов относятся:
1) Конституция Республики Казахстан, конституционные законы Республики Казахстан, кодексы Республики
Казахстан, консолидированные законы Республики Казахстан, законы Республики Казахстан;
2) указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу конституционного закона; указы Президента Республики
Казахстан, имеющие силу закона; иные нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан;
3) нормативные правовые постановления Парламента Республики Казахстан и его Палат;
4) нормативные правовые постановления Правительства Республики Казахстан;
5) нормативные постановления Конституционного Совета Республики Казахстан, Верховного Суда Республики
Казахстан;
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
7
6) нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного
комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, Национального Банка
Республики Казахстан и иных центральных государственных органов;
7) нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных
государственных органов;
8) нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных государственных органов;
9) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные
правовые решения акимов и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий.
К производному виду нормативных правовых актов относятся:
1) положение;
2) технический регламент;
3) стандарт государственной услуги;
4) регламент государственной услуги;
5) правила;
6) инструкция.
Законами Республики Казахстан могут быть предусмотрены иные формы правовых актов производного вида.
Нормативные правовые акты производных видов принимаются или утверждаются посредством нормативных
правовых актов основных видов и составляют с ними единое целое.
Территориальные подразделения уполномоченных органов, а также местные исполнительные органы,
уполномоченные акимом, финансируемые из местных бюджетов, не вправе издавать нормативные правовые акты.
Нормативные правовые приказы принимаются руководителями ведомств центральных государственных органов
при наличии прямой компетенции по их утверждению в нормативных правовых актах государственного органа, в
структуру которого входит ведомство, и не могут затрагивать права и свободы человека и гражданина.
К ненормативным правовым актам относятся:
1) акты официального разъяснения нормативных правовых актов;
2) правовые акты индивидуального применения;
3) правовые акты в области системы государственного планирования.
Принимаемые государственными органами и должностными лицами правовые акты индивидуального применения
не являются нормативными правовыми актами.
Акты ненормативного характера адресуются индивидуально-определенному лицу, издаются на основе
действующих норм права и не устанавливают новых норм.
Нормативный правовой акт, обладает высшей юридической силой и принимается представительными
(законодательными) органами государственной власти в особом порядке. (Пример - Конституция, Уголовный кодекс,
Гражданский кодекс).
Верховенство закона, его высшая юридическая сила означает, что при принятии нового закона все другие
нормативно-правовые акты должны быть приведены в соответствие с законом, а в случае противоречия закону
любой акт может быть опротестован или отменен. Закон всегда нормативен, так как содержит нормы права, и этим
он отличается от деклараций, обращений и других актов, принимаемых представительными органами власти.
Среди законов высшую юридическую силу имеет Конституция, на основе которой издаются другие законы и иные
нормативные правовые акты. Никакой акт государства не может противоречить Конституции, ее нормы всегда
имеют приоритет перед нормами других актов.
К подзаконным нормативным правовым актам относятся все нормативные правовые акты, принятые иными, кроме
законодательных, уполномоченными на то органами государственной власти. К подзаконным актам относятся и
акты центральных органов исполнительной власти.
Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
подлежат опубликованию для всеобщего сведения, иначе они не могут применяться.
При наличии противоречий в нормах нормативных актов разного уровня действуют нормы акта более высокого
уровня.
Нормы законов в случаях их расхождения с нормами кодексов Республики Казахстан могут применяться только
после внесения в кодексы соответствующих изменений.
При наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов одного уровня действуют нормы акта, позднее
введенные в действие.
Действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие,
за исключением случаев, когда обратная сила нормативного правового акта или его части предусмотрена им самим
или актом о введении в действие нормативного правового акта, а также когда последний исключает обязанности,
возложенные на граждан, или улучшает их положение.
Нормативные правовые акты, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение,
обратной силы не имеют. Законодательные акты, устанавливающие или усиливающие ответственность,
возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. Если после
совершения правонарушения ответственность за него законом отменена или смягчена, применяется новый закон.
При отсутствии норм права, регулирующих конкретные общественные отношения, может применяться аналогия
закона или аналогия права. В случае отсутствия норм права, регулирующих конкретные общественные отношения,
применяется аналогия закона.
При невозможности использования в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, аналогии закона
используется аналогия права. В процессе применения аналогии закона и аналогии права не допускается
установление новых обязанностей или ограничение прав физических или юридических лиц.
Возможность применения аналогии закона и аналогии права в отношениях, регулируемых конкретными отраслями
законодательства, определяется соответствующими законодательными актами.
Нормы гражданского законодательства должны толковаться в соответствии с буквальным значением их словесного
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
8
выражения. При возможности различного понимания слов, применяемых в тексте законодательных норм,
предпочтение отдается пониманию, отвечающему положениям Конституции Республики Казахстан и основным
принципам гражданского законодательства. При выяснении точного смысла нормы гражданского законодательства
необходимо учитывать исторические условия, при которых она вводилась в действие, и ее истолкование в судебной
практике.
В случаях обнаружения неясностей и различного понимания нормативных правовых актов, противоречий в практике
их применения может быть дано официальное разъяснение норм, содержащихся в нормативном правовом акте.
Акты официального разъяснения нормативных правовых актов не устанавливают нормы права и не восполняют
пробел в законодательстве Республики Казахстан.
Официальное разъяснение нормативного правового акта дается исключительно в целях уяснения, уточнения
содержания норм права, не может изменять смысл норм права и выходить за пределы разъясняемой нормы.
Официальное разъяснение норм, содержащихся в нормативных правовых актах, осуществляется по инициативе
уполномоченных органов либо физических и юридических лиц.
Акты официального разъяснения имеют обязательный характер при реализации содержащихся в них норм, в том
числе при их применении, и осуществлении правосудия.
1.5.
Задача:
гр. Чагина - наниматель трехкомнатной квартиры, в 1999г. приватизировала ее, не включив в число собственников
проживающего с ней несовершеннолетнего сына, Завьялова, 1989г. рождения. В 2000 г. Чагина заключила договор
мены данной квартиры на однокомнатную квартиру, а в 2001г. продала ее гражданке Коваленко. В конце 2001г.
Чагина скончалась.
Прокурор в 2002г. обратился в суд с заявлением в интересах несовершеннолетнего Завьялова о признании
названных сделок недействительными. В процессе судебного заседания было установлено, что в договор от
05.10.1999г. о передаче квартиры в собственность Чагиной ее несовершеннолетний сын Завьялов не был включен.
При заключении договора мены, а также договора купли-продажи однокомнатной квартиры предварительного
разрешения органов опеки и попечительства на совершение сделок Чагиной получено не было.
ВОПРОСЫ:
1.Какие правоотношения возникли?
2.Кто является субъектом возникших правоотношений?
3.Является ли несовершеннолетний Завьялов участником возникших правоотношений?
1.6.
Тестовые вопросы:
1. Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения:
a.
имущественные и личные неимущественные
b.
дисциплинарные
c.
экономические и финансовые
d.
налоговые
2. Имущественные отношения представляют собой:
a.
отношение человека к имуществу, вещи
b.
связь между вещами
c.
связь между субъектом гражданского права и имуществом
d.
отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественых благ.
3. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений характеризуется такими чертами,
как:
a.
равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников
b.
равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность участников
c.
зависимость прав участников отношений от их материального и социального положения
d.
отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов
4. Принцип свободы договора означает:
a.
право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны;
b.
право сторон по своему усмотрению отказаться от договора в одностороннем порядке;
c.
право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению договора;
d.
право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и формирование его
условий по своему усмотрению.
5. Нормы гражданского законодательства должны толковаться в соответствии:
a.
с аналогией права
b.
с буквальным значением их словесного выражения
c.
с потребностью судебной практики
d.
со смысловым значением правоотношения
Тема 2. Субъекты гражданских правоотношений
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
9
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений
Предпринимательская деятельность граждан
Банкротство индивидуального предпринимателя
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Юридический факт
Задачи
Тестовые вопросы
Субъекты правоотношений
Физические лица
Юридические лица
Государство
2.1.
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений
Одним из элементов гражданских правоотношений являются его участники, которые являются субъектами права.
Субъектами права называются лица (физические или юридические), обладающие по закону способностью иметь и
осуществлять непосредственно или через представителя права и юридические обязанности. Все субъекты права
обладают двумя юридическими качествами:

правоспособностью.

дееспособностью.
Люди, как субъекты гражданских правоотношений, именуются физическими лицами или гражданами. Граждане
принимают активное участие в гражданском обороте и являются важнейшими субъектами гражданских прав и
обязанностей. К физическим лицам как субъектам правоотношений гражданское законодательство относит:

граждан РК

иностранные лица

лица без гражданства.
Гражданская правоспособность - это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Значение
гражданской правоспособности заключается в том, что она является предпосылкой возникновения у физического
лица конкретных прав и обязанностей. В этом качестве правоспособность сама является особым субъективным
правом граждан, которое охраняется законом наряду с другими правами от их нарушения.
Правоспособность более широкое понятие в сравнении с субъективным правом. В правоспособность входит
множество конкретных субъективных прав. Правоспособностью обладают все граждане с момента рождения, но не
каждый реализовал свои субъективные права. Например, все имеют право заниматься предпринимательской
деятельностью, но лишь некоторые ею занимаются, не каждый приобрел это субъективное право
(зарегистрировался как предприниматель). Приведенный пример показывает, что конкретные субъективные права
возникают на основе правоспособности (возможности иметь права) при наличии определенных юридических фактов
– действий и событий.
Таким образом, правоспособность отличается от субъективного права следующим:

правоспособность – это общая предпосылка возникновения конкретных субъективных прав, которые
возникают только при наличии определенных юридических фактов;

правоспособность – абстрактная возможность иметь права, а субъективное право конкретно и ему
соответствует определенная субъективная обязанность.
Правоспособность неотъемлемое свойство гражданина, субъективное право элемент конкретного правоотношения.
Гражданская правоспособность является равной для всех граждан независимо от возраста, психического и
физического состояния, пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного положения, места
жительства, вероисповедания, убеждений, участия в общественных объединениях и других обстоятельств.
Иностранные граждане и лица без гражданства на территории республики Казахстан обладают равной
правоспособностью с гражданами РК. Вместе с тем, законодательством предусмотрено ограничение
правоспособности данной группы лиц. Например - служба в армии, свобода передвижения, занятие политических
должностей.
Ограничение правоспособности гражданина возможно только в определенных законом случаях (например, лишение
права заниматься определенной деятельностью как санкция за совершенное преступление). Полный или частичный
отказ гражданина от правоспособности не влечет юридических последствий, за исключением случаев, когда такие
сделки разрешаются законом.
Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения. В отдельных случаях закон признает
правоспособность за еще не родившимся человеком. Так, наследником может быть любое лицо, зачатое до смерти
наследодателя и родившегося после его смерти.
Гражданская правоспособность неотделима от существования человека и прекращается с его смертью
(прекращение физического существования) или в случае объявления гражданина таковым в установленном
порядке.
Гражданская правоспособность в себя включает:
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
10

Возможность иметь имущество на праве собственности.

Наследовать и завещать имущество.

Заниматься предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельностью.

Создавать юридические лица.

Заключать любые не противоречащие закону сделки.

Избирать место жительства.

Иметь авторские права.

Иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
Дееспособность
Дееспособность физического лица определяется его личным законом. Гражданская дееспособность физического
лица в отношении сделок и обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, определяется по праву
страны места совершения сделок или возникновения обязательств из причинения вреда. Способность физического
лица быть индивидуальным предпринимателем и иметь связанные с этим права и обязанности определяется по
праву страны, где физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя. При
отсутствии страны регистрации применяется право страны основного места осуществления индивидуальной
предпринимательской деятельности. Признание физического лица недееспособным или ограниченно
дееспособным подчиняется праву страны суда.
В отличие от правоспособности, которая в равной мере признается за всеми гражданами, дееспособность не у всех
не одинакова. Закон связывает наличие дееспособности с возрастом и психическим состоянием человека. Для того,
чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями, принимать на себя и исполнять
обязанности, необходимо разумно рассуждать, понимать смысл правовых норм и требований закона, сознавать
последствия своих действий. Это приходит к человеку постепенно, по мере накопления жизненного опыта,
умственного, физического и социального развития.
Дееспособность по юридической природе - субъективное право гражданина.
Это право отличается от других субъективных прав своим содержанием: оно означает возможность определенного
поведения доя самого гражданина, обладающего дееспособностью, и вместе с этим этому праву соответствует
обязанность всех окружающих гражданина лиц не допускать его нарушений. Содержание дееспособности граждан
как субъективного права включает следующие возможности, которые можно рассматривать как его составные
части:

способность гражданина своими действиями приобретать гражданские права и создавать для себя
гражданские обязанности;

способность нести ответственность за гражданские правонарушения.
Можно также указать на возможность защиты данного субъективного права от нарушений, но учитывая, что данная
возможность характерна для любого субъективного права и не может индивидуализировать содержание
дееспособности как субъективного права. Содержание дееспособности граждан тесно связано с содержанием их
правоспособности. Если содержание правоспособности составляет права и обязанности, которые физическое лицо
может иметь, то содержание дееспособности характеризуется способностью лица эти права и обязанности
приобретать и осуществлять собственными действиями.
В отношении дееспособности устанавливается ее неотчуждаемость и невозможность ограничения по воле
гражданина. Согласно части 1 ст.18 ГК РК, никто не может быть ограничен в дееспособности иначе, как в случаях и
в порядке, предусмотренных законом. В отличие от правоспособности, которое в равной мере признается за всеми
гражданами, дееспособность граждан не может быть одинаковой. Для того, чтобы приобретать права и
осуществлять их собственными действиями, принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно
рассуждать, понимать смысл норм права, сознавать последствия своих действий, иметь жизненный опыт. Эти
качества существенно различаются в зависимости от возраста граждан, их психического здоровья. Учитывая
указанные факторы, закон различает несколько разновидностей дееспособности:

полная дееспособность;

дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

дееспособность несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.
Предусматривается также признание гражданина недееспособным и ограничение дееспособности граждан по
определенным законным основаниям.
Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые
допускаемые законам имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые
обязанности, то есть реализовывать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме.
Согласно части 1 статьи 17 ГК РК гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, т. е. по достижении 18-летнего возраста.
Согласно части 2 статьи 17 ГК РК гражданская дееспособность в полном объеме возникает с вступлением в брак
гражданина не достигшего 18 лет.
Неполная дееспособность несовершеннолетних наделены несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и в
возрасте до 14 лет. Неполная дееспособность характеризуется тем, что за гражданином признается право
приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности, прямо
предусмотренные законом. Неполная дееспособность несовершеннолетних зависит от их возраста.
Объем дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет довольно широк. Они могут приобретать
гражданские права и обязанности либо приобрести (в указанных законом случаях), либо с согласия родителей
(попечителей). С согласия родителей (усыновителей попечителей) несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет
может совершать разнообразные сделки (продать или купить имущество, принять или сделать подарок, заключить
договор займа и т. п.).
Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет вправе независимо от согласия родителей (опекунов)
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
11
распоряжаться своим заработком или стипендией. Указанное право - наиболее существенное из входящих в объем
неполной дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Поскольку несовершеннолетние
согласно трудовому законодательству вправе вступать в при определенных условиях в трудовые отношения, они
должны иметь возможность распоряжаться вознаграждением полученным за труд.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе распоряжаться объектами интеллектуальной
собственности (п.2 ст.22 ГК РК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вносить вклады в банки и
самостоятельно распоряжаться внесенными ими вкладами. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность по сделкам, и несут ответственность за вред,
причиненный их действиями.
Объем неполной дееспособности несовершеннолетних в возрасте до 14 лет определяет ст. 23 ГК РК, которая
предусматривает, что за несовершеннолетних не достигших 14 лет сделки совершают от их имени родители
(попечители) если иное не предусмотрено законодательными актами. Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет
вправе совершать самостоятельно лишь мелкие бытовые сделки. К таким сделкам относятся:

мелкие бытовые сделки – это сделки, потребительская цель которых соответствует возрасту малолетнего,
совершившего её (например, покупка игрушек, школьных принадлежностей, детских книг, продуктов питания,
билетов в кино и т.п.). В большинстве случаев мелкие бытовые сделки исполняются в момент их совершения.
Наряду с этим, за малолетними признается возможность совершения мелких бытовых сделок, которые исполняются
после их совершения. Если потребительское назначение мелкой бытовой сделки не соответствует возрасту
малолетнего, сделка признается ничтожной.

безвозмездные сделки, не требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации, по
которым сторона представляет что-либо малолетнему без получения от него платы или иного встречного
предоставления (принятие подарка, договор безвозмездного пользования имуществом). При этом следует учесть,
что малолетний вправе совершать безвозмездные сделки, направленные на получение выгоды, лишь тогда, когда
они исполняются при их совершении или являются реальными (считаются заключенными в момент передачи
имущества).
Независимо от того, совершил малолетний сделку, которую он вправе или не вправе совершать самостоятельно,
имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ней несут его
законные представители. Имущественную ответственность за вред, причиненный малолетним, также несут его
законные представители.
Ограниченная дееспособность
Ограничение дееспособности граждан возможно лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом (ст.27 ГК РК).
Оно заключается в том, что гражданин лишается способности своими действиями осуществлять гражданские права
и исполнять обязанности, которые в силу закона уже мог иметь. Речь идет об уменьшении объема имевшейся у
лица дееспособности. Ограниченными в дееспособности могут быть как лицо, имеющее полную дееспособность,
так и лицо, имеющее неполную дееспособность. Такое ограничение является серьезным вторжением в правовой
статус совершеннолетнего гражданина и поэтому допускается законом только при наличии серьезных оснований и
применимо для лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами. Такой гражданин
может быть ограничен в дееспособности только судом, в порядке, установленном Гражданским процессуальным
кодексом. Такое лицо может совершать сделки по распоряжению имуществом, а также получать заработную плату,
пенсию или иные виды доходов и распоряжаться ими лишь с согласия попечителя, за исключением мелких бытовых
сделок. При прекращении гражданином злоупотреблений спиртными напитками или наркотическими веществами
суд отменяет ограничение его дееспособности, а также отменяет установленное над ним попечительство.
Недееспособность.
Согласно статье 26 ГК РК, основанием для признания гражданина недееспособным является душевная болезнь или
ненормальность умственного развития (слабоумие), вследствие которой гражданин не способен понимать значения
своих действий и руководить ими. Однако сам по себе факт душевной болезни или слабоумия, хотя бы и очевидный
для окружающих или подтвержденный справкой лечебного учреждения, еще не дает оснований считать гражданина
недееспособным. Он может быть признан недееспособным только судом, причем с заявлением в суд могут
обратиться только члены семьи гражданина, прокурор, орган опеки и попечительства, психиатрическое лечебное
учреждение. Для рассмотрения такого дела требуется заключение о состоянии психики гражданина, выдаваемое
судебно-психиатрической экспертизой по требованию суда. Все это является важной гарантией личных прав и
интересов гражданина, недопущения производства вторжения в его правовой статус. Такой гражданин считается
полностью недееспособным и по решению суда над ним устанавливается опека.
Полная дееспособность
Полная дееспособность заключается в наличии полного объема прав и обязанностей, в способности совершать
любые, не запрещенные законом сделки. Наличие полной дееспособности закон связывает с наступлением
совершеннолетия граждан достижения 18-летнего возраста и отсутствия психических отклонений.
Законодательством предусмотрены случаи наступления полной дееспособности до 18 лет:

при вступлении несовершеннолетнего в брак до достижения им 18 лет, в случаях предусмотренных законом.

эмансипация – лицо, достигшее 16 лет, может быть объявлено полностью дееспособным, если оно работает
по трудовому договору или с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью.
Имя гражданина
Право на имя является личным правом гражданина. Имя гражданина включает фамилию, собственное имя и
отчество, за исключением случаев, когда по обычаю народности отчество к имени не присоединяется. Наличие и
сведения об имени индивидуализируют человека и имеют значение для обеспечения и защиты его гражданских
прав. Приобретения прав и обязанностей в гражданско-правовых отношениях.
Не допускается приобретение прав и обязанностей под чужим именем, однако допускается использование
вымышленного (но не чужого) имени – псевдонима. В силу закона, право на псевдоним является личным
неимущественным правом автора произведения литературы, искусства или науки.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
12
Изменение имени допускается:

полученное при рождении, по достижении 16 лет;

гражданина до 16 лет по просьбе родителя, с которым остался проживать после расторжения брака
родителей;

в связи с вступлением в брак и при его расторжении.
Изменения в связи с переменой имени вносятся в документ удостоверяющий личность, который подлежит замене и
по заявлению гражданина и за его счет во все юридически значимые документы, выдается новое свидетельство о
рождении, о браке.
Перемена имени не влияет на гражданские права и обязанности, не является основанием для их прекращения или
изменения. Однако гражданин обязан оповестить своих должников и кредиторов об изменении своего имени.
Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению
(ст.15 ГК РК).
Место жительства
Место жительства гражданина наряду с именем является средством его инвидуализации. Местом жительства
гражданина признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Под постоянным местом
жительства понимается место, где обосновался в силу сложившихся обстоятельств. Юридическим адресом
гражданина признается место его регистрации.
Под местом преимущественного проживания понимается место, где гражданин проживает больше, чем в других
местах, либо независимо от времени пребывания в других местах, когда он вынужден находиться там в силу
сложившихся обстоятельств.
Местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет (малолетних), или граждан находящихся под опекой,
признается место жительства их законных представителей.
Свободный выбор места жительства – одно из важнейших конституционных прав человека и нематериальное благо,
принадлежащее гражданину и защищаемое государством. Не могут этим правом пользоваться в полном объеме:

несовершеннолетние до 14 лет

недееспособные по решению суда в связи с психическим расстройством.
Точное определение места жительства имеет юридическое значение. ГК РК связывает наступление многих
гражданско-правовых последствий с совершением юридически значимых действий с местом жительства:
исполнение денежного обязательства с местом жительства кредитора, открытие наследства с местом жительства
наследодателя или местом нахождения имущества и др.
Признание гражданина безвестно отсутствующим
Длительное отсутствие гражданина в месте его жительства, если неизвестно место его пребывания, может
нарушать права и интересы лиц, находящихся с ним в правовых отношениях: кредиторы не могут требовать уплаты
долга, иждивенцы лишаются содержания и не могут обратиться за получением пенсии. Имуществу такого
гражданина может быть нанесен ущерб, нарушены авторские права и др.
Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц, признан судом безвестно отсутствующим, если в
течение одного года в месте его жительства нет сведений о нем. При невозможности установить день получения
последних сведений об отсутствующем началом безвестного отсутствия считается первое число месяца,
следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности
установить этот месяц - первое января следующего года.
При наличии этих условий заинтересованные лица вправе обратиться в суд, который при участии прокурора
выносит решение о признании гражданина безвестно отсутствующим.
Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим:

Над имуществом лица, признанного безвестно отсутствующим, на основании решения суда устанавливается
опека. Из этого имущества выдается содержание лицам, которых безвестно отсутствующий был обязан содержать,
и погашается задолженность по налогам и другим обязательствам безвестно отсутствующего.

По заявлению заинтересованных лиц орган опеки и попечительства может назначить опекуна для охраны и
управления имуществом и до истечения одного года со дня получения последних сведений о местопребывании
отсутствующего лица.
В случае явки или обнаружения местопребывания лица, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет
решение о признании его безвестно отсутствующим и об установлении опеки над его имуществом. Явка или
обнаружение гражданина приводит к отпадению последствий признания его безвестно отсутствующим.
Объявление гражданина умершим
Признание лица безвестно отсутствующим не полностью устраняет юридическую неопределенность,
обусловленную его отсутствием в месте его жительства. В некоторых правоотношениях такой гражданин
продолжает считаться их участником, что в ряде случаев создает препятствие в осуществлении другими лицами их
прав или для исполнения ими обязанностей. В связи с таким положением для устранения негативных последствий
подобной ситуации гражданское законодательство предусматривает процедуру признания гражданина умершим.
Объявление гражданина умершим базируется на предположении факта его физической смерти.
Порядок признания гражданина умершим аналогичен признанию лица безвестно отсутствующим. Основанием для
принятия судом решения являются те же три условия, но законодательством предусмотрены иные сроки. К таким
условиям относятся:

если в месте его жительства нет сведений о нем в течение трех лет,

если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать
его гибель от несчастного случая, в течение шести месяцев.
Военнослужащий или иное лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, может быть объявлено
умершим не ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.
Днем смерти лица, объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим. В случаях объявления умершим лица, пропавшего без вести при обстоятельствах,
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
13
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая, суд может признать
днем смерти этого лица день его предполагаемой гибели. На основании вступившего в законную силу решения суда
об объявлении лица умершим, производится запись о его смерти в книгах записей актов гражданского состояния.
Последствия записи таковы же, как и записи о фактической смерти:

открытие наследства

прекращение обязательств личного характера

прекращение брака, с лицом, объявленным умершим

у иждивенцев возникают права на получение пенсии и пособия по случаю потери кормильца.
В случае явки или обнаружения места пребывания лица, объявленного умершим, соответствующее решение
отменяется судом. Явка или обнаружение гражданина приводит к отпадению последствий признания его умершим и
влечет за собой следующее:

независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося
имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим.

если имущество лица, объявленного умершим, было отчуждено его правопреемником третьим лицам,
которые к моменту явки лица не уплатили полностью покупной цены, то к явившемуся переходит право требования
неуплаченной суммы.

лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны
возвратить ему это имущество, а при отсутствии у них имущества - возместить его стоимость, если будет доказано,
что в момент приобретения имущества они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых.

если имущество лица, объявленного умершим, перешло по праву наследования к государству и было
реализовано, то после отмены решения об объявлении лица умершим ему возвращается сумма, вырученная от
реализации имущества с учетом его рыночной стоимости на день выплаты.
2.2.
Предпринимательская деятельность граждан
Индивидуальное предпринимательство является одним из видов частного предпринимательства и рассматривается
как инициативная деятельность физических лиц, направленная на получение дохода, основанная на собственности
самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную
ответственность. Индивидуальные предприниматели отнесены законодателем к субъектам малого
предпринимательства.
Так, в соответствии с положениями Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V
«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» субъектами малого предпринимательства являются
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие
частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым
доходом не свыше 300 000 МРП (трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя), установленного
законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года,
Субъектами микропредпринимательства являются субъекты малого предпринимательства, осуществляющие
частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более пятнадцати человек или
среднегодовым доходом не свыше 30 000 МРП (тридцатитысячекратного месячного расчетного показателя).
Одной из особенностей индивидуального предпринимательства является то, что его субъекты – только физические
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица путем создания
объединений и при отсутствии признаков юридического лица.
Предпринимательская деятельность физических лиц характеризуется следующими признаками:
•
Предпринимательская деятельность физических лиц направлена на получение дохода путем производства
и свободной продажи продукции, оказания услуг, выполнения работ;
•
Это инициативная деятельность физических лиц, которая осуществляется только по их собственному
желанию;
•
Предпринимательская деятельность осуществляется на основе имущественной самостоятельности
предпринимателя;
•
Предприниматель выступает в гражданском обороте от своего имени.
Иностранные граждане, пользуясь с гражданами РК равной право- и дееспособностью, также вправе заниматься
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Индивидуальное предпринимательство - инициативная деятельность физических лиц, направленная на получение
дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их
риск и под их имущественную ответственность, индивидуальное предпринимательство существует в следующих
видах:

личное предпринимательство;

совместное предпринимательство.
Личное предпринимательство осуществляется одним физическим лицом самостоятельно на базе имущества,
принадлежащего ему на праве собственности, а также в силу иного права, допускающего пользование и (или)
распоряжение имуществом.
Совместное предпринимательство осуществляется группой физических лиц (индивидуальных предпринимателей)
на базе имущества, принадлежащего им на праве общей собственности, а также в силу иного права, допускающего
совместное пользование и (или) распоряжение имуществом. Примерами совместного предпринимательства
являются:

простое товарищество;

предпринимательство супругов,

семейное предпринимательство.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
14
Простое товарищество образуется на основе договора о совместной деятельности. Для осуществления
индивидуального предпринимательства участники простого товарищества вносят взносы имуществом или иными
имущественными правами, включая право на результаты интеллектуальной деятельности, либо путем личного
трудового вклада.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей носит явочный характер, не требует каких-либо
разрешений, за исключением деятельности, подлежащей лицензированию. Явочный характер заключается в
постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в территориальном налоговом органе по месту
его жительства. Обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели,
деятельность которых осуществляется при наличии одного из следующих условий:

используют труд наемных работников на постоянной основе;

имеют от предпринимательской деятельности совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с
налоговым законодательством, в размере, превышающем не облагаемый налогом размер совокупного годового
дохода, установленный для физических лиц законами РК.
Для государственной регистрации индивидуальный предприниматель представляет в регистрирующий орган
заявление и документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию
индивидуальных предпринимателей. Требовать какие-либо иные документы регистрирующим органам
запрещается.
Осуществляя предпринимательскую деятельность, индивидуальные предприниматели несут ответственность по
своим обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое взыскание не может быть
обращено в соответствии с законами РК. Индивидуальный предприниматель вправе в любое время добровольно
прекратить свою деятельность. Индивидуальная предпринимательская деятельность прекращается в любое время
на основании решения, принятого самим индивидуальным предпринимателем. В случае совместного
предпринимательства такое решение принимается совместно. Кроме того, деятельность индивидуального
предпринимателя может быть прекращена в принудительном порядке по решению суда. Основаниями для
прекращения являются:

банкротство;

признание недействительной регистрации индивидуального предпринимателя в связи с допущенными
нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

осуществление деятельности с неоднократными в течение календарного года грубыми нарушениями
законодательства;
Деятельность индивидуального предпринимателя может быть прекращена вследствие признания гражданина,
являющегося индивидуальным предпринимателем, недееспособным, объявления умершим либо в случае его
смерти.
Семейное предпринимательство и простое товарищество прекращаются, если вследствие вышеуказанных
обстоятельств остался один или не осталось ни одного участника совместного предпринимательства, а также при
разделе имущества в связи с расторжением брака.
Деятельность индивидуального предпринимателя считается прекращенной с момента исключения такого
предпринимателя из Государственного регистра на основании поданного им заявления либо решения суда. При
осуществлении предпринимательства без регистрации предпринимательская деятельность считается
прекращенной с момента фактического прекращения – при добровольном характере прекращения либо с момента
вступления в силу решения суда – при принудительном.
2.3.
Банкротство индивидуального предпринимателя
Согласно ст. 21 ГК банкротство рассматривается как одно из оснований прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя. Основанием для объявления банкротом индивидуального предпринимателя
является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, включая
требования об уплате заработной платы, а также обеспечить обязательные платежи в бюджет за счет
принадлежащего ему имущества.
Банкротство устанавливается решением суда или объявляется во внесудебном порядке должником по соглашению
с кредиторами. Следует отметить, что возбуждение и рассмотрение дел о банкротстве индивидуального
предпринимателя осуществляется по правилам, установленным для юридических лиц. Вместе с тем, процедура
банкротства индивидуальных предпринимателей имеет и свои особенности:

дела о банкротстве рассматриваются судом, независимо от суммы требований кредиторов к должнику;

в целях обеспечения интересов кредитора при банкротстве должника суд с момента возбуждения
производства по делу налагает арест на его имущество, в том числе на его долю в общей собственности.
Исключение составляют те случаи, когда представлено поручительство или иной способ обеспечения исполнения
обязательств должника со стороны третьих лиц;

по заявлению должника суд может отложить рассмотрение дела на срок не более одного месяца для
достижения мирового соглашения либо рассмотрения ходатайства о применении реабилитационной меры;

в случае непредставления в срок должником доказательств удовлетворения или возможности
удовлетворения требований кредиторов или заключения мирового соглашения, а также при отказе в
удовлетворении ходатайства о применении реабилитационной меры суд выносит решение о признании должника
банкротом.
С момента вынесения судом решения о признании индивидуального предпринимателя банкротом прекращается
действие лицензии, которая была выдана для осуществления предпринимательской деятельности.
2.4.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Одним из основных субъектов права являются юридические лица. Статья 33 ГК РК определяет юридическое лицо
как организацию, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
15
обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.
Юридическое лицо имеет печать со своим наименованием.
Указанная статья закрепляет следующие признаки юридического лица как субъекта права:

имущественная обособленность;

самостоятельная имущественная ответственность;

выступление в гражданском обороте от своего имени.
Имущественная обособленность - важнейший признак юридического лица и выражается в обладании им вещного
права на имущество: права собственности, права хозяйственного ведения или права оперативного управления.
Имущество юридического лица отражается в его самостоятельном балансе.
Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица базируется на имущественной
обособленности, по своим обязательствам юридическое лицо несет ответственность всем принадлежащим ему
имуществом.
Имущество юридического лица обособлено от имущества учредителей (участников) именно для того, чтобы оно
несло ответственность этим имуществом.
Самостоятельная имущественная ответственность, по общему правилу, исключает ответственность учредителей
(участников) по долгам юридического лица. Одновременно юридическое лицо не несет ответственность по
обязательствам его учредителей и участников. Однако законодательными актами или учредительными
документами юридического лица может быть предусмотрена ответственность учредителей и участников по
обязательствам юридического лица.
Так, если по общему правилу юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, учреждение, а также казенное предприятие отвечает по обязательствам лишь находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности ответственность по обязательствам учреждения и
казенное предприятие несет собственник имущества.
Исключения из правила о самостоятельной имущественной ответственности юридических лиц могут быть
установлены законодательными актами.
В частности, следующие исключения предусмотрены ГК:

ответственность собственника имущества учреждения и казенного предприятия по обязательствам
последних при недостаточности у них денежных средств для удовлетворения требований кредиторов;

ответственность участников полного товарищества и в коммандитном товариществе по обязательствам
соответствующего товарищества;

ответственность членов производственного кооператива по обязательствам кооператива;

ответственность учредителя по обязательствам юридического лица, если банкротство последнего вызвано
действиями учредителя;

ответственность материнской компании по сделкам дочерней, а также в случае банкротства дочернего
хозяйственного товарищества по вине материнской компании;

ответственность участника товарищества с ограниченной ответственностью, не внесшего полностью вклад,
по обязательствам товарищества.
Выступление в гражданском обороте от своего имени предполагает возможность быть истцом и ответчиком в суде,
возможность от своего имени заключать договоры, совершать односторонние сделки.
Юридическое лицо может иметь печать со своим наименованием.
ГК РК различает следующие виды юридических лиц в зависимости от целей деятельности:

коммерческие;

некоммерческие.
Коммерческое юридическое лицо - организация, преследующая извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности.
Некоммерческое юридическое лицо - организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве такой цели и не
распределяющая полученную прибыль между участниками. Приведенная классификация имеет большое
практическое значение, поскольку каждый из видов юридических лиц подчинен особому правовому режиму.
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может быть создано только в форме
государственного предприятия, хозяйственного товарищества, производственного кооператива.
Предусмотренный Гражданским кодексом перечень организационно-правовых форм коммерческих юридических
лиц, таким образом, является исчерпывающим и не может быть дополнен иным законодательным актом.
В зависимости от характера прав учредителей (участников) на имущество созданного ими юридического лица,
различают юридические лица, в которых:

учредителям принадлежат вещные права;

учредителям принадлежат обязательственные права;

учредители не сохраняют имущественных прав.
К первому виду относятся юридические лица, на имущество которых их учредители сохраняют право собственности
или иное вещное право и которые обладают имуществом на праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления.
К юридическим лицам, на имущество которых их участники (учредители) сохраняют обязательственные права,
относятся хозяйственные товарищества и кооперативы. Поскольку хозяйственным товариществам имущество
принадлежит на праве собственности, участники обладают (независимо от доли в уставном капитале)
обязательственными правами на это имущество. Так, если государственное предприятие будет преобразовано в
акционерное общество, именно последнее станет собственником имущества общества, а у государства - лишь
обязательственное право на это имущество и право собственности на акции.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
16
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители (участники) не сохраняют имущественных прав,
относятся общественные объединения, общественные фонды, религиозные объединения.
ГК допускает создание некоммерческой организации в форме учреждения, общественного объединения,
потребительского кооператива, общественного фонда, религиозного объединения.
Образование юридических лиц
Юридическое лицо может учреждаться одним или несколькими лицами (учредителями). Для учреждения
юридического лица организацией, за которой имущество закреплено на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, необходимо согласие собственника его имущества или уполномоченного им органа.
Гражданский кодекс определяет состав учредительных документов и их обязательные реквизиты, иные
предъявляемые к ним требования.
Учредительными документами юридического лица могут быть:

только устав:

учредительный договор и устав.
Законодательными актами могут быть предусмотрены и иные учредительные документы юридических лиц. В
частности, юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании
общего положения об организациях данного вида. Только на основании устава действует коммерческая
организация, учрежденная одним лицом.
Учредительными документами хозяйственного товарищества и производственного кооператива могут быть
предусмотрены предмет и цели их деятельности. В тех случаях, когда в состав учредительных документов входит
учредительный договор, он должен содержать условия перечень которых не является исчерпывающим.
Перечень обязательных условий устава требует пересмотра с точки зрения целесообразности включения в него
целого ряда условий: о режиме работы, о взаимоотношении между администрацией и трудовым коллективом и т.д.
Следует отметить, что в случае противоречий между учредительным договором и уставом одного юридического
лица должны применяться условия:

учредительного договора, если они относятся к внутренним отношениям учредителей;

устава, если их применение может иметь значение для отношений юридического лица с третьими лицами.
Все заинтересованные лица вправе ознакомиться с уставом юридического лица.
Государственная регистрация и перерегистрация юридических лиц
Правовое значение государственной регистрации заключается в том, что юридическое лицо считается созданным с
момента государственной регистрации. Факт регистрации юридического лица подтверждает соблюдение им
установленного законом порядка образования юридических лиц и соответствие его учредительных документов
закону.
Отказ в регистрации может быть оспорен в судебном порядке. Отказ в государственной регистрации по мотивам
нецелесообразности образования юридического лица не допускается.
Юридическое лицо подлежит перерегистрации в следующих случаях:

уменьшение уставного капитала;

изменение наименования;

изменение состава участников в хозяйственных товариществах, за исключением открытых акционерных
обществ.
Юридическое лицо обязано известить орган, осуществивший его государственную регистрацию, об увеличении
уставного капитала в течение трех месяцев со дня принятия общим собранием решения об увеличении уставного
капитала. К моменту извещения должны быть внесены вклады на сумму не менее половины суммы, на которую
увеличивается уставный капитал. Если юридическое лицо не известит орган, осуществивший его государственную
регистрацию, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.
Правоспособность и дееспособность юридического лица
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его
ликвидации (после внесения записи о ликвидации юридического лица в государственный регистр юридических лиц).
В сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение разрешения, правоспособность юридического
лица возникает с момента получения такого разрешения. В последнем случае речь идет не о моменте
приобретения статуса субъекта права (правоспособности вообще), а о возможности приобретать права и
обязанности в лицензируемой сфере деятельности.
Юридическое лицо может иметь гражданские права и нести связанные с его деятельностью обязанности.
Коммерческие организации, за исключением государственных предприятий, могут иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых, не запрещенных законодательными актами
и/или учредительными документами видов деятельности.
В случаях, предусмотренных законодательными актами для юридических лиц, осуществляющих определенные
виды деятельности, может быть исключена или ограничена возможность заниматься другой деятельностью.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательными актами, юридическое лицо
может заниматься только на основании соответствующего разрешения.
Гражданский кодекс предусматривает специальную правоспособность лишь для некоммерческих организаций. Все
они могут приобретать лишь такие права и принимать на себя лишь такие обязанности, которые соответствуют
целям их деятельности, предусмотренным в уставе или ином учредительном документе.
Коммерческие организации, напротив, обладают не специальной, а общей правоспособностью. Такие организации
могут осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами. Следовательно,
коммерческая организация вправе заниматься и такой деятельностью, которая не предусмотрена ее уставом, важно
только, чтобы законом она не была запрещена.
Из принципа общей правоспособности коммерческих организаций возможны исключения, где специальная
правоспособность может быть предусмотрена законодательным актом. Так, специальной правоспособностью
обладают банки а также государственные предприятия.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
17
Правоспособность коммерческой организации может быть ограничена его учредителями (участниками) путем
соответствующего указания в учредительных документах. Такие ограничения могут быть установлены либо путем
установления исчерпывающего перечня разрешаемых для данного юридического лица видов деятельности, либо
путем установления запрета на осуществление каких-то ее видов.
Для случаев самоограничения правоспособности коммерческой организации важно, чтобы наличие ограничений с
очевидностью (бесспорно) вытекало из учредительных документов. Так, если в уставе коммерческой организации
содержится перечень видов деятельности, составляющих предмет ее деятельности, то отсутствие разрешения
заниматься "и иными, не запрещенными законом видами деятельности" (традиционная для устава оговорка), само
по себе не является основанием для вывода о специальной правоспособности данного юридического лица.
В отличие от граждан, у юридических лиц дееспособность возникает одновременно с правоспособностью.
Дееспособность юридического лица реализуется действиями его органа.
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности только через свои органы,
действующие в соответствии с законодательными актами и учредительными документами. Орган юридического
лица вырабатывает и осуществляет волю юридического лица и его действия, в пределах принадлежащих ему
полномочий являются действиями самого юридического лица. Вместе с тем, по обязательствам, принятым органом
юридического лица с превышением полномочий, перед третьими лицами оно несет ответственность.
Виды, порядок назначения или избрания органов юридического лица и их полномочия определяются
законодательством и учредительными документами. Органы юридического лица могут быть коллегиальными и
единоличными.
Наименование юридического лица
Юридическое лицо имеет свое наименование, позволяющее отличить его от других юридических лиц.
Наименование юридического лица является средством его индивидуализации как субъекта права. Наименование
юридического лица, являющегося коммерческой организацией, после регистрации юридического лица является его
фирменным наименованием.
Фирменное наименование подлежит регистрации одновременно с регистрацией коммерческой организации и
является особым объектом права (объектом исключительных прав), относящегося к интеллектуальной
собственности.
Лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наименование, по требованию обладателя права на
фирменное наименование обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки. Наименование
юридического лица, помимо его названия, обязательно должно включать указание на организационно-правовую
форму.
Законодательством может быть предусмотрено включение в наименование юридического лица и иной информации.
Так, согласно Закону РК «О страховой деятельности» фирменное наименование страховой организации должно
включать слово «страховая».
Не допускается использование названий, противоречащих нормам общественной морали, собственных имен лиц,
не являющихся участниками организации, без согласия этих лиц либо их наследников.
Использование в наименовании юридического лица указаний на официальные названия государств и наций
допускается в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.
Местонахождение юридического лица
Местонахождение юридического лица имеет важное практическое значение (при определении места исполнения
обязательства, подсудности гражданских дел и т.д.). Местом нахождения юридического лица признает место
нахождения его постоянно действующего органа и обязывает указывать его в учредительных документах с записью
полного адреса.
При перемене юридическим лицом места нахождения оно обязано известить об этом орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц по фактическому адресу, для внесения необходимых изменений в
Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.
В отношениях с третьими лицами юридическое лицо не вправе ссылаться на несоответствие своего фактического
адреса адресу, внесенному в единый государственный регистр юридических лиц. При этом третьи лица вправе
направлять юридическому лицу почтовую и иную корреспонденцию как по адресу, внесенному в государственный
регистр, так и по фактическому адресу.
Филиалы и представительства юридических лиц
Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями юридического лица, находящимися вне
места его нахождения, и, не являясь юридическими лицами, осуществляют все или часть его функций, в том числе
представительские функции. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на
основании утвержденного им положения.
Руководители филиалов и представительств назначаются уполномоченным органом юридического лица и
действуют на основании его доверенности. Таким образом, руководители филиалов и представительств (а не сами
филиалы и представительства) выступают в качестве представителей юридического лица. Полномочия
руководителя филиала или представительства определяются выданной ему доверенностью, а не положением о
филиале или соответственно представительстве.
Сделки руководителями филиалов и представительств заключаются от имени юридического лица и
ответственность по обязательствам, возникающим из таких сделок, несет юридическое лицо всем принадлежащим
ему имуществом.
Филиалы и представительства подлежат регистрации в установленном законодательными актами порядке (учетная
регистрация). Филиалы и представительства юридического лица, а также иные обособленные структурные
подразделения юридического лица (государственного учреждения)
Существенных различий в правовом положении филиалов и представительств нет. Однако, если филиал
осуществляет все или часть функций юридического лица, в том числе и функции представительства, то
представительство призвано осуществлять защиту и представительство интересов создавшего его юридического
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
18
лица, совершать от его имени сделки и иные правовые действия.
Реорганизация юридических лиц
Гражданский кодекс предусматривает следующие формы реорганизации юридического лица:

слияние

присоединение

разделение

выделение

преобразование.
Реорганизация может быть добровольной или принудительной.
Добровольная реорганизация осуществляется по решению собственника имущества юридического лица
(уполномоченного им органа) или органа юридического лица уполномоченного учредительными документами на его
реорганизацию.
Принудительная реорганизация может быть осуществлена по решению судебных органов в случаях,
предусмотренных законодательными актами.
Порядок принудительной ликвидации определен статьей 45 ГК, в соответствии с которой если собственник
имущества юридического лица, уполномоченный им орган, учредители или орган юридического лица,
уполномоченный на его реорганизацию его учредительными документами, не осуществит реорганизацию
юридического лица в срок, определенный в решении судебного органа, суд назначает управляющего юридическим
лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица.
С момента назначения управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица.
Управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на
утверждение суда вместе с учредительными документами возникающих в результате реорганизации юридических
лиц. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь
возникающих юридических лиц.
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения,
с момента регистрации вновь возникающих юридических лиц.
При реорганизации юридического лица путем присоединения к нему другого юридического лица первое из них
считается реорганизованным с момента внесения в государственный регистр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
При слиянии и преобразовании юридического лица права и обязанности каждого из них (при слиянии) и
реорганизованного (при преобразовании) переходят ко вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с
передаточным балансом.
При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности
присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.
В случае разделения юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим
лицам в соответствии с разделительным балансом. При выделении из состава юридического лица одного или
нескольких юридических лиц к каждому из них, в соответствии с разделительным балансом, переходят права и
обязанности реорганизованного юридического лица.
Передаточный акт и разделительный баланс должны решать вопросы правопреемства по всем обязательствам
реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства,
оспариваемые сторонами, а также обязательства, срок исполнения которых не наступил. Имущество (права и
обязанности) переходят к правопреемнику реорганизуемого юридического лица в момент регистрации вновь
возникших юридических лиц или вносимых в учредительные документы изменений, если иное не предусмотрено
законодательными актами или решением о реорганизации.
Статья 47 ГК РК, предусматривает два основания отказа в регистрации вновь создаваемых в результате
реорганизации юридических лиц:

непредставление с учредительными документами соответственно передаточного акта или разделительного
баланса;

отсутствие в передаточном акте или разделительном балансе положений о правопреемстве
реорганизованного юридического лица.
Гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации:

орган, принявший решение о реорганизации юридического лица, обязан письменно уведомить об этом
кредиторов реорганизуемого юридического лица;

при разделении и выделении кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать досрочного
прекращения обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и возмещения убытков;

если разделительный баланс (при разделении и выделении) не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица, а также юридическое
лицо, из состава которого выделялось другое юридическое лицо, несут солидарную ответственность по
обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами.
Ликвидация юридического лица
Если при реорганизации юридического лица прекращение его влечет правопреемство по обязательствам, то при
ликвидации юридическое лицо прекращается без правопреемства.
При ликвидации юридического лица, за исключением случаев банкротства, требования его кредиторов
удовлетворяются в следующей очередности:
1) в первую очередь - удовлетворяются требования по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного
дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных
платежей;
2) во вторую очередь - производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
19
трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального
страхования, по уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, по уплате
обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам, за
исключением случаев, когда часть сумм требований в соответствии с законодательным актом Республики
Казахстан, регулирующим вопросы банкротства, удовлетворяется в пятую очередь;
3) в третью очередь - удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества ликвидируемого банкрота, в пределах суммы обеспечения, за исключением требований кредиторов держателей ипотечных облигаций, обеспеченных залогом прав требования по договорам ипотечного жилищного
займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также государственных ценных бумаг Республики Казахстан в
случаях, когда право собственности на указанные облигации возникло у их держателей или перешло к ним по
сделкам либо по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан;
4) в четвертую очередь - погашается задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;
5) в пятую очередь - производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами.
Ликвидация может быть добровольной и принудительной.
Добровольная ликвидация юридического лица производится по решению собственника его имущества
(уполномоченного им органа) либо соответствующего органа юридического лица по любому основанию.
Принудительная ликвидация осуществляется по решению суда в случаях:

банкротства;

признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании
нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;

систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица;

осуществление деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной
законодательными актами, либо с неоднократным или грубым нарушением законодательства;

принятия решения соответствующим органом, уполномоченным государством, по основаниям,
предусмотренным законодательными актами.
Ликвидация отдельных видов юридических лиц возможна по решению соответствующего органа, уполномоченного
государством по основаниям, предусмотренным законодательными актами. Перечень оснований принудительной
ликвидации юридического лица, таким образом, исчерпывающим не является.
Ликвидация юридического лица осуществляется ликвидационной комиссией, назначаемой собственником его
имущества (уполномоченным им органом) либо соответствующим органом юридического лица - в случае
добровольной ликвидации, судом - в остальных случаях. Ликвидационная комиссия на период ликвидации
управляет юридическим лицом и выступает от его имени.
Ликвидационная комиссия сообщает в органы юстиции о предстоящей ликвидации, дает официальное объявление
о ликвидации юридического лица в прессе с указанием срока подачи претензий кредиторами, который не может
быть менее 2-х месяцев.
Банкротство юридического лица
Частным случаем ликвидации юридического лица является объявление его банкротом. Банкротство - признанная
решением суда или официально объявленная во внесудебном порядке на основании соглашения с кредиторами
несостоятельность должника, являющаяся основанием для его ликвидации. Основанием признания юридического
лица банкротом является его несостоятельность, под которой понимается неспособность должника удовлетворить
требования кредиторов за счет принадлежащего ему имущества.
Признание юридического лица банкротом - основание его ликвидации. Введение особой процедуры ликвидации
несостоятельного юридического лица основной целью имеет обеспечение интересов его кредиторов. Ввиду
недостаточности имущества ликвидируемого должника для удовлетворения требований всех его кредиторов,
процедуры банкротства призваны обеспечить справедливое распределение активов банкрота между кредиторами
под их контролем.
В зависимости от того, кто инициирует применение процедуры банкротства в отношении несостоятельного
должника, банкротство возможно в добровольном или принудительном порядке.
Добровольное банкротство имеет место в случае признания должника банкротом решением суда на основании
заявления самого должника либо официального объявления должника о своем банкротстве во внесудебном
порядке на основании соглашения с кредиторами. Принудительное банкротство возможно на основании заявления
в суд кредиторов или иных лиц.
Работники юридического лица в связи с задержкой выплаты им заработной платы обратиться в суд с заявлением о
признании работодателя банкротом не могут. Требования их о взыскании невыплаченной заработной платы могут
быть удовлетворены в порядке искового производства.
Производство по делу о банкротстве может быть возбуждено также по заявлению уполномоченного
государственного органа в отношении государственного предприятия и хозяйственных товариществ, в уставном
капитале которых доля государства составляет не менее двух третей. В интересах государства и его органов,
кредиторов отсутствующего должника, а также в случаях умышленного банкротства, заявление о признании
должника банкротом может быть заявлено прокурором.
Дело о банкротстве, должно быть рассмотрено судом в течение трех месяцев со дня поступления заявления в суд.
Реабилитационные меры
Не менее важной задачей процедуры банкротства является предоставление возможности должнику восстановить
платежеспособность и предотвратить его ликвидацию. В этом заинтересован бывает не только должник, но нередко
и кредиторы, да и общество в целом.
До вынесения судом соответствующего решения к неплатежеспособному должнику могут быть применены
реабилитационные меры.
План реабилитации должен содержать конкретные мероприятия по восстановлению платежеспособности должника
(реабилитационные меры), предотвращению возникновения неплатежеспособности в связи с невозможностью
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
20
погашения обязательств, срок исполнения которых не наступил, и график погашения задолженности и (или)
предстоящих платежей перед группами однородных кредиторов, участвующими в ускоренной реабилитационной
процедуре.
Изменения и дополнения в план реабилитации вносятся с согласия собрания кредиторов и утверждаются судом.
Реабилитационные меры могут включать любые организационно-хозяйственные, технические, финансовоэкономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан мероприятия,
направленные на восстановление платежеспособности должника, включая санацию, продажу имущества (активов)
путем проведения электронного аукциона, уступку прав требований должника, списание части суммы основного
долга, списание пени и штрафов, обмен долгов на акции, заключение мирового соглашения и другое.
В случае, если план реабилитации содержит в качестве источника привлечения денег получение кредитов, а также
предусматривает меры государственной поддержки, к плану реабилитации прилагается договор на получение
кредита либо положительное решение финансовой организации, либо документ, подтверждающий получение
статуса участника мер государственной поддержки. Срок реализации плана реабилитации не должен превышать
пять лет.
На осуществление реабилитационных мер необходимо согласие кредиторов. Реабилитационный управляющий –
лицо, которому передаются полномочия по управлению имуществом и делами несостоятельного должника на
период реабилитационной процедуры.
План реабилитации должен быть представлен для согласования собранию кредиторов после утверждения реестра
требований кредиторов.
В случае объявления несостоятельного должника банкротом осуществляется его ликвидация в банкротный
управляющий – лицо, назначенное уполномоченным органом в области реабилитации и банкротства для
осуществления процедуры банкротства. Реабилитационный или банкротный управляющий обязаны заявить
кредиторам о зачете требований, если такие требования не нарушают очередность удовлетворения требований
кредиторов, является прямым, взаимным, без привлечения других лиц. Зачет допускается только по требованиям
об уплате денег.
2.5.
Юридический факт
Юридический факт - конкретное жизненное обстоятельство (условие, ситуация), с которым норма права связывает
возникновение, изменение или прекращение правоотношения.
Юридические факты, как правило, возникают и существуют помимо права, но придание им законодателем
правового характера необходимо для их регулирования и упорядочивания.
Юридические факты служат непосредственными поводами, основаниями для возникновения, изменения,
прекращения правовых отношений. Так, факт смерти человека прекращает трудовые и брачно семейные
отношения и в то же время создает права на наследование имущества, изменяет жилищные отношения и т.п.
Нередко для возникновения (изменения,
прекращения) правоотношений требуется целая совокупность
юридических фактов, например, для вступления в брак необходимо достижение определенного возраста, заявление
будущих супругов о регистрации брака, акт его регистрации в органах ЗАГСа.
Юридические факты многочисленны и разнообразны. Они могут быть классифицированы по различным
основаниям.
Выделяют юридические факты:

правообразующие

правоизменяющие

правопрекращающие

правоподтверждающие (обоснованные факты)

правовосстанавливающие

правопрепятствующие
По связи с волей субъекта юридические факты могут быть классифицированы на события (появление которых
объективно не зависит от воли сторон правоотношения) и деяния (появление которых связано с волей хотя бы
одного из участников правоотношения).
События — явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли человека. Например,
смерть человека, может породить многочисленные правовые последствия, в том числе правоотношения по
наследованию имущества. События могут быть абсолютными и относительными. Абсолютные события не зависят
от действий человека (стихийные бедствия, падение метеорита, вспышка на солнце и т. д.), тогда как
относительные события зависят от участников данных правоотношений, то есть возникают по воле субъектов, но
развиваются и проистекают независимо от их воли.
Деяния (действия и бездействия) — это жизненные обстоятельства, происходящие по воле людей. Могут быть
правомерными и противоправными. В свою очередь, правомерные факты подразделяются на юридические акты и
юридические поступки, а противоправные — на правонарушения и объективно противоправные юридические
факты.
Юридические поступки — это поведение людей в рамках существующих правоотношений, волевое начало
которых прямо не направлено на возникновение конкретных юридических последствий. Наиболее показательным
примером является юридический поступок лица недееспособного, действия которого не могут быть юридическими
актами (так как за таким лицом не признается способность осознанного волевого решения), однако действия такого
лица могут повлечь за собой юридические последствия. Иначе говоря, только если поступок повлек за собой
юридические последствия, такой поступок признается юридическим.
Юридические акты — действия (осознанные) субъектов правоотношений, явно направленные на возникновение,
изменение или прекращение правоотношений. Юридические акты являются выражением чьей-либо воли и делятся
на сделки и административные акты. Сделки порождают только гражданско-правовые последствия,
административные акты могут порождать ещё и административные последствия.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
21
Среди юридических фактов выделяются также правовые состояния (нахождение на воинской службе, в браке, в
родстве, розыске и т. д.).
2.6.
Задачи:
Задача № 1
В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о регистрации ее в качестве
индивидуального предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица. Свою просьбу она мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире
периодически сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию.
Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, пояснив, что необходимости в
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя у нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность
не носит систематического характера и не является предпринимательской.
Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с просьбой разъяснить, должна ли она
быть зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося предпринимательской
деятельностью без образования юридического лица.
ВОПРОСЫ:
1.
Каковы признаки предпринимательской деятельности?
2.
Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской?
3.
Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа?
Задача № 2
17-летней Наталье в установленном порядке был снижен брачный возраст и она вступила в брак. Она продала
подаренную ей дедом дачу для приобретения квартиры. Дед узнал об этом и подал иск в суд о признании договора
купли-продажи дачи недействительным, указывая что Наталья несовершеннолетняя и не может самостоятельно
совершать сделки с недвижимостью.
ВОПРОСЫ:
1.
Какое решение должен принять суд?
2.
В каких случаях наступает полная дееспособность граждан?
3.
Дайте обоснованный ответ.
2.7.
Тестовые вопросы:
1. Правоспособность гражданина прекращается в момент:
a)
признания его судом недееспособным
b)
осуждения его судом за совершение правонарушения
c)
его смерти
d)
установления над ним опеки или попечительства
2. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права:
a)
своей волей и в интересах государства
b)
своей волей и в интересах организации
c)
своей волей и в своем интересе
d)
своей волей с соблюдением интереса другой стороны
3. Моментом создания юридического лица является:
a)
приобретение обособленного имущества
b)
открытие лицевого счета в банке
c)
выступление на суде в качестве ответчика по совершенным сделкам
d)
его государственная регистрация
4. Каков характер правоспособности юридического лица?
a)
правоспособность общая для юридических лиц всех организационно-правовых форм.
b)
правоспособность специальная для юридических лиц всех организационно-правовых форм.
c)
общая правоспособность для коммерческих организаций (за исключением организаций, предусмотренных
законом), если в учредительных документах таких организаций не содержится ограничение их правоспособности, и
специальная правоспособность для некоммерческих организаций;
d)
специальная правоспособность для коммерческих организаций и общая для некоммерческих.
5. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица с момента:
a.
получения документа удостоверяющего личность;
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
22
b.
c.
d.
достижения совершеннолетия;
когда он стал эмансипированным;
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
Понятие и признаки юридического лица
Регистрация, реорганизация, ликвидация юридического лица
Банкротство юридического лица
Виды и формы юридических лиц
Коммерческие организации
Некоммерческие организации
Задача
Тестовые вопросы
3.1.
Понятие и признаки юридического лица.
Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также юридические лица обладающие рядом
специфических признаков, образуемые и прекращающиеся в специальном порядке.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.
Юридическое лицо может иметь гражданские права и нести связанные с его деятельностью обязанности.
Коммерческие организации, за исключением государственных предприятий, могут иметь гражданские права и нести
гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых, не запрещенных законодательными актами или
учредительными документами видов деятельности.
Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его
ликвидации. Правоспособность юридического лица совпадает с его дееспособностью.
Правоспособность юридического лица в сфере деятельности, на занятие которой необходимо получение
разрешение, возникает с момента получения его и прекращается в момент его изъятия, истечения срока действия
или признания недействительной в установленном законодательными актами порядке.
Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету.
В отношении обособленного имущества юридического лица его учредители (участники) могут иметь
обязательственные или вещные права.
Юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности только через свои органы,
действующие в соответствии с законодательными актами и учредительными документами.
Юридическое лицо имеет печать со своим наименованием. Юридическое лицо имеет свое наименование,
позволяющее отличить его от других юридических лиц. Наименование юридического лица не должно полностью или
в существенной части дублировать наименование юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан.
Наименование юридического лица включает в себя его название и указание на организационно-правовую форму.
Наименование юридического лица указывается в его учредительных документах. В наименовании юридического
лица не допускается использование названий, противоречащих требованиям законодательства или нормам
общественной морали; собственных имен лиц, если они не совпадают с именем участников либо если участники не
получили разрешения этих лиц (их наследников) на использование собственного имени. Под определенным
наименованием юридическое лицо вносится в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.
Наименование юридического лица, являющегося коммерческой организацией, после регистрации юридического
лица является его фирменным наименованием.
Юридическое лицо имеет исключительное право использования фирменного наименования. Лицо, неправомерно
использующее чужое фирменное наименование, по требованию обладателя права на фирменное наименование
обязано прекратить использование такого наименования и возместить причиненные убытки.
Местом нахождения юридического лица признается место нахождения его постоянно действующего органа. Место
нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах с записью полного почтового адреса.
В отношениях с третьими лицами юридическое лицо не вправе ссылаться на несоответствие фактического адреса
адресу, внесенному в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров. При этом третьи лица вправе
направлять юридическому лицу почтовую и иную корреспонденцию как по адресу, внесенному в Национальный
реестр бизнес-идентификационных номеров, так и по фактическому адресу.
Учредителями юридического лица могут быть собственники имущества либо уполномоченные ими органы или лица,
а в случаях, специально предусмотренных законодательными актами, иные юридические лица. При этом
юридические лица, которые владеют имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
могут быть учредителями других юридических лиц с согласия собственника или уполномоченного им органа, если
иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.
Юридическое лицо осуществляет свою деятельность на основании устава и учредительного договора или, если
юридическое лицо учреждено одним лицом, устава и оформленного в письменном виде решения об учреждении
юридического лица (решения единственного учредителя). Учредительный договор юридического лица заключается,
а устав утверждается его учредителями. Учредительный договор не заключается, если коммерческая организация
учреждается одним лицом.
В учредительных документах некоммерческой организации и государственного предприятия должны быть
определены предмет и цели деятельности юридического лица. В учредительном договоре стороны (учредители)
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
23
определяют порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи в его собственность
(оперативное управление) своего имущества и участия в его деятельности, а также условия и порядок
распределения между учредителями чистого дохода, управления деятельностью юридического лица, выхода
учредителей из его состава и утверждается его устав. В учредительный договор по согласию учредителей могут
быть включены и другие условия.
Решение единственного учредителя - юридического лица принимается его органами, обладающими правом на
принятие таких решений. Решение единственного учредителя должно содержать условия передачи в собственность
(хозяйственное ведение, оперативное управление) имущества.
В уставе юридического лица определяются: его наименование, местонахождение, порядок формирования и
компетенция его органов, условия реорганизации и ликвидации. Если юридическое лицо учреждается одним лицом,
то в его уставе определяются также порядок образования имущества и распределения доходов. Все
заинтересованные лица вправе ознакомиться с уставом юридического лица.
Юридические лица отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Учредитель
(участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по его обязательствам, а юридическое
лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) юридического лица или собственника его имущества,
за исключением случаев, предусмотренных законом РК «О банкротстве», либо учредительными документами
юридического лица. Если банкротство юридического лица вызвано действиями его учредителя (участника) или
собственника его имущества, то при недостаточности средств у юридического лица, учредитель (участник) или
соответственно собственник его имущества несет перед кредиторами субсидиарную ответственность.
Юридическое лицо несет ответственность перед третьими лицами по обязательствам, принятым органом
юридического лица с превышением его полномочий, установленных учредительными документами.
3.2. Регистрация, реорганизация, ликвидация юридического лица
Регистрация юридического лица
Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в органах юстиции. Юридическое лицо считается
созданным с момента его государственной регистрации.
Нарушение порядка образования юридического лица или несоответствие его учредительных документов закону
влекут отказ в государственной регистрации юридического лица. Отказ в регистрации по мотивам
нецелесообразности образования юридического лица не допускается. Отказ в государственной регистрации, а
также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд.
Юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях:
уменьшения размера уставного капитала;
изменения наименования;
изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в
которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником
рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг).
Изменения, внесенные в учредительные документы по указанным основаниям без перерегистрации юридического
лица, являются недействительными.
Филиалы и представительства регистрируются в установленном законодательными актами порядке. Филиалы и
представительства подлежат перерегистрации в случае изменения наименования.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершающее от его
имени сделки и иные правовые действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами
Республики Казахстан.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим их
юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.
Иным обособленным структурным подразделением юридического лица (государственного учреждения) признается
территориально обособленное подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие
места, выполняющие часть функций юридического лица (государственного учреждения). Рабочее место считается
стационарным, если оно создано на срок более одного месяца. Иное обособленное структурное подразделение
юридического лица (государственного учреждения) создается в случаях, прямо предусмотренных законами.
Реорганизация юридического лица
Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
производится по решению собственника его имущества или уполномоченного собственником органа, учредителей
(участников), а также органа, уполномоченного учредительными документами юридического лица, либо по решению
судебных органов в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.
Реорганизация акционерного общества, добровольного накопительного пенсионного фонда, страховой
(перестраховочной) организации, фонда гарантирования страховых выплат, специальной финансовой компании
осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных законодательством РК. Реорганизация может быть
проведена добровольно, по решению органа юридического лица, или принудительно, по решению судебных
органов.
Если собственник имущества юридического лица, уполномоченный им орган, учредители или орган юридического
лица, уполномоченный на реорганизацию его учредительными документами, не осуществит реорганизацию
юридического лица в срок, определенный в решении судебного органа, суд назначает управляющего юридическим
лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. С момента назначения управляющего
к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Управляющий выступает от имени
юридического лица в суде, составляет разделительный баланс и передает его на утверждение суда вместе с
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
24
учредительными документами возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом
указанных документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических
лиц.
Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения,
с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.
Собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о реорганизации юридического лица,
обязан письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица. Срок заявления претензий
не может быть менее двух месяцев с момента получения уведомлений кредиторами реорганизуемого юридического
лица.
При слиянии и присоединении юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему
юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в
соответствии с разделительным балансом.
При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в
соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица.
При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменении организационноправовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного
юридического лица в соответствии с передаточным актом.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и
обязательства, оспариваемые сторонами.
Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются собственником имущества юридического лица или
органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляются вместе с учредительными
документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные
документы существующих юридических лиц.
Непредставление с учредительными документами соответственно передаточного акта или разделительного
баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам реорганизованного
юридического лица влечет отказ в государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического
лица либо если у правопреемника недостаточно имущества для исполнения обязательств, возникших до
реорганизации, вновь возникшие юридические лица, а также юридическое лицо, из состава которого выделилось
другое юридическое лицо несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического
лица перед его кредиторами.
Ликвидация юридического лица
По решению собственника его имущества или уполномоченного собственником органа, а также органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, юридическое лицо может быть
ликвидировано по любому основанию.
Ликвидация юридического лица - добровольного накопительного пенсионного фонда, страховой (перестраховочной)
организации,
фонда
гарантирования
страховых
выплат,
специальной
финансовой
компании,
хлопкоперерабатывающей
организации
осуществляется
с
учетом
особенностей,
предусмотренных
законодательством Республики Казахстан.
По решению суда юридическое лицо может быть ликвидировано в случаях:
 банкротства;
 признания недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании
нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер;
 отсутствия юридического лица по месту нахождения или по фактическому адресу, а также учредителей
(участников) и должностных лиц, без которых юридическое лицо не может функционировать в течение одного
года;
 осуществления деятельности с грубым нарушением законодательства:
 систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям юридического лица;
 осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной
законодательными актами;
 предусмотренных другими законодательными актами.
При ликвидации юридического лица, за исключением случаев банкротства, требования его кредиторов
удовлетворяются в следующей очередности:
1) в первую очередь - удовлетворяются требования по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного
дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных
платежей;
2) во вторую очередь - производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по
трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального
страхования, по уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, по уплате
обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам, за
исключением случаев, когда часть сумм требований в соответствии с законодательным актом Республики
Казахстан, регулирующим вопросы банкротства, удовлетворяется в пятую очередь;
3) в третью очередь - удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества ликвидируемого банкрота, в пределах суммы обеспечения, за исключением требований кредиторов держателей ипотечных облигаций, обеспеченных залогом прав требования по договорам ипотечного жилищного
займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также государственных ценных бумаг Республики Казахстан в
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
25
случаях, когда право собственности на указанные облигации возникло у их держателей или перешло к ним по
сделкам либо по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан;
4) в четвертую очередь - погашается задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;
5) в пятую очередь - производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами.
Решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица
могут быть возложены на собственника его имущества, уполномоченный собственником орган, орган,
уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, либо иной орган (лицо),
назначенный судом. Если стоимость имущества юридического лица, в отношении которого принято решение о
ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо может быть
ликвидировано в порядке, установленном законодательством о банкротстве. Собственник имущества юридического
лица или орган, принявший решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно письменно
сообщить об этом органу юстиции, осуществляющему регистрацию юридических лиц, налоговому органу по месту
регистрации, а также назначают ликвидационную комиссию и устанавливают сроки ликвидации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению имуществом и
делами юридического лица.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде, публикует информацию о
ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами в официальных печатных
изданиях, принимает меры к выявлению кредиторов и получению задолженности, а также письменно уведомляет
кредиторов о ликвидации юридического лица.
Срок заявления кредиторами претензий не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.
После истечения срока для предъявления претензий кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого
юридического лица, перечне заявленных кредиторами претензий, а также результатах их рассмотрения.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается собственником имущества юридического лица или органом,
принявшим решение о ликвидации юридического лица.
При составлении промежуточного ликвидационного баланса в состав имущества ликвидируемого юридического
лица не включаются:

выделенные активы, являющиеся обеспечением по обязательствам специальной финансовой компании при
проектном финансировании,

по облигациям специальной финансовой компании при секьюритизации, выпущенным в соответствии
с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации,

залоговое имущество, являющееся следующим обеспечением по ипотечным облигациям: права требования
по договорам ипотечного жилищного займа (включая ипотечные свидетельства),

государственные ценные бумаги в случаях, когда право собственности на указанные облигации возникло у
их держателей или перешло к ним по сделкам либо по иным основаниям, предусмотренным законодательными
актами Республики Казахстан.
Указанное имущество и выделенные активы передаются ликвидационной комиссией представителю держателей
ипотечных облигаций, представителю кредиторов и (или) держателей облигаций для удовлетворения требований
кредиторов. Если у ликвидируемого юридического лица (кроме государственных учреждений) недостаточно денег
для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
юридического лица с публичных торгов.
Выплата денег кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения в порядке следующей
очередности:

в первую очередь - удовлетворяются требования по уплате удержанных из заработной платы и (или) иного
дохода алиментов, а также требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных
платежей;

во вторую очередь - производятся расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по
трудовому договору, задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального
страхования, по уплате удержанных из заработной платы обязательных пенсионных взносов, по уплате
обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также вознаграждений по авторским договорам, за
исключением случаев, когда часть сумм требований в соответствии с законодательным актом Республики
Казахстан, регулирующим вопросы банкротства, удовлетворяется в пятую очередь;

в третью очередь - удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом
имущества ликвидируемого банкрота, в пределах суммы обеспечения, за исключением требований кредиторов держателей ипотечных облигаций, обеспеченных залогом прав требования по договорам ипотечного жилищного
займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также государственных ценных бумаг Республики Казахстан в
случаях, когда право собственности на указанные облигации возникло у их держателей или перешло к ним по
сделкам либо по иным основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан;

в четвертую очередь - погашается задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;

в пятую очередь - производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательными актами.
Требования каждой последующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований
предыдущей очереди. При недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица оно распределяется
между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам требований, подлежащих
удовлетворению.
В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их
рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с
иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут быть удовлетворены за счет
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
26
оставшегося имущества ликвидированного юридического лица.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который
утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации
юридического лица. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица
передается его собственнику или учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или
обязательственные права в отношении юридического лица и направляется на цели, указанные в учредительных
документах.
При недостаточности у ликвидируемого казенного предприятия имущества, а у ликвидируемого учреждения - денег
для удовлетворения требований кредиторов последние вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении
оставшейся части требований за счет собственника имущества этого предприятия или учреждения.
Претензии кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица,
а также не заявленные до утверждения ликвидационного баланса, считаются погашенными.
Погашенными считаются также требования кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор
не обращался с иском в суд, и требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свою деятельность
после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.
3.3. Банкротство юридического лица
Банкротство - признанная решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для его
ликвидации. Под несостоятельностью понимается установленная судом неспособность должника индивидуального
предпринимателя или юридического лица - в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, произвести расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, обеспечить
уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд
социального страхования, а также обязательных пенсионных взносов.
Признание банкротства возможно в добровольном или принудительном порядке.
В добровольном порядке осуществляется на основании заявления должника в суд, а в принудительном порядке
осуществляется на основании заявления в суд кредитора и/или иных лиц. К неплатежеспособному должнику могут
быть применены любые не противоречащие законодательству меры, направленные на восстановление его
платежеспособности с целью предотвращения ликвидации. Такая мера реализуется в рамках
ускоренной реабилитационной меры.
Процедура банкротства
Со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом и возбуждении процедуры банкротства:
1) собственнику имущества банкрота (уполномоченному им органу), учредителям (участникам), всем органам
юридического лица-банкрота запрещаются отчуждение имущества и погашение обязательств;
2) сроки всех долговых обязательств банкрота считаются истекшими;
3) прекращается начисление неустойки и вознаграждения (интереса) по всем видам задолженности банкрота;
4) прекращаются споры имущественного характера с участием банкрота, рассматриваемые в суде, если принятые
по ним решения не вступили в законную силу;
5) требования могут быть предъявлены банкроту только в рамках процедуры банкротства, за исключением
требований по исполнению гарантий и поручительств третьих лиц, а также обращения взыскания на предмет залога
в случаях, когда залогодателем выступают третьи лица;
6) на основании заявления временного или банкротного управляющего и представленной копии решения суда о
признании должника банкротом снимаются все ограничения и обременения на имущество банкрота (инкассовые
распоряжения финансовых и государственных органов на счета должника, аресты на имущество, наложенные
судебными исполнителями, и другие) без принятия соответствующих решений органов, их наложивших;
7) наложение новых арестов на имущество банкрота и иных ограничений в распоряжении имуществом банкрота
допускается только по искам о признании сделки недействительной и истребовании имущества из чужого
незаконного владения, предъявляемым к банкроту;
8) имущество банкрота, не переданное приобретателю на момент возбуждения процедуры банкротства, включается
в состав имущественной массы банкрота, а кредитор или несостоявшийся приобретатель по неисполненному
обязательству вправе предъявить свои требования к должнику в рамках процедуры банкротства.
После продажи имущества и распределения вырученных от продажи денег между кредиторами несостоятельный
должник освобождается от исполнения оставшихся обязательств и иных требований, предъявленных к исполнению
и учтенных при признании юридического лица банкротом. Несостоятельный должник не получает освобождение от
обязательств в случае, если он скрыл или передал в целях сокрытия другому лицу в течение трех лет до начала
ликвидационного производства часть своего имущества, утаил или сфальсифицировал необходимую отчетную
информацию, включая бухгалтерские книги, счета, документы.
Реабилитационные меры
Реабилитационные меры применяются лишь в отношении коммерческих организаций в судебном порядке
Срок проведения реабилитационной меры устанавливается судом в соответствии с планом реабилитации. Суд
вправе по ходатайству реабилитационного управляющего с согласия собрания кредиторов продлить этот срок, но
не более чем на шесть месяцев.
Для организаций, являющихся субъектами естественных монополий или субъектами рынка, занимающих
доминирующее (монопольное) положение на товарном рынке либо имеющих важное стратегическое значение для
экономики республики, способных оказать влияние на жизнь, здоровье граждан, национальную безопасность или
окружающую среду, суд вправе продлить срок реабилитационной процедуры до двух лет.
Суд вправе приостановить реабилитационную процедуру, при этом основаниями для приостановления
реабилитационной процедуры являются получение должником статуса участника мер государственной поддержки и
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
27
решение комитета кредиторов.
С момента вынесения судом определения о приостановлении реабилитационных мер наступают следующие
последствия:

реабилитационный управляющий отстраняется от управления имуществом и делами должника и
управление переходит к собственнику имущества должника (уполномоченному им органу), учредителям
(участникам);

приостанавливается исполнение плана реабилитации организации;

погашение требований кредиторов производится в соответствии с планом реабилитации, принятым в
рамках мер государственной поддержки.
Участниками реабилитационной меры являются:

суд;

кредиторы;

должник;

собственник имущества должника (уполномоченный им орган), учредители (участники);

временный администратор;

реабилитационный управляющий;

уполномоченный орган;

другие заинтересованные лица.
По заявлению собственника имущества должника (уполномоченного им органа), учредителей (участников) на
основании решения собрания кредиторов суд сохраняет право управления имуществом и делами должника с
момента утверждения плана реабилитации за собственником имущества должника, уполномоченным им органом,
учредителями (участниками).
Заявление о сохранении права управления имуществом и делами должника с приложением решения собрания
кредиторов направляется в суд одновременно с представлением плана реабилитации.
В случае принятия решения собранием кредиторов об отмене права собственника имущества должника,
учредителей (участников) на управление имуществом и делами должника собрание кредиторов обязано
представить свою кандидатуру реабилитационного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в
уполномоченном органе. Решение собрания кредиторов об отмене права на управление имуществом и делами
должника направляется в суд одновременно с представлением плана реабилитации.
Собрание кредиторов также обязано представить кандидатуру реабилитационного управляющего в случае
отстранения собственника имущества должника, учредителей (участников) от управления имуществом и делами
должника.
Собрание кредиторов обязано известить кандидата о выборе его в качестве реабилитационного управляющего до
представления его кандидатуры в уполномоченный орган. Собственник имущества должника (уполномоченный им
орган), учредители (участники) обязаны произвести смену членов органов управления должника по решению
собрания кредиторов.
При выборе кандидатуры реабилитационного управляющего рекомендации в отношении лиц, состоящих на учете в
уполномоченном органе, могут быть получены собранием кредиторов в профессиональных объединениях лиц,
осуществляющих деятельность по управлению имуществом и делами несостоятельного должника.
Собрание кредиторов в случае отказа уполномоченного органа в назначении представленной кандидатуры обязано
представить другую кандидатуру для назначения реабилитационным управляющим, который наделяется
следующими правами:

распоряжаться имуществом должника;

запрашивать и получать от организаций, государственных органов и их должностных лиц
информацию о должнике;

совершать сделки вне рамок обычных коммерческих операций по решению собрания кредиторов, за
исключением сделок, предусмотренных планом реабилитации;

с согласия собрания кредиторов принимать решения, влекущие за собой увеличение расходов
должника на потребление, в том числе на оплату труда работников должника;

запрашивать у кредиторов документы, подтверждающие основание и сумму заявленных требований.
В обязанности реабилитационного управляющего входят:

принять имущество должника в управление и обеспечить охрану и контроль имущества должника;

в течение тридцати календарных дней с момента назначения заключить договор с комитетом
кредиторов;

организовать выполнение плана реабилитации;

направить в суд ходатайство о внесении изменений и дополнений в план реабилитации;

вести реестр требований кредиторов;

направлять уведомление членам комитета кредиторов;

обратиться в суд о приостановлении реабилитационных мер;

обратиться в суд о прекращении реабилитационных мер и признании должника банкротом;

доводить до сведения членов комитета кредиторов информацию о финансовом состоянии,
произведенных сделках в ходе обычных коммерческих операций;

предоставлять любую информацию по требованию комитета кредиторов;

предоставить полную информацию о ходе осуществления своей деятельности любому кредитору
должника на основании его письменного запроса;

в случае отстранения (освобождения) реабилитационного управляющего передать вновь
назначенному реабилитационному управляющему учредительные документы, учетную документацию,
правоустанавливающие документы на имущество должника, печати, штампы, материальные и иные
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
28
ценности, принадлежащие должнику.
Реабилитационные меры могут включать любые организационно-хозяйственные, технические, финансовоэкономические, правовые и иные не противоречащие законодательству Республики Казахстан мероприятия,
направленные на восстановление платежеспособности должника, включая санацию, продажу имущества (активов)
путем проведения электронного аукциона, уступку прав требований должника, прощение части долга, списание
пени и штрафов, обмен долгов на акции, заключение мирового соглашения и другое. Планом реабилитации может
быть предусмотрена уступка прав требований должника путем продажи этих требований на электронном аукционе.
При применении реабилитационных мер первое собрание кредиторов, которое проводится должником в срок не
позднее трех месяцев со дня вступления решения суда о применении реабилитационной меры в законную силу.
К компетенции собрания кредиторов относится:

принятие решения о сохранении или отмене права управления имуществом и делами должника с
момента утверждения плана реабилитации за собственником имущества должника (уполномоченным им
органом), учредителями (участниками);

принятие решения о создании комитета кредиторов;

определение численности и утверждение состава комитета кредиторов;

внесение изменений в состав комитета кредиторов;

согласование плана реабилитации;

согласование изменений и дополнений в план реабилитации;

дача согласия на продление срока реабилитационной меры;

определение порядка и сроков доведения членами комитета кредиторов информации о ходе
осуществления реабилитационной меры до сведения кредиторов;

отнесение иных сделок к категории совершаемых вне рамок обычных коммерческих операций;

согласование сделок вне рамок обычных коммерческих операций, не предусмотренных планом
реабилитации;

утверждение суммы дебиторской задолженности должника, невозможной к взысканию;

выбор кандидатуры реабилитационного управляющего из числа лиц, зарегистрированных в
уполномоченном органе.
Если план реабилитации несостоятельного должника в качестве реабилитационной меры содержит его санацию, к
плану должно быть приложено письменное обязательство участника санации перечислить деньги должнику и (или)
кредиторам в соответствии с планом реабилитации с указанием суммы и сроков.
Участник санации может принять на себя обязательство обеспечить удовлетворение требований всех кредиторов в
согласованные с ними сроки. В этом случае управление должником осуществляется участником санации или
назначенным им лицом в пределах полномочий, предусмотренных для реабилитационного управляющего.
Прекращение реабилитационных мер
Реабилитационный управляющий по решению собрания кредиторов обращается в суд с заявлением о прекращении
реабилитационных мер в отношении должника в случаях, если:
цель в отношении должника достигнута;
достижение этой цели невозможно.
К заявлению реабилитационного управляющего прилагается заключительный отчет. С заявлением о прекращении
реабилитационных мер обращается участник мер государственной поддержки в случае исполнения плана
реабилитации, утвержденного в рамках мер государственной поддержки.
Кроме того, сами кредиторы могут обратиться в суд с заявлением о прекращении реабилитационных мер при:

наличии оснований, подтверждающих, что действия (бездействие) должника по составлению плана
реабилитации наносят ущерб его имущественным интересам;

неисполнении графика погашения кредиторской задолженности;

выявлении фактов представления недостоверных сведений, содержащихся в документах,
приложенных к заявлению о применении реабилитационных мер;

наличии оснований, подтверждающих, что реализация плана реабилитации должника либо действия
(бездействие) реабилитационного управляющего наносят ущерб его имущественным интересам.
Признание судом юридического лица банкротом влечет его ликвидацию, а деятельность юридического лицабанкрота считается прекращенной с момента исключения его из Национального реестра бизнесидентификационных номеров.
3.4.
Виды и формы юридических лиц
Юридическим лицом может быть
некоммерческая организация, не имеющая
извлечение дохода в качестве такой цели и не
распределяющая полученный чистый доход
между участниками
 Все права защищены
коммерческая организация, преследующая
извлечение дохода в качестве основной цели
своей деятельности
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
29
Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку
это соответствует ее уставным целям.
Юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией и содержащееся только за счет государственного
бюджета, может быть создано исключительно в форме государственного учреждения. Юридические лица могут
создавать объединения.
некоммерческие организации
коммерческие организации
учреждение
государственное предприятие
общественное объединение
хозяйственное товарищество
акционерное общество
потребительский кооператив
производственный кооператив
акционерное общество
фонд
религиозное объединение
в иной форме, предусмотренной
законодательными актами
(ассоциация, союз)
3.5. Коммерческие организации
Хозяйственным товариществом признается коммерческая организация с разделенным на доли (вклады)
учредителей (участников) уставным капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а
также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом в процессе его деятельности принадлежит
товариществу на праве собственности.
ГК РК предусматривает следующие виды хозяйственных товариществ:
полное товарищество;
товарищество с ограниченной ответственностью;
товарищество с дополнительной ответственностью;
коммандитное товарищество;
акционерное общество.
Учредители хозяйственного товарищества после его регистрации приобретают статус участников, и по общему
правилу, ими могут быть как юридические, так и физические лица.
Учредителями полного товарищества, а также в коммандитном товариществе, могут быть только граждане.
Товарищество с ограниченной ответственностью, товарищество с дополнительной ответственностью и акционерное
общество могут учреждаться одним лицом.
В хозяйственных товариществах могут создаваться, а в некоторых случаях их создание является обязательным,
контролирующие органы: наблюдательный совет и ревизионная комиссия (ревизор).
Хозяйственные товарищества одного вида могут преобразовываться в хозяйственные товарищества другого вида
либо в акционерные общества или производственные кооперативы по решению общего собрания участников.
Полным товариществом признается товарищество, участники которого при недостаточности имущества
товарищества несут солидарную ответственность по его обязательствам всем принадлежащим им имуществом.
Высшим органом полного товарищества является общее собрание участников. Решение по внутренним вопросам
полного товарищества принимается по общему соглашению всех участников.
Учредительным договором товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается
большинством голосов участников. Каждый участник полного товарищества имеет один голос, если учредительным
договором не предусмотрен иной порядок определения количества голосов его участников. Учредительным
договором может быть предусмотрено, что количество голосов, которым располагают участники, определяется
соразмерно их доле в уставном капитале.
Управление полным товариществом осуществляют исполнительные органы полного товарищества. Виды, порядок
образования органов управления и их компетенция определяются учредительными документами. Участник полного
товарищества не вправе без согласия остальных участников совершать от своего имени и в своих интересах или в
интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые составляют предмет деятельности товарищества. При
нарушении этого правила товарищество вправе по своему выбору потребовать от такого участника либо
возмещения причиненных товариществу убытков, либо передачи товариществу всей приобретенной по таким
сделкам выгоды.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
30
При преобразовании полного или коммандитного товарищества в акционерное общество, товарищество с
ограниченной или дополнительной ответственностью каждый полный товарищ, ставший участником акционерного
общества, товарищества с ограниченной или дополнительной ответственностью, в течение двух лет
несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешедшим к акционерному
обществу, товариществу с ограниченной или дополнительной ответственностью от полного или коммандитного
товарищества. Отчуждение бывшим полным товарищем принадлежащих ему акций (долей) не освобождает его от
такой ответственности.
Товариществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами
товарищество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами
размеров.
Ответственность участников такого товарищества по его обязательствам ограничена стоимостью внесенного ими
вклада в уставный капитал товарищества. Участники товарищества с ограниченной ответственностью, не
полностью внесшие вклады, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости
невнесенной части вклада каждого из участников. Число участников товарищества с ограниченной
ответственностью не ограничивается. Товарищество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве
единственного участника другое хозяйственное товарищество, состоящее из одного лица.
Товарищество с ограниченной ответственностью может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по
решению его участников. Товарищество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в иное
хозяйственное товарищество, акционерное общество или в производственный кооператив.
Размер уставного капитала определяется учредителями (участниками) товарищества с ограниченной
ответственностью. Первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов учредителей и не может быть
менее суммы, эквивалентной ста размерам месячного расчетного показателя на дату представления документов
для государственной регистрации товарищества, за исключением товарищества с ограниченной ответственностью,
являющегося субъектом малого предпринимательства, а также государственной исламской специальной
финансовой компании, размер минимального уставного капитала которых определяется нулевым уровнем.
Высшим органом управления товарищества с ограниченной ответственностью является общее собрание его
участников, исключительная компетенция высшего органа не может быть передана на решение исполнительного
органа товарищества. Для осуществления текущего руководства деятельностью товарищества создаются
исполнительные органы, которые могут быть коллегиальными и(или) единоличными.
Участник товарищества с ограниченной ответственностью вправе продать или иным образом уступить свою долю в
уставном капитале товарищества или ее часть по своему выбору одному или нескольким участникам данного
товарищества. Отчуждение участником товарищества с ограниченной ответственностью своей доли (ее части)
третьим лицам допускается, если иное не предусмотрено учредительными документами товарищества либо
законодательными актами. Участники товарищества с ограниченной ответственностью пользуются
преимущественным перед третьими лицами правом покупки доли или ее части. Если учредительными документами
или соглашением участников товарищества не предусмотрено иное, преимущественное право покупки доли (ее
части) осуществляется участниками пропорционально размерам их долей в уставном капитале товарищества. При
продаже доли (ее части) с нарушением преимущественного права покупки любой участник товарищества с
ограниченной ответственностью вправе в течение трех месяцев со дня продажи требовать в судебном порядке
перевода на него прав и обязанностей покупателя. Если в соответствии с учредительными документами
товарищества с ограниченной ответственностью отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам невозможно,
а другие участники товарищества от ее покупки отказываются, товарищество обязано выплатить участнику ее
действительную стоимость либо выдать ему в натуре имущество, соответствующее такой стоимости.
Товариществом с дополнительной ответственностью признается товарищество, участники которого отвечают
по его обязательствам своими вкладами в уставный капитал, а при недостаточности этих сумм дополнительно
принадлежащим им имуществом в размере, кратном внесенным ими вкладам. Предельный размер ответственности
участников предусматривается в уставе. При банкротстве одного из участников его ответственность по
обязательствам товарищества распределяется между остальными участниками пропорционально их вкладам, если
иной порядок распределения ответственности не предусмотрен учредительными документами.
Коммандитным признается товарищество, которое включает наряду с одним или более участниками, несущими
дополнительную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными
товарищами), также одного или более участников, ответственность которых ограничивается суммой внесенного ими
вклада в уставный капитал товарищества (вкладчиков). Гражданин может быть полным товарищем только в одном
коммандитном товариществе. Полный товарищ в коммандитном товариществе не может быть участником полного
товарищества.
Вкладчик коммандитного товарищества обязан вносить первоначальный вклад и дополнительные взносы (вклады) в
размере, способом и порядке, предусмотренными учредительными документами. Вкладчики не участвуют в
управлении товариществом.
Уставный капитал коммандитного товарищества составляется из вкладов его участников. В процессе хозяйственной
деятельности уставный капитал может быть изменен. Уставный капитал без учета вкладов вкладчиков определяет
долю полных товарищей в имуществе коммандитного товарищества. Размер уставного капитала определяется
полными товарищами коммандитного товарищества и не может быть менее минимального размера,
установленного законодательными актами. Минимальный размер уставного капитала микрофинансовых
организаций, созданных в форме коммандитного товарищества, определяется законодательством Республики
Казахстан о микрофинансовых организациях.
Уменьшение уставного капитала коммандитного товарищества допускается после уведомления всех его
кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств и возмещения им убытков. Уменьшение уставного капитала в нарушение порядка
является основанием ликвидации коммандитного товарищества по решению суда по заявлению заинтересованных
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
31
лиц.
Управление делами коммандитного товарищества осуществляется полными товарищами. Порядок управления и
ведения дел коммандитного товарищества его полными товарищами устанавливается ими по правилам о полном
товариществе. Вкладчики не вправе участвовать в управлении делами коммандитного товарищества, а также
выступать от его имени, иначе как по доверенности. Вкладчики коммандитного товарищества не вправе оспаривать
действия полных товарищей по управлению делами товарищества.
Коммандитное товарищество прекращается при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков. Полные товарищи
вправе вместо ликвидации преобразовать коммандитное товарищество в полное товарищество. При ликвидации
коммандитного товарищества вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами право на получение
вкладов из имущества товарищества, оставшегося после удовлетворения требований его кредиторов. Оставшееся
после этого имущество коммандитного товарищества распределяется между полными товарищами и вкладчиками
пропорционально их вкладам в имуществе товарищества, если иной порядок не установлен учредительными
документами.
Акционерным обществом признается юридическое лицо, уставный капитал которого разделен на определенное
число акций, равной номинальной стоимости. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости принадлежащих им акций и не несут ответственность по обязательствам общества за
исключением акционеров корпоративных накопительных пенсионных фондов. Последние несут солидарную
ответственность по обязательствам фондов в порядке и на условиях, установленных пенсионным
законодательством.
Законодательство предъявляет определенные требования: к уставному капиталу товариществ, к размеру,
установив его минимальный размер для каждого вида, к порядку и срокам его формирования и изменения
Акционерное общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих участников, несет
ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества и не отвечает по обязательствам своих
участников.
Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в случае приобретения
одним акционером всех акций общества, если иное не предусмотрено законодательными актами.
Акционерное общество вправе выпускать обеспеченные облигации и облигации без обеспечения, а также купонные
и дисконтные облигации, производные ценные бумаги, опционы и конвертируемые ценные бумаги. Форма, способ и
порядок выплаты дохода по ценным бумагам определяются уставом акционерного общества или проспектами
выпуска ценных бумаг с учетом особенностей, предусмотренных законодательными актами
Высшим органом акционерного общества является общее собрание его акционеров, решение вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не может быть передано иным органам
акционерного общества.
Исполнительный орган акционерного общества может быть коллегиальным (правление) или единоличным
(директор, генеральный директор, президент). Он осуществляет текущее руководство деятельностью акционерного
общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров. Акционерное общество может быть
реорганизовано или ликвидировано по решению собрания акционеров.
Акционерное общество вправе преобразоваться в хозяйственное товарищество, производственный кооператив или
автономную организацию образования.
Дочерняя организация и зависимое акционерное общество
Дочерней организацией является юридическое лицо, преобладающую часть уставного капитала которого
сформировало другое юридическое лицо (далее - основная организация), либо если в соответствии с заключенным
между ними договором (либо иным образом) основная организация имеет возможность определять решения,
принимаемые данной организацией.
Дочерняя организация не отвечает по долгам своей основной организации. Основная организация, которая по
договору с дочерней организацией (либо иным образом) имеет право давать последней обязательные для нее
указания, отвечает субсидиарно с дочерней организацией по сделкам, заключенным последней во исполнение
таких указаний.
В случае банкротства дочерней организации по вине основной организации, основная несет субсидиарную
ответственность по ее долгам.
Участники дочерней организации вправе требовать возмещения основной организацией убытков, причиненных по
ее вине дочерней организации, если иное не установлено законодательными актами.
Акционерное общество признается зависимым, если другое (участвующее, преобладающее) юридическое лицо
имеет более двадцати процентов его голосующих акций.
Производственный кооператив - добровольное объединение граждан на основе членства для совместной
предпринимательской деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении его членами
имущественных взносов. Членов кооператива должно быть не менее двух. ГК устанавливает дополнительную
(субсидиарную) ответственность членов кооператива по его обязательствам.
Имущество кооператива принадлежит ему на праве собственности, делится на паи его членов пропорционально их
взносам, если уставом кооператива не предусмотрен иной порядок. Чистый доход кооператива распределяется
между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен уставом
кооператива.
Член кооператива вправе по своему усмотрению в любое время выйти из кооператива, однако при этом выдача пая
и иные выплаты производятся лишь по окончании финансового периода и утверждения финансовой отчетности
кооператива.
Высшим органом производственного кооператива является общее собрание его членов.
В производственном кооперативе может быть создан наблюдательный совет, который осуществляет контроль за
деятельностью исполнительных органов кооператива. Члены наблюдательного совета не вправе действовать от
имени производственного кооператива. Членами наблюдательного совета и правления производственного
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
32
кооператива могут быть только члены кооператива. Член кооператива не может одновременно быть членом
наблюдательного совета и членом правления.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания или наблюдательного совета кооператива,
не могут быть переданы ими на решение исполнительных органов кооператива.
Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) его председатель. Они осуществляют
текущее руководство деятельностью кооператива и подотчетный наблюдательному совету и общему собранию
членов кооператива.
Член производственного кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В этом случае ему
должен быть выплачен или выдан его пай, а также осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом.
Выдача пая и другого имущества выходящему члену кооператива производится по окончании отчетного периода и
утверждении финансовой отчетности кооператива. Член производственного кооператива вправе передать свой пай
или его часть другому члену кооператива. Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом
производственного кооператива, допускается лишь с согласия кооператива, если иное не предусмотрено
законодательными актами. В этом случае другие члены кооператива пользуются преимущественным правом
покупки такого пая (его части).
Обращение взыскания на пай члена производственного кооператива по его личным долгам допускается лишь при
недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов.
Производственный кооператив может быть добровольно реорганизован или ликвидирован по решению общего
собрания его членов. Производственный кооператив по единогласному решению его членов может
преобразоваться в хозяйственное товарищество.
К государственным предприятиям относятся:

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;

предприятия, основанные на праве оперативного управления (казенное предприятие).

Кроме того, в зависимости от вида государственной собственности различает также:

предприятия, находящиеся в республиканской собственности;

предприятия, находящиеся в коммунальной собственности.
Дочернее государственное предприятие - предприятие, созданное государственным предприятием.
Государственное предприятие создается, ликвидируется и реорганизуется по решению уполномоченного
государственного органа, которыми являются Правительство Республики Казахстан в отношении республиканских
государственных предприятий и главы местных администраций в отношении коммунальных государственных
предприятий, а учредителями таких предприятий являются уполномоченные соответственно Правительством и
акимами органы. Фирменное наименование государственного предприятия должно содержать указание на
собственника его имущества, т.е. слово «государственное».
Органом государственного предприятия является руководитель, назначаемый уполномоченным государственным
органом.
Государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, не вправе самостоятельно
распоряжаться имуществом, относящимся к основным фондам. На совершение сделок, объектом которых является
указанное имущество, по общему правилу, необходимо согласие уполномоченного органа, а сделок по
распоряжению предприятием в целом как имущественным комплексом - по решению Правительства (в отношении
республиканских предприятий) и главы местной администрации (в отношении коммунальных предприятий).
Согласие уполномоченного органа необходимо также на открытие филиалов, учреждение дочерних предприятий и
совместных предприятий с участием иностранного капитала, на предоставление частным предпринимателям ссуды
с выплатой процента по ним.
Для предприятий, основанных на праве оперативного управления, установлены еще более жесткие условия
распоряжения ими имуществом, закрепленным за ними. Так, казенное предприятие вправе отчуждать или иным
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств,
полученных в результате собственной хозяйственной деятельности, лишь с согласия уполномоченного органа.
Предприятие на праве хозяйственного ведения содержится за счет собственных доходов от собственной
деятельности, отчисляя часть прибыли собственнику, а предприятие на праве оперативного управления
финансируется за счет собственного дохода по смете, утверждаемой уполномоченным органом. При
недостаточности у казенного предприятия собственных средств для покрытия его расходов недостающие средства
выделяются ему из соответствующего бюджета. Имущество государственного предприятия является неделимым и
не может быть распределено по вкладам.
Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Государство не несет ответственности по обязательствам такого предприятия.
Также и предприятие на праве хозяйственного ведения не отвечает по обязательствам государства. Напротив, по
обязательствам казенного республиканского предприятия субсидиарную ответственность несет Республика
Казахстан, а по обязательствам коммунального - соответствующая административно-территориальная единица.
Ликвидация и реорганизация государственных предприятий осуществляется по решению его учредителя.
Предприятие на праве хозяйственного ведения должно быть преобразовано в казенное предприятие в случае
отсутствия прибыли по итогам последних двух лет.
3.6. Некоммерческие организации
Некоммерческие организации могут создаваться лишь в таких организационно-правовых формах, которые
предусмотрены законодательными актами.
Учреждение - организация, созданная и финансируемая собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. Учреждениями являются органы
государственного управления (как субъекты гражданского права), учреждения образования, культуры и спорта и т п.
Учреждения не являются собственниками имущества, а обладают правом оперативного управления, и
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
33
финансируются собственником его имущества. При недостаточности у учреждения денежных средств для
удовлетворения требований его кредиторов, субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения несет
собственник имущества.
Общественное объединение - организация, возникшая в результате добровольного объединения граждан с целью
достижения ими общих целей, не противоречащих законодательству. К общественным объединениям относятся
политические партии, профессиональные союзы, добровольные общества, творческие союзы и т.д.
Цели, на достижение которых направлено общественное объединение, не связаны с получением его членами
прибыли, граждане объединяются для удовлетворения их духовных и иных нематериальных потребностей.
Правовое положение общественных объединений определено также Законом РК «Об общественных
объединениях», детализируемых специальными законодательными актами, регулирующими отношения по
созданию и деятельности конкретных их видов.
Имущество общественного объединения принадлежит ему на праве собственности. Участники (члены)
общественных объединений не имеют прав на переданное ими этим объединениям имущество, в том числе и на
членские взносы. Оставшееся после ликвидации общественного объединения имущество не может быть
распределено между его членами, а направляется на цели, предусмотренные его уставом.
Религиозное объединение является разновидностью общественного объединения и существенно в правовом
положении от последних не отличается. Религиозное объединение- добровольное объединение граждан на основе
общности их интересов для удовлетворения духовных потребностей.
Религиозные объединения в Республике Казахстан, имеющие руководящие центры вне пределов республики,
подлежат регистрации в органах юстиции.
Религиозное объединение имеет право собственности на имущество, приобретенное или созданное им за счет
собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное государством и приобретенное
по другим основаниям, не противоречащим законодательным актам. Участники (члены) религиозного объединения
не сохраняют прав на переданное ими этой организации имущество, в том числе на членские взносы. Они не
отвечают по обязательствам религиозного объединения, а религиозное объединение не отвечает по
обязательствам своих членов.
Фонд - некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими
лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные,
культурные, образовательные и иные общественно-полезные цели.
Главной особенностью фонда является то, что лица, учредившие фонд не приобретают членства в нем и не
участвуют непосредственно в управлении его делами. Порядок управления общественным фондом и порядок
формирования его органов определяются уставом, утверждаемым учредителем (учредителями). Учредители фонда
не имеют имущественных прав на имущество фонда.
Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в официальных печатных изданиях.
Потребительский кооператив - добровольное объединение граждан на основе членства для удовлетворения
материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных
(паевых) взносов. В случаях, предусмотренных законодательным актами, в потребительский кооператив могут
вступать юридические лица.
В отличие от производственного в потребительском кооперативе не требуется личное трудовое участие его членов
в общих делах.
На членов потребительского кооператива возлагается обязанность путем внесения дополнительных взносов в
течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки. Кроме того, они
солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса членов кооператива. Доходы, полученные кооперативом, не могут распределяться между
его членами и направляются на уставные цели.
В случае ликвидации потребительского кооператива или выходе из него член кооператива имеет право на
выделение своей доли в имуществе кооператива, пропорциональной его паю. Наследники члена кооператива
имеют первоочередное право на принятие в члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом кооператива.
Сельские потребительские кооперативы могут создаваться для удовлетворения материальных и иных потребностей
не только своих членов, но и других граждан, проживающих в сельской местности. Особенности сельской
потребительской кооперации определяются специальным законодательством.
Объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза)
Индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица в целях координации их предпринимательской
деятельности, а также представления и защиты общих интересов могут создавать ассоциации (союзы).
Общественные объединения и иные некоммерческие организации, в том числе учреждения, могут добровольно
объединяться в ассоциации (союзы) этих организаций. Ассоциация (союз) является некоммерческой организацией.
Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность.
Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза)
несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере и в порядке, предусмотренном
учредительными документами ассоциации (союза).
3.7. Задача:
Гражданин Котельников обратился в суд с иском к регистрационному органу о признании недействительным отказа
в регистрации ТОО «Меридиан». В ходе судебного разбирательства было установлено, что отказ в регистрации
юридического лица был произведен по следующим основаниям:

в реестре юридических лиц уже имеется зарегистрированное ТОО «Меридиан», которое занимается
транспортными перевозками;

в уставе ТОО не предусмотрена ответственность учредителей при не внесении им полностью размера
уставного капитала;
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
34

в уставе отсутствуют сведения о месте нахождения юридического лица;

уставный капитал ТОО определен менее 100 месячного расчетного показателя на дату представления
документов.
ВОПРОСЫ:
Является ли отказ регистрирующего органа правомерным?
Подлежит ли иск Котельникова удовлетворению?
Каков должен быть первоначальный размер уставного капитала ТОО?
3.8.
Тестовые вопросы:
1. Статуса юридического лица не имеет:
a.
простое товарищество;
b.
полное товарищество;
c.
акционерное общество
d.
коммандитное товарищество.
2. Число членов производственного кооператива:
a.
не должно быть более 100;
b.
не должно быть менее 5;
c.
не должно быть менее 2;
d.
количество членов не ограничено.
3. Какие процедуры банкротства не применяются в отношении юридического лица-должника?
a.
наложение ареста на имущество;
b.
конкурсное производство;
c.
мировое соглашение;
d.
реабилитационные меры.
4. При ликвидации юридического лица в первую очередь удовлетворяются требования:
a.
по погашению задолженности по обязательным платежам в бюджет;
b.
кредиторов
по
обязательствам,
обеспеченным
залогом
ликвидируемого юридического лица;
c.
лиц, работающих по трудовому договору, о выплате им заработной платы;
d.
граждан за причинение вреда жизни или здоровью.
имущества
5. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица
первое из них считается реорганизованным с момента:
a.
подписания разделительного баланса;
b.
государственной регистрации вновь созданного юридического лица;
c.
подписания передаточного акта;
d.
утверждения нового устава юридического лица.
Тема 4. Объекты гражданских прав
4.1. Понятие и содержание объектов гражданских прав
4.2. Классификация вещей
4.3. Деньги, валютные ценности, ценные бумаги
4.4. Виды ценных бумаг
4.5. Финансовые инструменты
4.6. Личные неимущественные права
4.7. Задача
4.8. Тестовые вопросы
4.1. Понятие и содержание объектов гражданских прав
Под объектами гражданских прав понимаются имущественные и личные неимущественные блага и права, т.е. все
то, по поводу чего субъекты гражданского права вступают или оказываются вовлеченными в гражданские
правоотношения. Например, квартира по договору купли-продажи, заключенному между покупателем и продавцом;
имущество, полученное наследниками по завещанию и т.д.
К имущественным благам и правам относятся: вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги,
работы, услуги, объективированные результаты творческой интеллектуальной деятельности, фирменные
наименования, товарные знаки и иные средства индивидуализации изделий, имущественные права и другое
имущество. К личным неимущественным благам и правам относятся: жизнь, здоровье, достоинство личности,
доброе имя, честь, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право на имя,
право на авторство, право на неприкосновенность произведения и другие нематериальные блага и права.
Центральное место среди всех объектов гражданских прав занимают имущественные блага, а среди последних –
вещи. В гражданском праве термин «вещь» применим не только к любым предметам, в том числе и к
одушевленным. Вещами в гражданско-правовом смысле могут быть признаны в равной степени и автомобиль, и
корова, и дом, и платье, и мебель, и газ, и вода и электричество. Все физические тела, предметы внешнего по
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
35
отношению к человеку материального мира, представляющие интерес для субъектов гражданского оборота, могут
быть отнесены к вещам. Ими могут быть как естественные, так и созданные трудом человека блага.
Вещи в гражданском праве обычно противопоставляют имущественным правам. Под имущественным правом
понимают принадлежащее субъекту гражданского оборота право на определенное благо или имущество. Например,
право на проезд в автобусе за определенную плату – это имущественное право. Поместив деньги на депозит в
банке, лицо заключает с банком договор банковского вклада. Вкладчик по такому договору обладает правом
требования к банку о возврате вклада и выплате вознаграждения по нему. Такое право на возврат вклада и выплату
вознаграждения есть имущественное право, относящееся к объектам гражданских прав. Еще один пример:
заключив договор поставки, завод, являющийся изготовителем железнодорожных вагонов, поставил двести
полувагонов покупателю. Теперь завод, как поставщик, вправе требовать от покупателя оплаты поставленных
вагонов, т.е. требовать передачи определенного имущества - денег. Данное право поставщика – имущественное
право.
Имущественные права, в отличие от вещей, не имеют физической осязаемой формы. Тем не менее,
имущественные права, как объекты гражданских прав, представляют не меньший интерес и обладают не меньшей
ценностью для субъектов гражданского права, чем сами вещи.
Термин «имущество» в гражданском праве понимается в двух смыслах: широком и узком. В узком смысле под
имуществом понимается только совокупность определенных вещей, т.е. осязаемых предметов.
В широком смысле под имуществом понимаются не только вещи, но и имущественные права, и любые другие
блага. Сюда включаются и вещи, и работы, и услуги, и результаты интеллектуальной творческой деятельности и
т.д. Значит, говоря об имуществе в широком смысле слова, подразумеваются практически все объекты гражданских
прав, помимо самих вещей в гражданско-правовом смысле.
4.2. Классификация вещей
Вещи в гражданском праве подразделяются по разным основаниям. Их классификация призвана обеспечить
определенный юридический режим в отношении тех или иных вещей, установление специальных правил по
совершению сделок с ними. Деление вещей по оборотоспособности. С точки зрения возможности или
невозможности покупать, продавать, дарить, отчуждать иным способом вещи могут подразделяться на три
категории:
 оборотоспособные;
 ограниченно оборотоспособные;
 не оборотоспособные.
К вещам оборотоспособным относятся все вещи, которые могут свободно отчуждаться, переходить от одного лица к
другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица). Вещи
признаются оборотоспособными, если иное прямо не установлено законодательством. Например, авторучка,
велосипед, скот, квартира и т.д. являются обычными оборотоспособными предметами, и в отношении них нет какихлибо ограничений или запретов. Однако любая из перечисленных вещей может перейти в разряд ограниченно
оборотоспособных, если в отношении нее будут установлены ограничения в законодательстве, препятствующие ее
свободному обращению.
К вещам ограниченно оборотоспособным, относятся такие вещи, которые могут принадлежать лишь определенным
участникам оборота, либо приобретение или отчуждение которых допускается по специальному разрешению.
Ограничение в отношении оборотоспособности вещей устанавливаются законодательством. К примеру, отчуждение
или переход права собственности на племенных (чистопородных, высококлассных) животных, а также на его семя и
эмбрионы разрешается при наличии сертификата соответствия (племенного свидетельства). Для приобретения
такого гражданского оружия, как газовый пистолет необходимо получение разрешения в органах внутренних дел по
месту жительства, поэтому этот вид оружия тоже относится к вещам, ограниченным в обороте.
Не оборотоспособными, или изъятыми из оборота, вещами признаются вещи, отчуждение которых не допускается.
Такие вещи нельзя покупать, продавать, дарить, хранить, сдавать в аренду и т.д. Не оборотоспособные вещи
должны быть прямо указаны в законодательных актах.
Не оборотоспособными являются автомобильные дороги общего пользования, поскольку являются основными
путями сообщения в республике, находятся в собственности государства и не подлежат приватизации. Изъятыми из
оборота является гражданское огнестрельное оружие, позволяющее вести огонь очередями, а также холодное
оружие типа кистеней, кастетов, огнестрельное оружие, которое имеет форму, имитирующую другие предметы. При
обнаружении таких предметов у частных лиц они изымаются. Так, например, у одного жителя Актюбинской области
сотрудниками государственных органов было обнаружено и изъято устройство, имитированное под авторучку,
которое было приспособлено для стрельбы патронами от пистолета системы Макарова.
Недвижимые и движимые вещи
К недвижимому имуществу (недвижимости) относятся: земельные участки, здания, сооружения, многолетние
насаждения и иное имущество, прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Наиболее распространенными недвижимыми вещами
являются дома, квартиры, земельные участки. Выделение среди всего остального множества вещей недвижимости
произошло в силу тех особенностей, которые присущи недвижимым вещам. Как правило, недвижимые вещи,
помимо указанных свойств, обладают высокой стоимостью, и для сделок с ними устанавливается особенный
правовой режим, отличающийся от правового режима обычных вещей.
Некоторые вещи, хотя и не являются недвижимыми, но в силу прямого указания в законодательных актах могут
быть приравнены к недвижимым вещам. Это означает распространение в отношении таких вещей только лишь
правового режима недвижимых вещей, тогда как в действительности они остаются вещами движимыми. Так, к
недвижимым вещам приравниваются подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море», космические объекты.
Если какая-либо вещь относится к числу недвижимых вещей, то в отношении нее «включается» совокупность
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
36
специфичных правил. Все сделки с ней подлежат государственной регистрации и учету. Именно в этом и
заключается главная особенность правового режима недвижимого имущества. Государственной регистрации
подлежит право собственности, другие права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение,
переход и прекращение. Сущность и значение регистрации заключаются в том, что она позволяет точно определить
субъекта права на недвижимое имущество, плательщика налогов на недвижимое имущество. Кроме того, в
правовом кадастре содержится вся информация о зарегистрированных правах и обременениях на недвижимое
имущество.
Право собственности и другие права на недвижимое имущество возникают именно с момента государственной
регистрации. Если же сделка с недвижимостью фактически совершена, но одна из сторон уклоняется от ее
регистрации, суд по требованию другой стороны вправе вынести решение о регистрации такой сделки. В этом
случае сделка должна быть зарегистрирована в соответствии с решением суда. Но, так или иначе, сам факт
регистрации сделки с недвижимостью обладает узаконивающим эффектом.
Сделки с недвижимыми вещами совершаются в письменной форме. Это требование не закреплено в виде общего
правила, однако оно вытекает из необходимости регистрации. Регистрация прав на недвижимое имущество
осуществляется Министерством юстиции и подведомственными органам юстиции государственными
предприятиями. За регистрацию взимается определенный сбор, размер которого устанавливается налоговым
законодательством.
Сведения о регистрации конкретного недвижимого имущества, о собственнике, об обременении этой вещи, не
являются секретными. Любое лицо вправе ознакомиться с ними. Они занесены в правовой кадастр, информацию из
которого о конкретной недвижимости можно получить за определенную плату. Регистрирующий орган обязан
предоставить такую информацию любому обратившемуся лицу. Это вытекает из правила о публичности
государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Движимыми вещами признаются все остальные вещи, которые не относятся к недвижимым вещам. Движимыми
являются, например, такие вещи как книги, персональный компьютер, настольная лампа, автомобиль и т.д.
Предприятие
В отечественном гражданском праве слово предприятие имеет два значения:
предприятие как субъект права;
предприятие как объект права.
В данном случае предприятие рассматривается только во втором значении – предприятие как объект права.
Предприятием (как объект гражданских прав) признается имущественный комплекс, используемый для
осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие как имущественный комплекс признается
недвижимостью. В отношении него применяются все правила, относящиеся к недвижимым вещам. В состав
предприятия как имущественного комплекса согласно п. 2 ст. 119 ГК входят все виды имущества, предназначенные
для его деятельности, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право на
земельный участок, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие его
деятельность (фирменное наименование, товарные знаки), и другие исключительные права.
Многие подразделения прежней нефтяной и газовой промышленности были проданы или сданы в аренду в виде
имущественных комплексов. Например, цех по добыче газа и газового конденсата одной из казахстанских компаний
был продан в виде имущественного комплекса иностранному инвестору. Ремонтно-механический цех
газоперерабатывающего завода был сдан в аренду, а затем продан в виде имущественного комплекса. Большое
количество новых хозяйствующих субъектов, осуществляющих наладочные, геофизические, буровые,
лабораторные, работы, а также работы по подземному и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин
организовано на базе арендованных предприятий. Все эти работы ранее осуществлялись государственными
предприятиями, входившими в единую систему трестов и объединений. Специфика предприятия как объекта
заключается в том, что все имущество, входящее в этот комплекс, - промышленные здания, скважины, гребенки,
коллектора, измерительные и очистительные сооружения, склады, амбары, котельные, - как правило,
предназначены для выполнения оконченного цикла работ или производства какой-либо продукции, имеющих спрос
на рынке.
Разделение такого комплекса на отдельные вещи либо явно нецелесообразно и невыгодно (какой интерес может
представлять, скажем, отдельно взятые сооружения, обслуживающие процесс добычи: будка с измерительными
приборами, склад для метанола, здание с промышленными компрессорами, ангар для хранения запорной арматуры
и т.д.), либо способно нарушить технологию процесса (например, обособление и снятие оборудования,
предназначенного для отделения влаги и механических примесей от сырья).
Иногда сохранение имущественного комплекса в качестве предприятия становится невыгодным. Так, один из
крупных заводов, специализировавшийся на производстве изделий для нужд обороны бывшего СССР, из-за
отсутствия спроса на его продукцию был закрыт. И хотя весь комплекс высокоточных станков, конвейеров и другого
имущества, представлял собой единое целое, связанное технологической цепочкой и способное производить
рыночную продукцию, специалистами в области маркетинга было рекомендовано распродать все имущество
предприятия по отдельности по причинам низкого спроса на такую продукцию и ее неконкурентоспособности.
Предприятие в виде имущественного комплекса подлежит регистрации как недвижимое имущество. Следует
отметить, что на практике возникают серьезные проблемы в связи с отсутствием детальной регламентации порядка
регистрации такого довольно специфического объекта, как предприятие. Регистрирующие органы, принимая
договоры купли-продажи, залога, доверительного управления, осуществляют регистрацию прав и обременений не
на предприятие в целом, а на отдельное недвижимое имущество, входящее в его состав (здания, сооружения и
т.д.). Поэтому сам порядок регистрации предприятия как недвижимого имущества еще не является достаточно
проработанным.
Делимые и неделимые вещи
Вещи могут быть делимыми и неделимыми. Делимыми являются вещи, которые в результате физического раздела
не утрачивают своего назначения (функций). К таким вещам относятся, например, строительные материалы,
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
37
продукты, швейные ткани, проволока и т.д. При разделении, скажем, цемента на несколько порций или долей, он
также как и до производства такого деления может быть использован по его хозяйственному назначению.
Изменится только его количество, но не свойства, он вполне способен выполнить свои прежние хозяйственные
функции.
Неделимыми признаются такие вещи, которые не могут быть разделены без изменения своего хозяйственного
назначения (функций) – естественная неделимость, или не подлежат разделу в силу предписания законодательного
акта – законная неделимость. Любая вещь, будь то даже цельная стеклянная или металлическая вещь, физически
всегда может быть разделена при помощи использования специальных методов. Так, лобовое стекло от
автомобиля может быть разрезано пополам или разбито, золотое кольцо может быть распилено на несколько
частей. Однако для неделимых вещей в большей мере характерна не физическая их неделимость, а утрата ими
прежнего хозяйственного назначения. Поделенное или разбитое пополам лобовое стекло вряд ли может
представлять какой-либо интерес. Можно называть его как угодно (например, двумя кусками стекла), но это уже не
лобовое стекло в смысле его назначения.
Стекло полностью утрачивает свое хозяйственное назначение. Золотое кольцо после его физического разделения
перестает быть кольцом, утрачивает свое прежнее назначение, т.е. это уже не кольцо как украшение. Конечно, оно
еще может представлять определенный интерес для участников имущественного оборота, но только не в качестве
кольца, а в качестве лома драгоценного металла. Поэтому здесь важна не сама делимость или неделимость
предмета, сколько возможность сохранения прежней ценности предмета, его хозяйственного или иного назначения.
Тем не менее, сами физические свойства вещи имеют большое значение при определении делимости или
неделимости.
Иногда имущество может быть признано неделимым в силу специального предписания законодательного акта. Так,
например, имущество государственного предприятия (предприятие как субъект права) является неделимым и не
может быть разделено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками этого предприятия. В таких
случаях имущество признается неделимым же не из соображений хозяйственного назначения этого имущества.
Имущество государственного предприятия состоит из основных и оборотных средств (вещи, деньги, права и т.д. –
имущество в широком смысле) и вполне могло бы быть разделено с точки зрения своего хозяйственного
назначения.
Юридическое значение делимости или неделимости вещи может проявляться по-разному. Все зависит от того, в
каких разделах законодательства эта классификация вещей нашла или может найти в будущем применение. В
настоящий момент данная классификация использована законодателем в отношении общей собственности. Так, по
правилу п.3 ст. 218 ГК, в случае спора между несколькими собственниками по поводу общей вещи, если выдел доли
в натуре невозможен без несоразмерного вреда этой вещи, то право в отношении неделимого имущества
признается за одним лицом, а остальные сособственники вправе требовать лишь денежную компенсацию. Кроме
этого, классификация вещей на делимые и неделимые используется законодателем для указания на солидарный
характер обязательства.
Солидарная обязанность или солидарное требование возникают, если это предусмотрено договором или
установлено законодательными актами, в частности при неделимости предмета обязательства. Если предметом
договора подряда является неделимая вещь – например, трое скульпторов обязались изготовить статую
национального героя по заказу городского акимата, скульпторы автоматически становятся солидарными
должниками и кредиторами, что влечет серьезные правовые последствия.
Сложные (совокупные) вещи
Если разнородные вещи образуют единое целое, позволяющее использовать его по назначению, определяемому
существом соединения, они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь).
Сложная вещь – это вещь, состоящая из других самостоятельных вещей. Можно сказать, что простые вещи
представляют собой органическое соединение элементов, тогда как вещи сложные – механическое. К сложным
вещам можно отнести, к примеру, персональный компьютер, который обычно состоит из трех самостоятельных
частей: системного блока, монитора и клавиатуры, а также автомобиль, т.к. он состоит из множества разных узлов и
деталей, которые в совокупности предоставляют возможность перемещать на колесном ходу людей и грузы.
Сложные вещи всегда состоят из нескольких предметов. Для этого необходимо наличие двух и более вещей,
которые бы образовывали одну вещь. Например, предприятие, коллекция картин, библиотека и т.п. Так, в состав
предприятия может входить совокупность разных видов транспорта, станки, материалы и другие вещи.
Коллекция картин одного художника может состоять из нескольких наиболее выдающихся картин конкретного
художника. Библиотека отдельного лица включает в себя определенное количество разных книг. Отдельные вещи,
находящиеся в составе сложной, могут быть как связанными между собой физически, так и не связанными. И в том,
и в другом случае между ними существует обычная механическая связь, представленная непосредственным
соединением или объединением вещей.
Сложные вещи состоят из разнородных вещей, например, двигатель, кузов, колеса – все это разнородные вещи.
Вопрос о том, могут ли однородные, а не разнородные вещи, соединившись, образовать единое целое в виде
сложной вещи, остается открытым в науке.
В действительности однородные вещи вполне могут образовывать одну сложную вещь. Хотя в законе и говорится
только о разнородных вещах, это правило подлежит расширительному толкованию. Ведь на самом деле не только
разнородные, но и однородные вещи могут образовывать сложную вещь. Взять хотя бы те же перчатки, библиотеку
и т.д. Законодатель не задавался здесь целью сузить рамки для сложных вещей.
Действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если
договором не установлено иное. Такое правило преследует обеспечение функциональной целостности и ценности
одной единой вещи и имеет важное правовое значение. Именно вся вещь целиком представляет интерес для
участников гражданско-правовых отношений.
Главная вещь и принадлежность
В соответствии со ст. 122 ГК, принадлежность, т.е. вещь, предназначенная служить главной вещи и связанная с ней
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
38
общим хозяйственным назначением, следует судьбе главной вещи, если законодательством или договором не
предусмотрено иное.
Главной вещью будет та, которая имеет в обороте хозяйственную, экономическую цель; принадлежностью – та,
которая, несмотря на свою самостоятельность, фактически обслуживает главную вещь, хотя бы и непостоянно.
Примерами таких вещей могут выступать телевизор как главная вещь и пульт для дистанционного управления им в
качестве принадлежности, велосипед – главная вещь, и насос для шин – принадлежность.
Смысл деления вещей на главную вещь и принадлежность заключается в установлении правового режима
принадлежности. Принадлежность при главной вещи всегда является физически самостоятельным предметом.
Однако при признании той или иной вещи принадлежностью она, по общему правилу, следует судьбе главной вещи.
Так, если продан телевизор, значит, по общему правилу, проданы и все его принадлежности.
Принадлежность предназначена служить главной вещи. Это, однако, не исключает ее самостоятельной ценности.
Иногда она может представлять интерес и без непосредственно главной вещи. Примером этого может служить
многооборотная тара или запасное колесо автомобиля.
Сложнее обстоит с тем, может ли стоимость принадлежности превышать стоимость самой вещи. Ценность
принадлежности обычно ниже ценности главной вещи, иначе это не принадлежность вообще, а составная часть,
либо в отдельных конкретных случаях принадлежность превращается в главную вещь. Принадлежность становится
таковой при наличии связи с главной вещью по хозяйственному назначению. Это не означает обязательность
материальной связанности между принадлежностью и главной вещью.
Индивидуально-определенные вещи и вещи, определяемые родовыми признаками
Индивидуально-определенной является, вещь, которая отличается особыми, только ей присущими свойствами
(например, уникальная вещь) и, всякая вещь, которая по воле сторон выделена из массы других вещей того же рода
и обозначена в договоре как данная конкретная вещь. Индивидуально-определенная вещь юридически незаменима.
К индивидуально-определенным относятся все вещи, обозначаемые единичными понятиями. К таким вещам можно
отнести например наряд сакского воина (золотой человек, V век до н. э.), найденный в Иссыкском кургане
Алматинской области, или картина известного художника. Эти вещи существуют в единственном экземпляре (в
оригинале): картина одна, «Золотой человек» один (в оригинале). Их невозможно перепутать с другими вещами.
Кроме таких, уникальных вещей, к индивидуально-определенным могут относиться и другие вещи,
индивидуализация которых произошла по воле субъектов имущественного оборота или в результате каких-либо
событий. Например, личные вещи знаменитых людей, продаваемые с аукционов, или данная конкретная книга с
автографом автора среди всего множества других таких же книг, того же автора.
В этих случаях вещи, продаваемые с аукциона, или книга конкретного автора может иметь тысячи экземпляров,
быть предметом массового выпуска, но именно эти конкретные экземпляры по разным причинам подверглись
индивидуализации. Точно также субъекты гражданского оборота могут самостоятельно, руководствуясь самыми
разными, только им известными, мотивами индивидуализировать любую другую вещь. Еще один пример
индивидуализации вещи. В мире произрастает не одна тысяча деревьев и кустов вербы, а верба, посаженная Т.Г.
Шевченко во время нахождения его в ссылке, стала местной достопримечательностью полуострова Мангышлак. По
этой причине данная верба стала индивидуально-определенной вещью.
В отличие от индивидуально-определенных вещей вещи, определяемые родовыми признаками (генерические),
определяются обычно числом, весом или мерой с указанием их количества. Например, тысяча баррелей нефти,
десять центнеров зерна, три рулона обоев. Такие родовые вещи являются юридически заменимыми. Их утрата
всегда восполнима, - пролитые тысячи баррелей нефти всегда можно заменить таким же количеством однородного
продукта, тогда как вместо срубленной уникальной вербы может вырасти другая, но не та же, т.е. не обладающая
той уникальностью, которой обладала первая. Отсюда и произошло выражение «вещи, определяемые родовыми
признаками, не погибают».
Между индивидуализированными и родовыми вещами нет четкого водораздела, поскольку родовые вещи можно
индивидуализировать (например, проставлением автографа на книге), индивидуализированные вещи можно
разиндивидуализировать (например, слить нефть из конкретной цистерны в общую массу в хранилище).
Смысл деления вещей на индивидуально-определенные и родовые заключается в следующем. Так, предметом
договора займа может выступать только вещь, определяемая родовыми признаками. Если в этой же ситуации
вместо родовой вещи окажется индивидуально-определенная вещь, то это будет другим договором (аренды или
ссуды), но не договором займа. И наоборот, предметом договора аренды или ссуды может выступать только
индивидуально-определенная вещь. Если вместо индивидуально-определенной вещи переданы родовые, то это
уже будет не договором аренды или ссуды, а договором займа, что серьезно меняет правовую оценку ситуации.
Потребляемые и непотребляемые вещи
Вещи могут делиться на потребляемые и непотребляемые. К потребляемым вещам относятся такие вещи, которые
в процессе своего использования утрачиваются. Пользование ими связано с их уничтожением. Примерами
потребляемых вещей могут выступать картофель, цемент, бензин, мороженое и т.д. Потребляемой вещью может
быть только движимое имущество.
Непотребляемыми вещами являются такие вещи, которые в результате их использования не утрачиваются.
Конечно, износу подвержены любые вещи, но для их (непотребляемых вещей) амортизации может потребоваться
более или менее длительный срок. В качестве примеров непотребляемых вещей можно привести автомобиль,
здание, книги, мебель и т.д.
В настоящее время критерий потребляемости используется для определения предмета некоторых договоров. Так,
предметом договора займа, контрактации являются потребляемые вещи, а предметом договора ссуды – только
непотребляемые.
Плоды, продукция и доходы
Плоды, продукция и доходы – это поступления, полученные в результате использования имущества. Разница между
этими тремя видами поступлений состоит в способах их получения. Плоды – это новые вещи, представляющие
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
39
собой естественный (натуральный) прирост в результате развития животных или растений, т.е. результат
органического происхождения (шерсть, молоко, яйца, ягоды, фрукты, овощи). Плоды, которые еще не отделены от
плодоносящей вещи, не являются плодами и рассматриваются как составные части последней. И только с момента
отделения плоды становятся самостоятельным объектом гражданских прав.
Продукция – это искусственное приращение, полученное в результате технической переработки, обработки других
вещей (мебель, запчасти, и т.д.).
Доходы – это приращение от других вещей, находящихся в обороте, в виде денег или иных материальных
ценностей, (проценты по депозиту, плата за арендованные вещи и т.д.). Доходы нельзя путать с вознаграждением
за самую вещь при купле-продаже ее.
Плоды, продукция и доходы принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное
не предусмотрено законодательством или договором об использовании этого имущества.
Животные
К животным, поскольку иное не предусмотрено в законодательстве, применяются общие правила о вещах. Поэтому
с точки зрения гражданского права животные считаются одушевленными вещами. В некоторых случаях
законодательство устанавливает в отношении животных особый правовой режим. Например, это касается
безнадзорного и пригульного скота. Лицо, задержавшее безнадзорный или пригульный скот, а также других
домашних или прирученных животных, обязано возвратить их собственнику, а также совершить ряд других
действий. В отношении них возможны договоры купли-продажи, дарения, мены и т.д.
Интеллектуальная собственность
Интеллектуальная собственность — в широком понимании термин означает закреплённое законом временное
исключительное право, а также личные неимущественные права авторов на результат интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации. Право на интеллектуальную собственность, устанавливает
монополию авторов на определённые формы использования результатов своей интеллектуальной, творческой
деятельности, которые, могут использоваться другими лицами лишь с разрешения первых.
В случаях и в порядке, установленных законодательными актами, признается исключительное право гражданина
или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ
или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Использование результатов интеллектуальной творческой деятельности и средств индивидуализации, которые
могут быть объектом исключительных прав (интеллектуальной собственности), может осуществляться третьими
лицами только с согласия правообладателя.
Служебная и коммерческая тайна
Служебная или коммерческая тайна — режим конфиденциальности информации, позволяющий её обладателю при
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить
положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
Под режимом конфиденциальности информации понимается введение и поддержание особых мер по защите
информации.
Также под служебной или коммерческой тайной могут подразумевать саму информацию, которая составляет такую
тайну, то есть, научно-техническую, технологическую, производственную, финансово-экономическую или иную
информацию, в том числе составляющую секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа
на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации введён режим таинственности.
Обладатель информации имеет право отнести её к служебной и коммерческой тайне, если эта информация
отвечает вышеуказанным критериям и не входит в перечень информации, которая не может составлять служебную
или коммерческую тайну.
Чтобы служебная или коммерческая тайна получила свой статус, её обладатель должен исполнить установленные
процедуры (составление перечня, нанесение грифа и некоторые другие). После получения статуса тайны
информация начинает охраняться законом.
Гражданским законодательством защищается информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, в
случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает
меры к охране ее конфиденциальности.
Разглашение информации, составляющей служебную или коммерческую тайну – действие или бездействие, в
результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной,
письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам
без согласия обладателя такой информации либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.
За разглашение (умышленное или неосторожное), а также за незаконное использование информации,
составляющей служебную или
коммерческую тайну, предусмотрена ответственность —дисциплинарная,
гражданско-правовая, административная, уголовная и материальная. Материальная ответственность наступает
независимо от других форм ответственности.
Лица, незаконными методами получившие такую информацию, а также служащие вопреки трудовому договору или
контрагенты вопреки гражданско-правовому договору, разгласившие служебную или коммерческую тайну, обязаны
возместить причиненный ущерб.
4.3. Деньги, валютные ценности, ценные бумаги
Понятие ценной бумаги
Одним из объектов гражданских прав являются ценные бумаги. Под ценной бумагой согласно п. 1 ст. 129 ГК
признается совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права.
Однако совокупностью записей, подтверждающих имущественные права, может выступать и договор, и
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
40
свидетельство о праве на наследство, и акт на право собственности на земельный участок, и лицевой счет у
регистратора, и т.д., и т.п. Поэтому для более правильного понимания сути ценных бумаг как объекта гражданских
прав, необходимо обратиться к выработанному в науке гражданского права определению этого понятия. Согласно
ему под ценной бумагой понимается документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление и передача которых возможны только при его
предъявлении. Любая ценная бумага должна отвечать ряду признаков. К таким признакам относятся:

литтеральность – свойство, заключающееся в том, что бумага дает право требовать исполнения только того,
что в ней содержится;

легитимация – право требовать исполнения по бумаге может иметь лицо, управомоченное по данной
бумаге;

презентация – необходимость предъявления бумаги должнику и вручение взамен исполнения;

автономность – право требования у лица, приобретшего бумагу, возникает независимо от прав на нее
предшественника;

абстрактность – право требования по бумаге не зависит от основания, послужившего причиной выдачи
ценной бумаги;

формальность – отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги,
установленной для нее форме, влечет ее недействительность.

Только в случае, если документ отвечает перечисленным признакам, он может быть признан ценной
бумагой. Каждая ценная бумага состоит из двух основных элементов:

сам документ;

имущественное право, подтверждаемое этим документом.
При этом два указанных элемента ценной бумаги, по общему правилу, не существуют друг без друга. Для передачи
имущественного права по ценной бумаге другому лицу, необходимо передать саму бумагу, и наоборот, передача
бумаги другому лицу означает передачу этому лицу и права, удостоверенного ею. Право как бы овеществляется в
самой бумаге. Это соответствует общему принципу всех ценных бумаг – неразрывности или нераздельного
единства права «на бумагу» и права «из бумаги» (принцип синкретичности).
Основным назначением двуединого состава ценной бумаги служит облегчение передаваемости имущественного
права, удостоверенного ценной бумагой, а также облегчение осуществления этого права. Сама бумага,
удостоверяющая имущественное право, не имеет ценности с точки зрения участников гражданского оборота, и
представляет из себя не более, чем бумагу. Точно также, имущественное право без бланка ценной бумаги
становится обычным имущественным правом, которое хотя и представляет определенную ценность, но передается
другому лицу в более усложненном порядке. Другое дело, когда имущественное право и бланк ценной бумаги
представляют единое целое.
Сравнительно недавно в законодательстве появилось понятие «бездокументарная ценная бумага». Особенность
этого явления заключается в том, что, с одной стороны, это ценная бумага по наименованию и по виду
удостоверяемого права (существуют бездокументарные акции, бездокументарные облигации), с другой стороны, в
ней нет той специфичной для ценных бумаг двуединой конструкции, которая присуща всем классическим ценным
бумагам.
Бездокументарные ценные бумаги – новое явление в гражданском праве. Они, в отличие от классических ценных
бумаг, представляют собой лишь имущественные права, которые удостоверяются и передаются не при помощи
бумажного бланка, а путем ведения записей в системе реестров держателей ценных бумаг у регистратора.
Регистратором является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование,
хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг. При этом для каждого держателя
бездокументарной ценной бумаги регистратор открывает отдельный лицевой счет в системе реестров.
Присвоение документу названия ценной бумаги и вид удостоверяемого права устанавливаются в законодательном
акте либо признается ценной бумагой уполномоченным органом.
Ценными бумагами на данный момент являются:

акция,

облигация,

пай,

ипотечное свидетельство,

простое складское свидетельство, двойное складское свидетельство (в том числе зерновая расписка),

банковский депозитный сертификат,

депозитарная расписка,

фьючерс,

своп,

опцион.
4.4. Виды ценных бумаг
Гражданским кодексом ценные бумаги по форме подразделяются на:

документарные и бездокументарные;

эмиссионные и неэмиссионные;

именные, предъявительские и ордерные.

Известны и другие, менее значимые, деления ценных бумаг, например, на:

инвестиционные, торговые и товарораспорядительные;

государственные и корпоративные;

долговые и долевые;

производные и основные и т.д.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
41
Легитимацией называют признание определенного лица носителем конкретного субъективного права и узаконение
этого лица в качестве управомоченного держателя ценной бумаги, воплощающей такое право. Права,
удостоверенные ценной бумагой, могут быть осуществлены только тем лицом, которое надлежащим образом
легитимировано. И только ему (правильно легитимированному по ценной бумаге лицу) должник по ценной бумаге
обязан произвести исполнение.
Предъявительской является ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав
предъявителю ценной бумаги. Ценные бумаги на предъявителя характеризуются тем, что для легитимации
держателя в качестве субъекта соответствующего права необходимо и достаточно только предъявления этой
бумаги. То есть любое лицо, в чьих руках оказалась предъявительская ценная бумага, вправе прийти с этой
бумагой к должнику и заявить требование об исполнении удостоверенного ею права. Необходимо лишь предъявить
(презентовать) эту ценную бумагу должнику. Никаких дополнительных доказательств представлять не нужно.
Предъявление – это единственное средство легитимации по предъявительским ценным бумагам. Это
обстоятельство выводит ценные бумаги на предъявителя на первое место среди всех ценных бумаг по степени
оборотоспособности. Соответственно, и передача прав, удостоверенных предъявительской ценной бумагой, от
одного лица к другому совпадает с простой передачей бланка ценной бумаги из рук в руки.
Ордерной является ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав названному в ней
лицу, а в случае передачи им этих прав - другому управомоченному лицу. Для ордерных ценных бумаг характерно
то, что держатель ордерной ценной бумаги должен быть легитимирован как предъявлением самой бумаги, так и
непрерывным рядом передаточных надписей. Держателя ордерной ценной бумаги легитимирует только
совокупность двух этих средств легитимации. Ордерная ценная бумага обладает меньшей оборотоспособностью,
чем предъявительская. Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, могут быть переданы другому лицу
посредством совершения на этой бумаге особой передаточной надписи – индоссамента и обязательной передачи
самого бланка бумаги. Лицо, передающее права по ордерной ценной бумаге, именуется индоссантом. Индоссант
несет ответственность не только за существование переданного им права, но и за его осуществление. Это делает
ордерную ценную бумагу надежной, поскольку при неисполнении должником обязательства по ценной бумаге
срабатывает свойственный ордерным ценным бумагам механизм ответственности индоссантов. Сущность этого
механизма состоит в том, что лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед ее
законным владельцем солидарно. В случае удовлетворения требования законного владельца ценной бумаги об
исполнении удостоверенного ею обязательства одним или несколькими лицами из числа обязавшихся по ценной
бумаге, они приобретают право обратного требования (регресса) к остальным лицам, ранее их обязавшимся по
ценной бумаге.
Индоссамент, совершенный на ценной бумаге и сопряженный с передачей самого бланка ценной бумаги, переносит
все права, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или приказу которого передаются права по ценной
бумаге (индоссата). Индоссамент может быть бланковым, т.е. без указания лица, которому должно быть
произведено исполнение. В этом случае ордерная ценная бумага может передаваться из рук в руки путем простой
передачи бумаги, подобно предъявительской ценной бумаге. Иногда индоссамент может быть ограничен только
поручением осуществлять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату. Такой
индоссамент называется препоручительным индоссаментом. В случае совершения препоручительного
индоссамента индоссат выступает лишь в качестве представителя индоссанта, выполняя за последнего все
действия, связанные с получением исполнения по ценной бумаге.
Именной является ценная бумага, подтверждающая принадлежность удостоверенных ею прав только названному в
ней лицу. Именная ценная бумага легитимирует своего держателя в качестве субъекта права, только если его имя
указано в тексте самой бумаги, а также внесено в реестр, который ведет обязанное лицо. Для именных ценных
бумаг предусмотрен наиболее сложный порядок передачи, который мало чем отличается от уступки прав в обычном
гражданско-правовом порядке. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке,
установленном для уступки требования (цессии). При передаче прав по именной ценной бумаге другому лицу
передаваемая бумага аннулируется, а на имя нового владельца выдается другая ценная бумага. Указанный
порядок передачи прав по именной ценной бумаге понижает ее оборотоспособность. Если учитывать, что главным
назначением ценных бумаг вообще является необходимость максимального увеличения оборотоспособности
имущественных прав, именные ценные бумаги едва ли отвечают этому требованию. Наоборот, порядок передачи
прав по именной ценной бумаге даже несколько усложнен в сравнении с общими правилами гражданского права.
Это выражается в необходимости аннулирования ценной бумаги при каждой ее передаче и составления новой
бумаги. Тогда как по общим правилам об уступке прав, для передачи имущественного права от одного лица к
другому достаточно заключения между ними договора цессии.
Что касается ответственности, то в отличие от ордерных ценных бумаг, лицо, передающее право по именной
ценной бумаге, несет ответственность только за недействительность соответствующего требования, но не за его
исполнение. Т.е. в отношении именных ценных бумаг действует общий гражданско-правовой порядок
ответственности для уступки прав. Тем не менее, при передаче именной ценной бумаги (а точнее прав,
удостоверенных ею) прежний и новый держатель бумаги могут договориться об ответственности прежнего
держателя не только за существование права, но и за его осуществление.
Права по бездокументарной ценной бумаге не имеют внешнего материального выражения в виде бумаги,
специального бланка, а представляют собой субъективное право, о котором сделана подтверждающая запись в
реестре у регистратора. Примером такой ценной бумаги может служить акция. Держатель акции всего лишь
абстрактно владеет этой ценной бумагой, а в качестве подтверждения своих прав на акцию он вправе получить
выписку с лицевого счета у регистратора. Такая выписка не является ценной бумагой и не приравнивается к ней.
Она всего лишь имеет силу, равную той, которая имеет, скажем, справка о состоянии банковского счета. Передача
такой справки другому лицу или ее утрата не влекут никаких юридических последствий. Следует отметить, что
деление ценных бумаг на документарные и бездокументарные может производиться только применительно к
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
42
именным ценным бумагам. К ордерным и предъявительским ценным бумагам оно не применимо.
Эмиссионные ценные бумаги – это ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными
признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условиях.
Такие ценные бумаги выпускаются, как правило, в больших количествах (часто от ста до миллионов). Каждая
эмиссионная ценная бумага в пределах одного выпуска предоставляет тот или иной стандартный набор прав. Вид
прав зависит от вида ценной бумаги: акция подтверждает права на участие в управлении акционерным обществом,
получение дивиденда по ней и части имущества акционерного общества при его ликвидации.
Облигация подтверждает права на получение от должника по облигации вознаграждения по ней и по окончании
срока ее обращения - номинальной стоимости облигации. Конкретные характеристики эмиссионных ценных бумаг:
реквизиты, сроки выплат, размеры выплат, цели выпуска и т.д., все, что делает их привлекательными или не
привлекательными для инвестора – равны в пределах одного выпуска, но могут отличаться друг от друга в
зависимости от выпуска или эмитента. Со всеми этими условиями можно ознакомиться в проспекте или условиях
выпуска эмиссионных ценных бумаг, информация, отраженная в них является гласной и открытой. Каждый выпуск
эмиссионных ценных бумаг сопровождается государственной регистрацией с внесением сведений об этом выпуске
в государственный реестр эмиссионных ценных бумаг, что подтверждается выдачей эмитенту свидетельства о
государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и присвоением выпуску национального
идентификационного номера (НИН).
Национальный идентификационный номер – это буквенно-цифровой код, присваиваемый государственным
органом, регистрирующим выпуск, эмиссионным ценным бумагам в целях их идентификации и учета. Например,
привилегированным акциям АО «Казкоммерцбанк» был присвоен следующий НИН KZ1P00400815. Могут
существовать эмиссионные ценные бумаги, акции или облигации, двух разных эмитентов с одинаковыми или очень
близкими условиями выпуска (доходность, периоды выплат, сроки обращения, объем конкретных правомочий,
обеспеченность по облигациям и т.д.), но не может существовать двух одинаковых НИН у ценных бумаг двух разных
выпусков. В настоящий момент все эмиссионные ценные бумаги выпускаются в бездокументарной форме, а
следовательно, все являются именными ценными бумагами.
Акция – это ценная бумага, которая выпускается акционерным обществом и удостоверяет права на участие в
управлении акционерным обществом, получение дивиденда по ней и части имущества акционерного общества при
его ликвидации. Акции могут быть выпущены только как
именные ценные бумаги и только в бездокументарной форме. Каждая акция является неделимой. Но в случае, если
акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и
пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя. Объем прав, предоставляемых
одной акцией, должен быть одинаковым в пределах выпуска. Акции бывают двух видов: простые и
привилегированные.
Простая акция, в отличие от привилегированной, предоставляет акционеру право на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование. Для привилегированной акции
характерно то, что она дает преимущественное перед простыми акциями право на получение дивидендов. При
этом, в отличие от простых, по привилегированным акциям размер дивиденда всегда заранее определен и
гарантирован. Гарантированный размер дивиденда по привилегированной акции может быть установлен как в
фиксированном выражении, так и с индексированием относительно какого-либо показателя при условии
регулярности и общедоступности его значений.
Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов,
начисляемых по простым акциям за этот же период. До полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям
общества выплата дивидендов по его простым акциям не производится.
Привилегированные акции называют еще преференциальными акциями. Количество привилегированных акций
общества не должно превышать двадцати пяти процентов от общего количества его объявленных акций.
Привилегированная акция, по общему правилу, не предоставляет акционеру права на участие в управлении
обществом. Тем не менее, держатели привилегированных акций вправе присутствовать на общем собрании
акционеров, проводимом в очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов. Общим
собранием акционеров может быть введена «золотая акция», неучаствующая в формировании уставного капитала
и получении дивидендов. Владелец «золотой акции» обладает правом вето на решения общего собрания
акционеров, совета директоров и исполнительного органа по вопросам, определенным уставом общества. Право
наложения вето, удостоверенное «золотой акцией», не может быть передано другому лицу.
Облигация – это ценная бумага с заранее установленным при ее выпуске сроком обращения, удостоверяющая
права на получение от должника по облигации вознаграждения по ней и по окончании срока ее обращения номинальной стоимости облигации в деньгах или ином имущественном эквиваленте. Облигации могут быть только
именными. Процесс выпуска облигаций и ее обращения во многом схож с акциями. Это объясняется тем, что оба
вида ценных бумаг являются эмиссионными и эмитируются не поштучно, а целыми выпусками. Количество их в
пределах одного выпуска может достигать от нескольких десятков до нескольких миллионов. Правом,
удостоверяемым облигацией, является право требования из отношений займа. Эти отношения возникают между
лицом, выпустившим облигацию, и ее приобретателем. Если первый приобретатель передает облигацию другому
лицу, то указанные отношения прекращаются с первым держателем облигации и возникают с последующим. Такая
перемена кредитора в отношениях займа, удостоверяемых облигацией, может совершаться сколько угодно раз без
всякого согласия на то со стороны эмитента. Причем, это является одной из главных особенностей облигации как
ценной бумаги и отличает ее от обычного договора займа, где уступка прав требования возможна посредством
цессии.
Банковским депозитным сертификатом является неэмиссионная именная ценная бумага, выпускаемая банком.
Данная ценная бумага подтверждает отношения между банком и вкладчиком, внесшим в банк определенную сумму
денег на депозит. Минимальные суммы денег для вкладов и сроки депозитов по вкладам, по которым выпускаются
депозитные сертификаты, устанавливаются в регламенте выпуска банковских депозитных сертификатов
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
43
конкретного банка – документе, определяющем основные условия проведения банком операций по выпуску
банковских депозитных сертификатов, выплате их номинальной стоимости вознаграждения по ним.
Банковские депозитные сертификаты вправе выпускать только банки, обладающие лицензиями Национального
Банка РК на эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций) и на прием депозитов, открытие и ведение
банковских счетов юридических и физических лиц. Эта ценная бумага удостоверяет права ее держателя на
получение от банка номинальной стоимости сертификата и вознаграждения в размере, установленном условиями
выпуска. Номинальная стоимость банковского сертификата должна быть выражена в тенге. Держатель банковского
сертификата вправе требовать исполнения по нему как после истечения срока, на который выпущен сертификат,
так и до его истечения. Однако, в последнем случае ставка вознаграждения окажется ниже той, которая
первоначально была предусмотрена в условиях. Банковский депозитный сертификат выпускается в
бездокументарной форме. Учет и подтверждение прав по банковским депозитным сертификатам, а также
регистрация сделок по ним осуществляется в центральном депозитарии. При выпуске банковского сертификата
банк присваивает каждому сертификату идентификационный номер, представляющий собой цифровой код.
Банковские депозитные сертификаты, являясь одной из форм договора банковского вклада, представляют
определенные удобства с точки зрения передачи прав по ним. Депозитные сертификаты могут выпускаться на срок
от нескольких дней до нескольких лет. Ставки вознаграждения по ним зависят в основном от срока и суммы вклада
и определяются на основании конъюнктуры финансового рынка.
Ипотечное свидетельство – это ордерная ценная бумага. Она удостоверяет право на получение исполнения по
основному обязательству, а также на обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество. Наибольшее
распространение сегодня получили ипотечные свидетельства, которые выдаются заемщикам и по договорам займа,
заключенным с банком или иной финансовой организацией. Заемщик в качестве обеспечения исполнения договора
займа предоставляет банку недвижимое имущество, заключает ипотечный договор (договор залога) и выдает
ипотечное свидетельство. На практике вся процедура составления и выдачи ипотечного свидетельства происходит
по инициативе заимодателя, по его правилам, на его стандартных бланках и его представителями. Роль заемщика
сводится лишь к подписанию ипотечного свидетельства и оплате расходов по регистрации. За несколько последних
лет ипотечное свидетельство стало достаточно распространенным инструментом в гражданско-правовом обороте.
Ипотечное свидетельство должно содержать:

слова «ипотечное свидетельство», включенные в название документа;

имя (наименование) и местожительства (местонахождения) залогодателя;

имя (наименование) и местожительства (местонахождения) залогодержателя;

имя (наименование) и местожительства (местонахождения) должника, если должник по основному
обязательству не является залогодателем;

дату и место заключения ипотечного договора;

указание суммы основного обязательства и размера вознаграждения, если они подлежат уплате;

указание срока уплаты суммы основного обязательства и вознаграждения, если они подлежат уплате, а если
эта сумма и/или вознаграждение подлежат уплате по частям - сроков или периодичности соответствующих
платежей и размер каждого из них, либо условия, позволяющие их определить;

опись и местонахождение заложенного недвижимого имущества;

наименование права, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, принадлежит
залогодателю;

указание на то, имеются ли на недвижимое имущество, являющееся предметом ипотеки, или на часть этого
имущества, другие ипотечные свидетельства, сдано ли это недвижимое имущество или его часть в аренду,
обременено или не обременено оно иным образом;

подпись залогодателя;

дату выдачи ипотечного свидетельства.
Несоблюдение требований, установленных к содержанию и форме ипотечного свидетельства, наличие подчисток и
исправлений в нем делает ипотечное свидетельство недействительным (принципы литтеральности и
формальности).
Одной из специфических особенностей ипотечного свидетельства, отличающей ее от любых других ордерных
ценных бумаг является то, что в отношении ипотечного свидетельства не допускается совершение бланковых
индоссаментов, а также надписей, запрещающих последующую передачу его другим лицам. Первое объясняется
тем, что права на недвижимое имущество в соответствии с отечественным законодательством (ст. 118 ГК)
подлежат государственной регистрации, при совершении которой в реестр обязательно вносится запись о субъекте
прав на недвижимое имущество, то есть сведения о каждом новом держателе ипотечного свидетельства вносятся в
реестр. Поскольку бланковый индоссамент, это индоссамент, совершенный без указания индоссата – нового
держателя ценной бумаги – ипотечное свидетельство, удостоверяя права залога на определенную недвижимость,
не может быть передана
по бланковому индоссаменту, который исключает возможность регистрации прав на конкретное лицо. Что касается
запрета на совершение на ипотечном свидетельстве надписей, запрещающих последующую передачу его другим
лицам, так называемой «ректа-оговорки», необходимо отметить следующее. Подобная оговорка, выражающаяся
словесной формулой «не приказу», превращает ордерную ценную бумагу в именную по способу передачи ценной
бумаги.
Складские свидетельства. Существует два вида складских свидетельств: простое складское свидетельство и
двойное складское свидетельство.
Простое складское свидетельство является ценной бумагой на предъявителя и подтверждает право ее держателя
на товар, хранящийся на складе. Она весьма удобна в обращении, поскольку передача ее другому лицу означает
передачу этому лицу права собственности на товар. Вместе с тем, велики и риски держателя простого складского
свидетельства. К примеру, случайная утеря простого складского свидетельства может привести к утрате прав на
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
44
товар, если лицо, нашедшее ее, получит исполнение по ней от должника.
Двойное складское свидетельство является ордерной ценной бумагой. Она состоит из двух частей: складского
свидетельства и залогового свидетельства (варрант). Обе части двойного складского свидетельства имеют
одинаковое содержание, но разные названия. Они скреплены между собой. В таком, скрепленном виде, двойное
складское свидетельство отличается от простого лишь ордерным порядком передачи. При необходимости, однако,
двойное складское свидетельство может быть разделено на две составные части, тогда, когда держателю
складского свидетельства необходимо получить деньги в заем. Одна часть –складское свидетельство –остается у
заемщика, вторая часть – залоговое свидетельство – передается заимодателю. Теперь складское свидетельство,
как и прежде, обращается подобно простому складскому свидетельству (с учетом ордерного порядка передачи),
отягощенное, однако, суммой по залоговому свидетельству. Залоговое же свидетельство становится обеспеченной
долговой ценной бумагой: она подтверждает право ее держателя требовать указанную в ней сумму денег с
вознаграждением или без такового, а в случае неисполнения этого требования, она предоставляет право обратить
взыскание на хранящуюся вещь.
Двойное складское свидетельство в каждой своей части, помимо данных, которые должно содержать простое
складское свидетельство, должно содержать указание на наименование соответствующей части двойного
складского свидетельства и на поклажедателя.
Одной из разновидностей двойных складских свидетельств является зерновая расписка. Главной особенностью
зерновой расписки, как это видно из самого названия, является то, что зерновую расписку выдают хлебоприемные
предприятия, являющиеся товарными складами, в подтверждение принятия зерна на хранение. В остальном
обращение зерновой расписки как ценной бумаги происходит по общим правилам обращения двойных складских
свидетельств.
Пай – это ценная бумага, которая подтверждает:
право на долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде;
право на получение денег от реализации (продажи) активов паевого инвестиционного фонда при прекращении
существования инвестиционного фонда;
иные права.
Под паевым инвестиционным фондом понимается принадлежащая на праве общей долевой собственности
держателям паев и находящаяся в управлении управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату
паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвестирования.
Пай может быть выпущен только в бездокументарной форме и является именной ценной бумагой. Пай выпускается
управляющей компанией. Оплата пая производится лицом, желающим приобрести пай на счет управляющей
компании, учредившей паевой фонд, открытый в банке-кастодиане. Подтверждение прав на пай производится
регистратором, который ведет учет размещенных паев. Выпуск паев подлежит государственной регистрации.
Смысл пая как ценной бумаги для его держателя заключается в получении дохода от инвестирования, которое
держатель пая доверяет осуществлять профессионалам управляющей компании, создавшей данный
инвестиционный фонд.
4.5. Финансовые инструменты
Финансовым инструментом являются деньги, ценные бумаги, включая производные ценные бумаги, производные
финансовые инструменты и другие финансовые инструменты, в результате операций с которыми одновременно
возникают финансовый актив у одной организации и финансовое обязательство или долевой инструмент у другой.
Финансовый актив — любой актив, который представляет собой деньги, долевой инструмент другой организации,
договорное право на получение денег или иного финансового актива от другой организации или на обмен
финансовых активов или финансовых обязательств с другой организацией на потенциально выгодных для себя
условиях, или такой договор, расчет по которому будет или может быть произведен собственными долевыми
инструментами организации и который при этом является таким производным инструментом, по которому у
организации есть или может появиться обязанность получить переменное число собственных долевых
инструментов, или таким производным инструментом, расчет по которому будет или может быть произведен любым
иным способом, нежели путем обмена фиксированной суммы денег или иного финансового актива на
фиксированное число собственных долевых инструментов организации.
Финансовое обязательство — любое обязательство, которое представляет собой договорную обязанность
предоставить деньги или иной финансовый актив другой организации или обменять финансовые активы или
финансовые обязательства с другой организацией на потенциально не выгодных для себя условиях, или такой
договор, расчет по которому будет или может быть произведен собственными долевыми инструментами
организации и который при этом является таким непроизводным инструментом, по которому у организации есть или
может появиться обязанность предоставить переменное число собственных долевых инструментов, или таким
производным инструментом, расчет по которому будет или может быть произведен любым иным способом, нежели
путем обмена фиксированной суммы денег или иного финансового актива на фиксированное число собственных
долевых инструментов организации.
Долевой инструмент — любой договор, подтверждающий право на остаточную долю в активах организации,
оставшихся после вычета всех ее обязательств.
Производный финансовый инструмент — договор, стоимость которого зависит от величины (включая колебание
величины) базового актива договора, предусматривающий осуществление расчета по данному договору в будущем.
К производным финансовым инструментам относятся опционы, фьючерсы, форварды, свопы и другие производные
финансовые инструменты, отвечающие данным признакам, в том числе представляющие собой комбинацию
вышеперечисленных производных финансовых инструментов. Базовыми активами производных финансовых
инструментов являются товары, стандартизированные партии товаров, ценные бумаги, валюта, индексы,
процентные ставки и другие активы, имеющие рыночную стоимость, будущее событие или обстоятельство,
производные финансовые инструменты.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
45
Опцион — производный финансовый инструмент, в соответствии с которым одна сторона (продавец опциона)
продает другой стороне (покупателю опциона) право купить или продать базовый актив по оговоренной цене на
согласованных условиях в будущем. Продавец опциона берет на себя обязательство, а покупатель приобретает
право. Продавец опциона продает опцион покупателю опциона за вознаграждение, именуемое премией. Под
согласованными условиями опциона понимается согласование следующих обязательных условий: вид базового
актива, общая стоимость базового актива (сумма, на которую заключается опцион), цена базового актива (страйк —
цена исполнения опциона), премия опциона, срок опциона (период действия опциона), вид опциона. Опцион
считается исполненным, если покупатель опциона реализует приобретенное им право.
Своп — производный финансовый инструмент, в соответствии с которым стороны договариваются об обмене
платежами по базовым активам или базовыми активами в будущем на согласованных условиях.
Форвард — производный финансовый инструмент, покупатель (или продавец) которого берет на себя
обязательство по истечении определенного срока купить (или продать) базовый актив на согласованных условиях в
будущем. Форвард заключается на неорганизованном рынке.
Фьючерс — производный финансовый инструмент, обращаемый только на организованном рынке, покупатель (или
продавец) которого берет на себя обязательство по истечении определенного срока купить (или продать) базовый
актив в соответствии с установленными на организованном рынке стандартными условиями.
4.6. Личные неимущественные права
Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, - это общественные отношения, которые
складываются по поводу духовных нематериальных благ, имеющих внеэкономическую природу, представляющих
самостоятельную ценность для их носителя, обладающих функциональным свойством нетоварности,
принадлежащих личности как таковой и от нее неотделимых.
К личным неимущественным правам относятся:

личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию гражданина или юридического лица
(право на имя, право на защиту чести, достоинства, доброго имени, деловой репутации);

личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности граждан
(право на жизнь и здоровье, личную неприкосновенность, неприкосновенность внешнего облика, личного
изображения);

личные неимущественные права, направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни
граждан (право на личную, семейную, медицинскую и другую тайну, тайну вкладов).

Личные неимущественные отношения являются одним из элементов предмета гражданско-правового
регулирования, которые не связаны с имущественными. ГК РК содержит примерный перечень нематериальных
благ, которые принадлежат гражданину:

жизнь и здоровье;

достоинство;

личная неприкосновенность;

честь и доброе имя;

деловая репутация;

неприкосновенность частной жизни;

личная и семейная тайна.

Кроме того за гражданами признается право на;

свободу передвижения;

выбор места пребывания и жительства;

права на имя;

право на авторство;

иные личные неимущественные права, которые возникают по поводу других нематериальных благ.
Гражданское законодательство рассматривает жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, честь, достоинство,
имя и т.д. в качестве социальных ценностей одного уровня, обладающих рядом общих признаков. Все они
приобретаются человеком от рождения, одни - в силу самого факта физического появления на свет, другие - в силу
того, что родившийся человек существует в определенном социуме.
Неотделимость личных благ от их носителя, неразрывная связь с личностью, определяют их единое
функциональное свойство - нетоварность. В этом одно из главных отличий личных неимущественных отношений,
связанных с имущественными.
Личные неимущественные правоотношения принадлежат к числу абсолютных и не могут отчуждаться или
передаваться, они самым тесным образом связаны с качествами личности.
Личные неимущественные права могут защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.
Так, по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти.
Право на жизнь
Статья 116 ГК в качестве первого и высшего нематериального блага назвала человеческую жизнь, которая
охраняется законом. Сущность гражданско-правовой конструкции права на жизнь проявляется в абсолютном
характере соответствующего правоотношения. Жизнь является самым важным из социальных и правовых благ
личности, все остальные права, свободы и обязанности утрачивают смысл и значение в случае гибели человека.
Право на жизнь — неотъемлемое право каждого человека, охраняемое законом. Его содержание заключается в
том, что никто не может быть умышленно лишен жизни.
Право на здоровье
Закрепляя личные неимущественные права граждан государство обеспечило человека и гражданина одним из
важных прав - право на здоровье. Право на здоровье представляет собой установленную государством
совокупность юридических норм, призванных обеспечить нормальную жизнедеятельность человека,
его
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
46
физическое и психическое благополучие.
Само здоровье относится к непередаваемым, неотчуждаемым личным нематериальным благам человека. Одним из
элементов права является, право на получение квалифицированной медицинской помощи, право на донорство и
трансплантацию.
Право на благоприятную окружающую среду
Право на благоприятную окружающую среду означает обеспеченную законом возможность пользоваться здоровой
и благоприятной для жизни окружающей природной средой (дышать чистым атмосферным воздухом, употреблять
чистую питьевую воду, ходить по незагрязненной земле, плавать в чистых водоемах и т.д.), а также возможность
находиться в благоприятной для жизни и здоровья среде обитания (включая места проживания, быта, отдыха,
воспитания и обучения, питания, потребляемую или используемую продукцию).
Право на свободу и личную неприкосновенность
Неприкосновенность личности, как социальное благо, означает недопустимость противоправного посягательства на
личность гражданина путем физического, психического, юридического или иного социального воздействия. Ее
значение определяется тем, что речь идет об обеспечении защищенности личности от всяких незаконных
посягательств.
Право на неприкосновенность личности возникает с момента рождения. Никто не имеет права беспомощное
состояние другого использовать в свою пользу и во вред потерпевшему.
Право на личную свободу означает соответствующую меру возможного и юридически дозволенного поведения
гражданина распоряжаться собой, своими поступками и временем.
Право на личную неприкосновенность в объективном смысле - это совокупность гражданско-правовых норм,
предусматривающих недопустимость всякого посягательства на личность со стороны кого-либо, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
Личная (физическая, телесная) неприкосновенность выступает в качестве объекта самостоятельной правовой
охраны, так как ее нарушение может быть не сопряжено с причинением вреда жизни или здоровью. Так, незаконный
обыск, незаконное освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования хотя и не
причиняют какого-либо ущерба здоровью и не содержат угрозу жизни лица, но нарушают его личную
неприкосновенность.
Ограничение свободы и личной неприкосновенности допустимо только в случаях, прямо предусмотренных законом.
Любые иные действия государственных органов, должностных лиц или отдельных граждан, ограничивающие
личную неприкосновенность человека, являются нарушением соответствующих прав, влекущим наступление
правовых последствий, в том числе гражданско-правовых.
Право на имя
Право на имя – одно из древнейших социальных благ человека. Потребность в имени человека возникла вместе с
возникновением человеческого общества.
Под именем человека понимается имя, даваемое ему при рождении. Обладателем права на имя человек
становится с момента рождения. Закон предоставляет родителям право свободного выбора имени своему ребенку.
Понятие имени включает как законное имя, так и общепризнанный псевдоним.
Под именем гражданина понимают собственное имя, а также, по его желанию - отчество. Имя относится к числу
личных благ, которые персонифицируют своего носителя, выступают средством формальной индивидуальной
личности.
Использование псевдонима (вымышленного имени) возможно только в случаях и в порядке, предусмотренных
законом (имеются в виду некоторые лица творческих профессий - писатели, артисты, которые могут прибегать к
псевдониму с учетом специфики их профессиональной деятельности). В определенных случаях закон дает
возможность по своему усмотрению переменить или изменить носимые имя, фамилию, отчество.
Перемена гражданином имени не влечет изменения или прекращения его прав и обязанностей, приобретенных под
прежнем именем. Гражданин обязан уведомить своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет
риск последствий, вызванных отсутствием к этих лиц сведений о перемене его имени. По требованию гражданина,
переменившего имя в установленном законом порядке, соответствующие изменения вносятся в документы,
оформленные на его прежнее имя.
Право на частную жизнь
Право на неприкосновенность частной жизни, обозначаемое термином «прайвеси», является фундаментальным
правом человека и гарантированно всеми основными международными документами в области прав человека.
Прайвеси лежит в основе достоинства, присущего человеческой личности, и в концепции прав человека понимается
как некая черта, которую государство не должно переступать, дабы не вторгнуться в личный мир человека.
Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным
посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию.
Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.
Почти все страны мира признают прайвеси в своих конституциях. Как минимум, эти конституционные нормы
включают право на неприкосновенность жилища и тайну коммуникаций. Однако нормы международного права и их
толкование определяют прайвеси гораздо шире, включая в него:

информационное прайвеси, касающееся регулирования сбора и обработки персональных данных, таких как
- банковская, адвокатская, нотариальная и медицинская тайна, тайна усыновления и тайна исповеди;

физическое прайвеси, касающееся неприкосновенности и защиты человеческого тела от постороннего
вмешательства, такого как - применение пыток, проведение клинических испытаний;

прайвеси коммуникаций, касающееся сохранности и неприкосновенности почтовых сообщений, телефонных
переговоров, электронной почты и других видов связи;

территориальное прайвеси, означающее ограничения на вторжение в жилище, а также на рабочее место и
общественные места.
В казахстанском законодательстве прайвеси гарантировано каждому (любому) человеку, находящемуся на
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
47
территории Казахстана, без какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и
имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места
жительства или по любым иным обстоятельствам.
Право на неприкосновенность средств личного общения граждан охватывает собой средства личного общения,
которые осуществляются с использованием таких основных средств связи, как почтовая переписка, телеграфные и
иные сообщения, телефонные переговоры. Личная переписка является одной из древнейших форм общения
людей. Сущность права на тайну переписки заключается в том, что никто не может знакомиться с личными
письмами (телеграммами и т.д.) гражданина без его личного, в каждом отдельном случае, согласия.
Закон запрещает подслушивание телефонных разговоров. На работников междугородней телефонной связи закон
возлагает обязанность не разглашать содержание телефонных разговоров, которые становятся им известны в силу
выполнения своего профессионального долга. Любой человек, располагающий доказательствами нарушения своего
прайвеси, имеет право на обращение в суд, а также в прокуратуру и/или органы внутренних дел для защиты
принадлежащего ему права на неприкосновенность личной жизни.
Право на собственное изображение
Данное право возникает с момента рождения, а в качестве объекта выступает внешность гражданина. Это
исключительное право каждого. Каждое лицо имеет право запретить, не дать согласие на публичное выставление
своего портрета или использование его в других целях. Любое изображение гражданина без его согласия является
противоправным действием. Если изображение человека будет использовано в сплетнях или лицо будет
изображено в обстановке, способной вызвать презрительное отношение или подозрение, то это означает
нарушение прав личности. Опубликование, воспроизведение и распространение произведения изобразительного
искусства допускается лишь с согласия изображенного в нем лица, а после смерти - с согласия его детей и
пережившего супруга.
Право на свободу передвижения
Существо права на свободу передвижения заключается в том, что только сам гражданин может решать по своему
усмотрению где, как долго он будет проживать, какие места посещать, где будет находится его постоянное или
временное место жительства.
Право на честь, достоинство и деловую репутацию
Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-правовой охраны относятся к числу важнейших
духовных, нематериальных благ, принадлежащих каждому гражданину, каждой организации.
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Право на честь, достоинство и деловую репутацию означает, что гражданин имеет обеспеченную законом
возможность требовать от других лиц, чтобы оценка его личности, дел и поступков опиралась на реальные
обстоятельства и не искажались порочащим сведениями, не соответствующими действительности.
Защита личных неимущественных прав
Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, здоровья и нравственности
населения.
Компенсация морального вреда является одним из средств защиты нематериальных благ и личных
неимущественных прав. Моральный вред, причиненный распространением сведений, порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию подлежит возмещению не только гражданину, но и юридическому лицу.
Иск о возмещении морального вреда может быть рассмотрен судом как отдельно, так и вместе с иском о
возмещении имущественного ущерба, поскольку ответственность за причиненный моральный вред не находится в
прямой зависимости от наличия имущественного ущерба и может применяться как наряду с имущественным так и
самостоятельно.
Честь - это общественная оценка лица, мера его духовных и социальных качеств.
Достоинство - внутренняя самооценка лицом собственных качеств, способностей, мировоззрения, своего
общественного значения.
Деловая репутация - устойчивая положительная оценка деловых (производственных, профессиональных)
достоинств лица общественным мнением.
Закон предусматривает защиту против распространения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию путем их опровержения.
Под сведениями следует понимать информацию или утверждение о наличии либо отсутствии определенных
обстоятельств.
Порочащими являются не соответствующие действительности сведения, которые умаляют честь и достоинство
гражданина или организации в общественном мнении или мнении отдельных граждан с точки зрения соблюдения
законов, моральных принципов общества.
Распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, означает опубликование их в
печати, сообщение по радио, телевидению, с использованием других средств массовой информации, изложение в
служебных и иных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных различным организациям,
должностным лицам или хотя бы одному лицу.
Гражданин или юридическое лицо, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения
убытков причиненных их распространением.
Под убытками подразумеваются расходы, которые произведены лицом право которого нарушено, а также
неполученные доходы, которые это лиц получило бы при обычных условиях, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
4.7. Задача:
Акционер АО обратился к реестродержателю своего АО и попросил его дать ему выписку из реестра,
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
48
подтверждающую его права на находящиеся у него акции. Реестродержатель в этой просьбе отказал, сославшись
на то, что на это требуется разрешение исполнительного органа общества.
ВОПРОСЫ:
1.
2.
3.
4.
4.8.
Законно ли поступил реестродержатель?
Что служит основанием для выдачи такого реестра?
Виды акций выпускаемые АО.
Что гарантирует привилегированная акция?
Тестовые вопросы:
1. Совершение на вторичном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с ценными бумагами
называется:
a.
эмиссия ценных бумаг
b.
размещение ценных бумаг
c.
обращение ценных бумаг
d.
продажа ценных бумаг
2. Золотая акция:
a.
не участвует в формировании уставного фонда акционерного общества и получении дивидендов;
b.
предусматривает право получения повышенных дивидендов;
c.
дает право вето на решение общего собрание правления и наблюдательного совета по вопросам
определенным уставом;
d.
не предоставляет никаких прав.
3. Способность ценной бумаги быть превращенными в денежные средства путем продажи:
a.
стандартность
b.
обращаемость
c.
ликвидность
d.
обязательность исполнения.
4. Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками:
a.
позволяющими отличить ее от других вещей
b.
массой
c.
числом
d.
мерой
5. Что может быть отнесено к недвижимости?
a.
оборудование
b.
облигации
c.
автомобили
d.
воздушные суда
Тема 5. Сделки
5.1. Понятие сделки
5.2. Виды и формы сделок
5.3. Юридические последствия недействительности сделки
5.4. Задача
5.5. Тестовые вопросы
5.1. Понятие сделки
Гражданско-правовые сделки являются основным видом юридических фактов, обеспечивая на надлежащем уровне
гражданский оборот в условиях современной рыночной экономики. Субъектами, которые могут совершать сделки
могут быть граждане и юридические лица.
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и
прекращение гражданских прав и обязанностей.
Сделками являются действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей, т.е. на достижение определенного правового результата. Поэтому сделка - волевой акт. Этот акт
имеет правовое значение только в случае, если воля будет выражена вовне объективировано каким-либо способом.
Таким способом является волеизъявление. Поэтому сделкой является действие, выражающее волю субъекта,
направленную на достижение определенного правового результата путем волеизъявления в форме, в которой
волеизъявление может быть выражено. В этом отличие сделки от события.
Сделки направлены на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. Это отличает
их от других волевых актов, которые могут быть направлены на возникновение, изменение и прекращение
гражданских прав и обязанностей, регулируемых другими отраслями права (например, подача заявления о приеме
на работу и приказ дирекции о приеме на работу породят трудовые права и обязанности).
Направленность сделки на достижение определенного правового результата отличает ее от юридического поступка
(например: нахождение вещи; обнаружение клада лицом и др.), потому как правовые последствия юридического
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
49
поступка наступают в силу закона, т.е. независимо от воли субъекта и его дееспособности.
Гражданин, как субъект сделки должен быть полностью дееспособным.
Сделка - действие правомерное, этим она отличается от неправомерных действий, порождающих гражданские
права и обязанности - деликтов.
5.2. Виды и формы сделок
В зависимости от числа участвующих в сделке сторон, волеизъявление которых требуется для совершения сделок,
последние подразделяются на односторонние, двух– и многосторонние сделки (или договоры).
Здесь следует иметь в виду что под стороной, совершающей сделку, понимается сторона, выражающая свое
волеизъявление к порождению каких-либо правовых последствий. Лица, которые участвуют в сделке, но при этом
не выражают своего волеизъявления, именуются как третьи лица или участники сделки.
Односторонние сделки
Односторонней сделкой является сделка, для которой достаточно (в соответствии с законодательством или
соглашением сторон) наличия воли одной стороны. Например, к односторонним сделкам могут отнесены:

отказ лица от права собственности на имущество;

составление доверенности, завещания;

выдача простого векселя;

прекращение обязательства зачетом встречного однородного требования.
Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего эту сделку, так как она выражает только волю
одного лица. Например, только у наследника, принявшего наследство, возникает обязанность по уплате долгов
наследодателя, или только у юридического лица, отказавшегося от своего права собственности на часть основных
средств в пользу государства, возникает обязанность по оформлению передачи основных средств и их
соответствующему списанию с баланса, исключению их из налогооблагаемой базы и др.
В некоторых случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, односторонняя сделка создает
обязанности у других лиц. Например, отказ пассажира от поездки в поезде обязывает перевозчика возвратить ему
провозную плату в установленном порядке, или отказ юридического лица-подрядчика от дальнейшего исполнения
работ по вине Заказчика обязывает последнего произвести с ним расчет за фактически выполненные им работы,
предварительно приняв их по акту.
К односторонним сделкам применяются положения об обязательствах и договорах, т.к. это не противоречит
законодательству и правовой природе сделок.
Помимо указанного, односторонняя сделка может создавать у других лиц и права. Например, у лица, в пользу
которого завещано наследственное имущество появляется право наследования этого имущества после смерти
завещателя.
Двусторонние и многосторонние сделки
Для заключения двусторонней или многосторонней сделки необходимо выражение согласованной воли
соответственно двух и более сторон. Такие сделки называются договорами, которые являются самыми
распространенными, и к ним применяются общие положения о сделках, об обязательствах и договорах, а к
отдельным их видам - положения об отдельных видах обязательств.
Гражданское право различает каузальные и абстрактные сделки в зависимости от наличия или отсутствия в
сделке условия о цели ее совершения. Если такое условие наличествует, то это каузальная сделка, если нет абстрактная.
Пример каузальной сделки - договор строительства жилого дома, в котором четко определена цель сделки возведение жилого дома.
Пример абстрактной сделки - выдача простого векселя за покупку акций, при которой никаких условий по
исполнению сделки и ответственности ее участников не оговаривается. В случае последующего обнаружения
покупателем (векселедателем) меньшего размера начисляемых на приобретенные акции дивидендов, он не вправе
истребовать обратно вексель от продавца (векселедержателя).
В практике имеет особое значение деление сделок на консенсуальные и реальные.
Если для совершения консенсуальных сделок достаточно их подписания (заключение) сторонами, то для реальных,
помимо соглашения сторон необходима передача предмета сделки. Реальными сделками являются например,
договора хранения, займа, задатка, аренды (имущественного найма) и др., для совершения которых необходима
передача вещи.
По экономическому содержанию различают сделки возмездные и безвозмездные. В первом случае, сделка
предполагает взаимный обмен сторонами друг другу работами (услугами), товарами, деньгами, другими
ценностями, а во втором случае, действие стороны сделки в пользу другой стороны сделки не оплачивается ею (не
предоставляется взамен вещь, работа, услуги).
Условные сделки. Согласно ст. 150 ГК РК вводится понятие сделки, совершенной под отлагательным или
отменительным условием.
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если обе стороны поставили возникновение прав и
обязанностей в зависимость от обязательства, относительно которого неизвестно наступит оно или не наступит. То
есть данная сделка возникает не в момент ее совершения, а при наступлении условия, при этом это условие
неизвестно наступит оно или нет.
Если это условие не наступит, сделка прекращает свое действие.
Например, два юридических лица заключили сделку, согласно которой одно из них обязалось передать в дар
другому автомобиль в случае получения первым юридическим лицом чистого дохода в определенном размере по
итогам хозяйственного года.
Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и
обязанностей в зависимость от обязательства, относительно которого неизвестно наступит оно или нет.
Права и обязанности сторон возникают со дня совершения сделки, но прекращаются при наступлении условия.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
50
Например, договор жилого помещения заключен сторонами и действует до приезда сына из другого города.
Указанная норма закона предусматривает санкции против той из сторон в условных сделках, которые
недобросовестно воспрепятствовали наступлению условий или, недобросовестно содействовали их наступлению. В
случае совершения этих недобросовестных действий в первом случае условия будут считаться наступившими, а во
втором случае - не наступившими.
Форма сделки
Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
Если для данной сделки законодательством или соглашением сторон не установлена обязательная письменная
форма, она может быть совершена устно, в том числе все сделки, исполняемые при их совершении. Такая сделка
считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить ее.
Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или иного обычно принятого подтверждающего знака, признается
заключенной в устной форме, если иное не установлено законодательством.
Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законодательством или
соглашением сторон.
Примером может служить ст. 58 ГК РК, согласно которой после истечения срока договора имущественного найма и
при отсутствии возражений со стороны наймодателя (молчания) договор считается возобновленным на новый срок.
В соответствии со ст. 152 ГК РК в письменной форме должны совершаться сделки:

осуществляемые в процессе предпринимательской деятельности, кроме сделок, исполняемых при самом их
совершении, если для отдельных видов сделок иное специально не предусмотрено законодательством или не
вытекает из обычаев делового оборота;

на сумму свыше ста расчетных показателей, за исключением сделок, исполняемых при самом их
совершении;

в иных случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
В случае несоблюдения простой письменной формы сделки, она не может быть признана недействительной,
однако, в случае возникновения спора между сторонами они не вправе ссылаться на свидетельские показания при
подтверждении ее совершения, ее содержания или ее исполнения.
Если законом или соглашением сторон установлена обязательность простой письменной формы сделки, то при
нарушении этого требования, такая сделка может быть признана недействительной.
В случаях, установленных законодательными актами или соглашением сторон, письменные сделки считаются
совершенными только после их нотариального удостоверения.
Нотариальное удостоверение сделок производится государственными, частными нотариусами, должностными
лицами исполнительных органов, на территории деятельности которых отсутствуют нотариальные конторы,
консульскими учреждениями РК за границей и иные лица, уполномоченные законом.
К нотариально приравненным относятся завещания и доверенности, удостоверяемые начальниками учреждений
пенитенциарной системы РК, выдаваемые лицам, содержащимся в этих учреждениях; выдаваемых
военнослужащим командирами войсковых частей, в местах дислокации которых отсутствуют нотариусы и
некоторыми другими должностными лицами.
Нотариально удостоверенными должны быть:

доверенности;

документы об уступке права требования в случае нотариально удостоверенной основной сделки;

договор ренты;

другие сделки.
Пункт 2 ст. 154 РК предусматривает право суда по заявлению стороны признавать действительной сделку,
подлежавшую нотариальному удостоверению, но не удостоверенную, в тех случаях, когда эта сделка фактически
исполнена сторонами, и она не противоречит законодательству и не нарушает права третьих лиц.
В соответствии со ст. 155 ГК РК сделки, подлежащие в соответствии с законодательными актами государственной
или иной регистрации, в том числе сделки, создающие, изменяющие или прекращающие права, перечисленные в
части первой пункта 2 статьи 118 ГК РК, считаются совершенными после их регистрации, если иное не
предусмотрено законодательными актами.
Согласно ГК РК государственной регистрации подлежат:

договоры аренды здания или сооружения, заключаемые на срок не менее одного года;

договоры ренты, предусматривающие отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты;

договоры аренды предприятия (ст. 575 ГК РК) и некоторые другие.
Статья 156 ГК РК дает определение и понятие отдельному виду сделок - биржевым сделкам, предметом которых
является имущество, допущенное к обращению на бирже, и которые заключаются на бирже участниками
проводимых ею торгов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о соответствующих биржах
(товарных, фондовых и других) и правилами биржевой торговли.
Наряду с тем, что биржевые сделки имеют много общего с другими распространенными сделками, они отличаются
правовым положением участников биржевых сделок, предметом сделок, порядкам их заключения и оформления,
обеспечения их исполнения и разрешения биржевых споров.
Биржевые сделки, как правило, заключаются через посредника (брокер, дилер). Сделки с ценными бумагами, как
правило, совершаются с участием регистраторов, номинальных держателей ценных бумаг и др. Биржевые сделки
подлежат регистрации биржей.
Участниками биржевой торговли в ходе биржевых торгов могут совершаться:

биржевые сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара;

взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального товара с отсроченным сроком его
поставки (форвардные сделки);

взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку биржевого
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
51
товара (фьючерсные сделки);

уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта на
поставку биржевого товара (опционные сделки);

другие сделки, устанавливаемые в правилах биржевой торговли.
5.3.
Юридические последствия недействительности сделки
Гражданским кодексом устанавливаются случаи признания сделок недействительными, а также особые сроки
исковой давности по спорам, связанным с недействительностью сделки.
Статьей 157 ГК РК устанавливаются следующие основания недействительности сделок:

если сделка нарушает требования о законности ее содержания, основы правопорядка и нравственности;

если сделка нарушает требования о сделкоспособности участников сделки;

если сделка нарушает требования о свободе и адекватности волеизъявления участников сделки.
К этой категории сделок могут быть отнесены сделки, предусматривающие совершение преступления, уклонение от
исполнения законодательных актов, отчуждение лицом предметов, изъятых из гражданского оборота и т.п.
Будет являться недействительной сделка купли-продажи американских долларов, заключенная между резидентами,
минуя уполномоченные банки, уполномоченные небанковские финансовые учреждения и их обменные пункты.
Сделкой, нарушающей основы правопорядка, будет сделка, по которой одно юридическое лицо продает другому
юридическому лицу свою продукцию по умышленно заниженной стоимости с целью уменьшения налогооблагаемой
базы и уклонения от уплаты части налогов.
Примером сделки, противной основам нравственности, будет продажа одним супругом другого в сексуальное
рабство, или продажа родителями своего ребенка.
Гражданским кодексом
предусмотрены случаи отказа в признании сделки недействительной, когда лицо,
умышленно заключившее сделку, нарушающую требования законодательства, устава юридического лица либо
компетенцию его органов, потребовало признания такой сделки недействительной с корыстными целями или с
намерением уклониться от ответственности.
Примером такой сделки может быть сделка, заключенная между юридическим лицом и иностранным коммерческим
банком, согласно которой юридическое лицо зачисляет на депозитный счет в коммерческом банке денежную сумму,
а банк начисляет на нее проценты.
После истечения срока договора, депонент потребовал возврата суммы с процентами, на что банк отказал в
выплате, сославшись на нарушение законодательства о валютных операциях при размещении депозита. В данном
случае требования банка о признании недействительной данной сделки будут отклонены безусловно.
Заинтересованное лицо вправе требовать признания сделки недействительной, если один из ее участников с
помощью ее пытался уклониться от исполнения обязательства или от ответственности, а второй участник сделки
знал или должен был знать об этом, это положение закона соответствует одному из принципов англо-американского
права: «Нельзя идти в суд с грязными руками».
Недействительна сделка, совершенная без получения необходимой лицензии либо после окончания срока ее
действия. Сделка будет недействительной и в случаях прекращения действия лицензии, при ее досрочном отзыве и
приостановлении ее действия.
Недействительна сделка, преследующая цели недобросовестной конкуренции или нарушающая требования
деловой этики.
Примером первой может служить сделка между двумя юридическими лицами, производящими однородную
продукцию на местном рынке, о совместном повышении цен на нее, что устраняет конкуренцию (ценовой сговор).
Сделкоспособность означает юридически признаваемую возможность гражданина совершать сделки, имеющие
юридическую силу. Сделкоспобностью обладают все дееспособные граждане.
Сделка, совершенная подростком, не достигшим 14-ти лет, не должна исполняться, кроме мелких сделок, которые
совершеннолетний вправе совершать самостоятельно. От имени такого подростка сделка может совершаться его
родителями (усыновителями, опекунами).
Несовершеннолетние, достигшие 14-ти лет, совершают сделки сами, но с согласия родителей (усыновителей,
попечителей). Согласие может быть дано и после того, как сделка была исполнена. Некоторые сделки такой
подросток вправе совершать самостоятельно.
Если несовершеннолетний, достигший 14-лет, совершает сделку без согласия родителей, она признается
недействительной лишь по требованию последних, а если нет такого требования - она сохраняет юридическую
силу.
Статьей 24 ГК РК устанавливается для некоторых сделок, совершаемых несовершеннолетним (лица от 14-ти до 18ти лет) или за несовершеннолетнего (лица до 14-ти лет), согласия родителей недостаточно, требуется получение
предварительного согласия органов опеки и попечительства. Волеизъявление недееспособных лиц, признанных
такими судом в связи с их душевной болезнью или слабоумием не имеет юридического значения, следовательно,
является недействительной и совершенная ими сделка.
При решении вопроса о признании таких сделок недействительными суд не выясняет, в каком психическом
состоянии находился недееспособный в момент совершения сделки. Сделки, совершенные указанными лицами, как
и сделки, совершенные лицами, не достигшими 14-ти лет, могут быть признаны действительными, если совершены
к выгоде этих лиц.
Недействительными могут быть признаны также сделки, совершенные ограниченно дееспособными лицами
вследствие алкоголизма или наркомании, если не было согласия на сделку попечителя указанных лиц. Эти
ограничения распространяются и на распоряжение зарплатой. Такие сделки признаются недействительными лишь
по требованию попечителя.
Указанные ограничения действуют до отмены их судом.
Статья 159 ГК РК предусматривает также случаи, когда возможно признание недействительной сделки,
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
52
заключенной лицом надлежащего возраста и не лишенного судом дееспособности, но фактически не способным к
совершению сделки, т.е. лицо дееспособно, но несделкоспособным. Например ГК РК предусматривает возможность
признания недействительной по иску опекуна сделки, совершенной гражданином, который в момент совершения
находился в состоянии психического расстройства, но недееспособным был признан позже. Пункт 7 этой же статьи
устанавливает, что сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее
совершения в таком состоянии, когда он не мог понимать значение своих действий и не мог руководить ими, может
быть признана судом недействительной. Например, болезнь гражданина, вызвавшая временное психическое
затменье.
Факт недееспособности гражданина или ограничения его дееспособности в момент совершения сделки достаточен
для ее признания недействительной, поэтому не требуется выяснение психического состояния лица, совершившего
сделку. Факт временного психического затмения должен быть доказан тем, кто требует признания сделки
недействительной.
Например, лицо составило завещание в пользу другого лица. Третье заинтересованное лицо обратилось с иском в
суд о признании недействительным этого завещания ввиду того, что завещатель находился в состоянии глубокого
психического расстройства, никого из окружающих не узнавал, собственноручно завещание подписать не мог, не
мог назвать того, кому он это поручает, лишь указал пальцем на одного из присутствующих и через несколько часов
после удостоверения завещания дежурным врачом скончался. При данных обстоятельствах суд может признать
завещание недействительным.
Иностранные граждане или лица, не имеющие гражданства, вправе совершать гражданско-правовые сделки на
территории Республики Казахстан наравне с ее гражданами, кроме некоторых исключений. Например, Земельный
кодекс РК не предусматривает передачу им в собственность земель сельскохозяйственного назначения для
развития личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства, а предусматривает только передачу
их в аренду сроком до 10-ти лет, тогда как граждане РК таким правом обладают.
Основания недействительности сделки
Основаниями таких сделок недействительными служат обстоятельства, предусмотренные п.п. 8 - 10 ст. 159 ГК РК.
Сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана
недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Например, покупатель, приобретая
почтовую марку ошибочно полагал (продавец тоже), что она относится к редким экземплярам. Последующая
проверка специалиста подтвердила ошибку покупателя.
Основанием для признания сделки недействительной только при наличии мотива в содержании сделки может быть
отлагательное или отменительное условия.
Примером
могут являться учредительные договоры по образованию совместных предприятий, в которых
иностранные участники, определив свои права и обязанности, договариваются, что они будут осуществляться, если
Правительство РК одобрит условия договора или, если будет получен необходимый банковский кредит (мотив в
качестве отлагательного условия в сделке).
Одним из оснований недействительности сделки отнесены: обман, угроза и насилие, если они были совершены
путем обмана, угрозы или насилия.
Обман - средство побуждения к совершению сделки, заключающейся в сознании у ее участника неправильного
представления о характере сделки ее субъектах, предмете сделки или иных ее условиях.
Обман от заблуждения отличается тем, что он является актом умышленного создания неправильного
представления о сделке.
Насилие - физическое воздействие к лицу или его близким с целью принуждения его (их) к совершению невыгодной
для себя сделки (примеры насилия - побои, ограничения свободы и др.).
Угроза - форма психического воздействия к лицу с целью совершения им сделки, выгодной угрожающему (примеры
угрозы - шантаж, распространение нежелательных сведений о лице, угроза поджога имущества и др.).
Также Гражданский кодекс предусматривает в качестве основания признания сделки недействительной стечение у
участника сделки тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных условиях, чем воспользовалась другая сторона
сделки (кабальная сделка).
Пункт 10 ст. 159 ГК РК к основаниям признания сделки недействительной относит совершение ее по
злонамеренному соглашению представителя одной стороны с другой стороной. Распространенный пример
злонамеренности сделки- гражданин, выезжая в другой город, поручает знакомому продать дом, т.е. наделяет его
полномочиями представителя. Представитель находит покупателя, готового заплатить за дом пять миллионов тенге
и договаривается с ним, что возьмет с него четыре миллиона восемьсот тысяч тенге, а в текст договора включит
четыре миллиона шестьсот тысяч тенге. Таким образом, и покупатель и представитель получают по двести тысяч
тенге за счет продавца.
Сделки могут быть признаны недействительными только по искам пострадавших участников сделки.
К недействительным относит сделки, совершенные юридическим лицом нарушением устава, либо с нарушением
уставной компетенции его органа, если об этом знала или должна была знать вторая сторона сделки. Данные
сделки могут быть признаны недействительными по иску самого юридического лица, по иску собственника его
имущества, или по иску уполномоченного государственного органа. При признании указанных сделок
недействительными юридическое лицо не несет ответственности перед другими лицами за совершение таких
сделок органом этого юридического лица.
Мнимые сделки
Статья 160 ГК РК предусматривает недействительность мнимых сделок, т.е. сделок, совершенных для вида, без
намерения сторон вызвать юридические последствия.
Например, юридическое лицо с целью уклонения от уплаты корпоративного подоходного налога за налоговый
период заключает сделку с другим юридическим лицом о безвозмездной передаче им имущества, на самом деле не
намереваясь это делать. Мнимые сделки также называют фиктивными. Обязанность доказывания фиктивности
сделки возлагается на того, кто выдвигает такое требование.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
53
Притворные сделки
Статья 160 ГК РК предусматривает недействительность притворных сделок, т.е. сделок (внешних), с помощью
которых прикрывается другая сделка (внутренняя). Например, гражданин передает в дар другому лицу вещь, а
оформляет эту сделку в виде купли-продажи. В данном случае сделка купли-продажи (внешняя) является
недействительной, а сделка дарения (внутренняя) в данном случае будет действительная. Другим примером может
служить недавняя практика - продажа автомобиля по доверенности, где лицо, действующее по доверенности,
оформляет право собственности на автомобиль на себя. В этом случае нарушаются сразу несколько принципов
добросовестности сделки, во-первых, выдача доверенности является односторонней сделкой, во-вторых, выдачей
доверенности стороны прикрывают фактическую куплю-продажу автомобиля.
Статья 161 ГК РК предусматривает случаи признания недействительной не всей сделки, а лишь ее части, если
можно предположить, что сделка была бы совершена без включения недействительной ее части. Например,
гражданин, заключая сделку дарения вещи другому лицу включил в нее дополнительное условие о том, что им
проданы одариваемому английские фунты по выгодному ему курсу путем непосредственного обмена валютами. В
данном случае, сделка с иностранной валютой, как часть сделки дарения может быть признана недействительной в
силу Закона РК «О валютном регулировании». Основная же сделка дарения может быть совершена как
правомерная без указанной ее недействительной части.
При признании сделки недействительной по любым основаниям, каждая из сторон должна возвратить другой
стороне все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре - возместить стоимость в деньгах (т.н.
двусторонняя реституция). Если же сделка признана недействительной до ее исполнения, то она не исполняется.
Согласно ст. 157 ГК РК:

если сделка направлена на достижение преступной цели, то при наличии умысла у обеих сторон все,
полученное ими по сделке или предназначенное к получению, по решению или приговору суда
подлежит конфискации. В случае исполнения такой сделки одной стороной у другой стороны подлежит конфискации
все, полученное ею, и все, причитающееся с нее по сделке первой стороне. Если ни одна из сторон не приступила к
исполнению, конфискации подлежит все, предусмотренное сделкой к исполнению.

при наличии умысла на достижение преступной цели лишь у одной из сторон все, полученное ею по сделке,
подлежит возвращению другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей по сделке подлежит
конфискации.

с учетом конкретных обстоятельств суд вправе не применять частично либо полностью последствия, в части
конфискации имущества, полученного либо подлежащего получению по недействительной сделке.
К указанным примерам можно отнести: оружие, боеприпасы, наркотические вещества подлежат только
конфискации, т.к. все участники сделки сознавали запрет на их передачу, сбыт, приобретение, применение и
употребление.
Юридическая квалификация совершенной сделки, в том числе о ее преступном характере определяется только
судом или же применяются меры, предусмотренные названными пунктами 4 - 6 ст. 157 ГК РК.
Пункт 7 ст. 157 ГК РК предоставляет право потерпевшему участнику сделки взыскать с виновной стороны
понесенные им убытки, связанные с признанием сделки недействительной.
Признание сделки недействительной означает, что она недействительна с момента ее заключения, т.е. это
признание о недействительности имеет обратную силу, делая нелегитимными действия сторон с момента
заключения сделки.
На практике данное положение закона не всегда применимо. Например, нельзя придать обратную силу решению о
признании недействительной сделки займа денег, когда заемщик уже пользовался деньгами определенное время.
Статья 162 ГК РК устанавливает особый срок исковой давности по спорам, связанным с признанием
недействительности сделок в один год со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была
совершена сделка или со дня, когда истец узнал или должен был знать о других обстоятельствах, являющихся
основанием для признания сделки недействительной. К остальным спорам о недействительности сделок
применяется общий трехгодичный срок исковой давности, если иной срок не предусмотрен другим
законодательными актами.
5.4. Задача:
Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение о том, что Ибрагимов не будет
претендовать на раздел квартиры, покинет г.Алматы и будет постоянно проживать со своей матерью в поселке.
Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать в новый брак до окончания института их дочерью студенткой первого курса. За удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к нотариусу.
Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его мнению, противоречит законодательству.
ВОПРОСЫ:
1.
Прав ли нотариус, если да, то почему?
2.
Какие условия сделки были применены супругами?
3.
Укажите основания недействительности соглашения.
5.5. Тестовые вопросы:
1. Односторонней сделкой считается сделка, для совершения которой необходимо и достаточно:
a.
выражение воли годной стороны и предварительного согласия другой стороны;
b.
выражение воли одной стороны;
c.
выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии одобрила ее;
d.
согласие двух сторон.
2. В каких случаях договор дарения является ничтожным вследствие несоблюдения простой письменной
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
54
формы?
a.
договор дарения дорогостоящего имущества;
b.
договор дарения вещи в будущем;
c.
договор дарения, заключенный между гражданами на сумму, превышающую 100 минимальных расчетных
показателей;
d.
договор дарения недвижимости.
3 Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, называется:
a.
притворной;
b.
противной основам правопорядка;
c.
противной основам нравственности;
d.
мнимой.
4. К односторонним сделкам относится:
a.
обязательство по страхованию;
b.
обязательство по поручению;
c.
обязательство по хранению;
d.
отказ от наследства.
5. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение и прекращение
гражданских прав и обязанностей, признаются:
a.
сделками;
b.
залогом;
c.
решениями;
d.
заявлениями
Тема 6. Представительство. Доверенность
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
Представительство. Понятие, основные черты и виды
Доверенность
Задача
Тестовые вопросы
6.1. Представительство. Понятие, основные черты и виды
Представительством признается такое правоотношение, в силу которого хозяйственные сделки или другие
юридически значимые действия (например, участие в тендере, судебном заседании, в переговорах и т.п.)
совершаются не тем лицом, которое имеет свой интерес и свои обязанности в их совершении, а по его поручению
или на основании какого-либо другого полномочия другим лицом.
Статья 163 ГК РК определяет процедуру представительства следующим образом: «Сделка, совершенная одним
лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного на
доверенности, законодательстве, решении суда либо административном акте, непосредственно создает, изменяет
и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. Полномочие может также явствовать из
обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.)».
Полномочие – это определение круга действий, включая сделки, которые может совершать представитель,
установление границ возможностей представителя в правоотношениях.
Закрепленное должным образом полномочие представителя определяет перечень сделок или иных юридически
значимых правомерных действий, которые он вправе совершить по поручению представляемого, и обязательно для
других лиц, с которыми представитель вступает в правоотношения от имени представляемого. Таким образом, при
представительстве возникают правоотношения между представителем, представляемым и третьим лицом, с
которым у представляемого возникает правовая связь в силу действий представителя.
В зависимости от вида представительства полномочия устанавливаются различными способами. В добровольном
представительстве полномочия определяются соглашением сторон, и перечень, характер, условия совершаемых
действий указываются в тексте договора или в доверенности, выдаваемой представителю. Договоры, служащие
основаниями представительства, предусмотрены в гражданском праве и трудовом праве. К ним относятся, в
частности, договор поручения, договор подряда, трудовой договор (личного найма). Например, в договоре
поручения определяется по соглашению между доверителем и поверенным, какие юридические действия
выполняет поверенный в качестве представителя. В трудовом договоре может быть предусмотрено возложение
работодателем на работника обязанностей представителя.
При представительстве, основанном на решении юридического лица о назначении руководителя его филиала или
представительства, полномочия руководителя отражаются в выданной ему доверенности.
При возникновении представительства, основанного на рождении ребенка, полномочия его законных
представителей - родителей вытекают из статьи 23 ГК РК, содержащей порядок совершения сделок
несовершеннолетними в возрасте до 14 лет. Представительство опекунов и попечителей от имени подопечных
вытекает из сущности их отношений и поэтому не требует выдачи доверенности или иного специального
уполномочия.
Представитель не может совершать сделки от имени представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении
другого лица, представителем которого он одновременно является. Исключением из этого правила является
коммерческое представительство, при котором допускается представление интересов разных сторон договора
одному лицу, осуществляющему посредничество как вид предпринимательской деятельности.
Кроме того, не допускается совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может быть
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
55
совершена только лично (например, составление завещания, заключение брака и т.п.), а также других сделок в
случаях, предусмотренных законодательными актами.
Гражданское законодательство регулирует три основных вида представительства:

представительство за полностью или частично недееспособных лиц (от их имени сделки совершают или
дают согласие на совершение сделок их законные представители - родители, усыновители и опекуны). Частично
или полностью недееспособными по закону признаются несовершеннолетние, а также граждане, признанные
таковыми судом в порядке, установленном гражданским процессуальным кодексом РК. Для совершения законными
представителями некоторых сделок (залог имущества представляемого, обмен жилой площади, отказ от
принадлежащих подопечному прав, отказ от наследства и других сделок, предусмотренных семейным
законодательством) требуется согласие органов опеки и попечительства.

представительство без полномочия (совершение сделки от имени другого лица лицом, не уполномоченным
им на совершение сделки, или совершение сделки с превышением предоставленных полномочий). Такие сделки
или иные юридически значимые действия становятся обязательными для представляемого лишь в случаях, когда
он их одобрит в последующем. Одобрение может выражаться в различной форме: принятии поставленной
продукции, оплате выставленных счетов и т.п.

коммерческое представительство (совершение сделки коммерческим представителем - лицом, постоянно и
самостоятельно представительствующим от имени предпринимателей при заключении ими договоров, контрактов
или соглашений в сфере предпринимательской деятельности на основе письменного договора, содержащего
указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний - также доверенности). Коммерческими
представителями могут быть юридические и физические лица. Согласно статье 166 ГК РК коммерческий
представитель может одновременно представлять интересы разных сторон договора, заключаемого с его участием,
и вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и понесенных им при исполнении поручения издержек
от обеих сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено условиями договора.
Коммерческий представитель осуществляет предпринимательскую деятельность и поэтому на него
распространяются все правовые нормы, регулирующие эту деятельность (об исполнении солидарного
обязательства, об ответственности должника за действия или бездействие третьих лиц и др.).
Понятие «коммерческий представитель», согласно ст. 166 ГК, определяется как лицо, постоянно и самостоятельно
представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров. Указание в данном
определении на осуществление постоянного и самостоятельного представительства коммерческим представителем
не означает, что он всегда выступает в качестве отделенного от представляемого субъекта права.
Собственное представительство – это назначение представителя юридическим лицом из состава своей
структуры и осуществление через него своих прав, защиты интересов и исполнение обязанностей. В этом
представительстве имеется один субъект, постороннее лицо к участию в обороте не привлекается. В п. 1 ст. 163 ГК
такое представительство охарактеризовано путем определения полномочия представителя: полномочие может
также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир, и т.
п.). Работники, вступающие в процессе выполнения своих трудовых обязанностей в правоотношения с другими
субъектами от имени работодателей, служащие предприятий, совершающие торговые сделки или ведущие дела
предприятий по доверенности, являются представителями соответствующих юридических лиц (например, продавец
магазина, дистрибьютор фирмы, юрисконсульт предприятия и т.п.). Собственное представительство может
устанавливаться и другими способами. В частности, оно возникает при создании юридическими лицами за счет
выделяемых собственных средств дополнительных структурных подразделений. К ним относятся филиалы,
представительства и иные организации, получившие широкое распространение на практике.
Существенное различие заключается в том, что филиалы и представительства не могут быть юридическими
лицами. Руководители этих структурных подразделений назначаются создавшими их уполномоченными органами
коммерческих юридических лиц и выполняют возложенные на них функции на основе доверенности.
Представительство, осуществляемое через посредство постороннего лица - второй вид коммерческого
представительства. Этот вид представительства в сфере бизнеса превращается в самостоятельный вид
деятельности по оказанию услуг. В имущественном обороте это представительство применяется в виде
специального посредничества. Развитию посреднических услуг путем осуществления представительства в
соответствии с потребностями рынка способствуют также нормативные акты, принятые в процессе экономических
реформ.
К таким представителям относятся биржевые брокеры. Сделки, совершаемые брокерами на бирже, могут быть
связаны с взаимной передачей прав и обязанностей клиентов:

в отношении реального товара;

в отношении реального товара с отсроченным сроком его поставки (форвардные сделки);

в отношении стандартных контрактов на будущую поставку биржевого товара (фьючерсные сделки);

с уступкой права на будущую передачу прав и обязанностей клиентов в отношении биржевого товара или
контракта на поставку биржевого товара (опционные сделки).
Еще одной сферой коммерческого представительства является страховое правоотношение.
Страховой брокер осуществляет посредническую деятельность по заключению договора страхования от своего
имени и по поручению страхователя или договора перестрахования от своего имени по поручению цедента. Эта
деятельность ограничена в отношении страховых организаций - нерезидентов РК. Брокер может заключать от
имени страховой организации – нерезидента РК лишь договор страхования гражданско-правовой ответственности
владельцев автотранспортных средств, выезжающих за пределы РК. Страховым брокером может быть только
юридическое лицо.
В отличие от страхового брокера страховым агентом может выступать как юридическое, так и физическое лицо,
осуществляющее посредническую деятельность по заключению договоров страхования от имени и по поручению
страховой организации в соответствии с предоставленными полномочиями.
Особый характер коммерческого представительства проявляется в следующих правилах:
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
56

полномочия коммерческого представителя должны содержаться в письменном договоре либо в
доверенности;

в отступление от общего запрета, который не допускает совершения сделки представителем от имени
представляемого ни в отношении себя лично, ни в отношении другого лица, представителем которого он
одновременно является, коммерческому представителю разрешается одновременно представлять интересы
разных сторон договора, заключаемого с его участием (продавца и покупателя, займодавца и заемщика, подрядчика
и заказчика, арендодателя и арендатора). При этом коммерческий представитель обязан исполнять данные ему
поручения с заботливостью обычного предпринимателя;

отношения двойного коммерческого представительства устанавливаются на возмездной основе, т.е.
коммерческий представитель вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и понесенных при
исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением
между ними;

на коммерческого представителя возлагается обязанность сохранить в тайне ставшие ему известными
сведения о торговых сделках и после исполнения данного ему поручения.
В силу представительства при судебном разбирательстве полномочный представитель совершает от имени истца
или ответчика различные процессуальные действия. В частности, он представляет доказательства, дает суду
устные и письменные пояснения, подает жалобу на решение и определение суда, объявляет отказ от иска,
совершает мировое соглашение и т.п.
Действия с превышением полномочий
Лицо, действующее в интересах другого без полномочий, не может признаваться представителем. Поэтому
совершенная таким лицом сделка ни к чему не обязывает другого, хотя бы сделка была совершена для него.
К действиям без полномочия приравнивается также совершение сделки с превышением полномочия. Превышение
полномочий представителем может проявиться в том, что он совершит не ту сделку, которая была указана в
доверенности (например, заключение договора на покупку помещения, хотя следовало арендовать его), либо
заключит договор покупки товара по более высокой цене, чем было предусмотрено в поручении. Действия
процессуального представителя, совершенные без полномочий, влекут последствия, оказывающие влияние на
дальнейшее
прохождение гражданского дела и затрагивают интересы представляемого.
Последствия превышения полномочий представителем зависят от последующего одобрения представляемым
совершенного представителем действия. Если такое одобрение последует, то все права и обязанности,
вытекающие из действий представителя, принадлежат представляемому с момента совершения этих действий.
Если же представляемый не одобрит действия, в том числе и сделки, совершенные с превышением полномочий, то
ответственным перед третьим лицом становится лицо, выступавшее как представитель. Способы одобрения могут
быть различными:

в прямой устной или письменной форме,

посредством фактических действий, из которых явно усматривается одобрение действий

представителя (например, фактическое принятие, оплата и использование товара, приобретенного
представителем вопреки указаниям представляемого).
От представительства отличаются внешне сходные с ним, но совершаемые от собственного имени действия таких
участников гражданских правоотношений, как коммерческие посредники, душеприказчики при наследовании.
Примером коммерческого посредничества может служить дилерская деятельность, предусматривающая
совершение сделок биржевым посредником от своего имени и за свой счет с целью последующей перепродажи на
бирже. Также от своего имени, хотя и в интересах наследников, вправе вступать в судебные и другие дела,
связанные с управлением наследством и исполнением завещания, душеприказчик – исполнитель завещания.
Не являются представителями реабилитационные и конкурсные управляющие, действующие в гражданском
обороте в интересах несостоятельного или ликвидируемого из-за банкротства юридического лица в качестве его
органов.
Не признаются представителями также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно
возможных в будущем сделок. Они содействуют заключению сделки путем поиска возможных контрагентов, сбора
информации об условиях и порядке заключения сделки, но не совершают юридических действий, создающих права
и обязанности для других лиц.
Гражданским процессуальным кодексом установлен круг лиц, которые не могут быть представителями в суде. К
числу этих лиц относятся, в частности, судьи, следователи, прокуроры, лица, состоящие в родственных отношениях
с должностным лицом, принимающим участие в рассмотрении дела.
6.2. Доверенность
Понятие доверенности
Доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его
имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). Характер доверенности предполагает наличие
волеизъявления одного лица - доверителя и волевых действий другого лица - поверенного, поэтому оба эти лица
должны обладать полной дееспособностью.
Выдача доверенности представляет собой одностороннюю сделку, поскольку в ней выражается воля лица,
направленная на предоставление указанному в ней лицу права вступать в правоотношения с третьими лицами от
чужого имени. Для самой выдачи доверенности не требуется чьего-либо согласия, но принятие доверенности
является уже правом представителя. При совершении доверенности представляемый именуется доверителем, а
представитель – поверенным. По характеру, выраженных в них полномочий, доверенности подразделяются на:

разовые, для совершения одной сделки или иного единичного действия (например, получение зарплаты за
один месяц);
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
57

специальные, на заключение однородных сделок (например, закупки сырья) или совершение определенных
действий в течение длительного времени (например, заключение договоров от имени юридического лица);

генеральные – на совершение всех юридических действий в определенной области или для управления
имуществом, находящимся у представительства или филиала юридического лица;

универсальные - на осуществление всех прав представляемого (например, на доверительное управление
предприятием).
Форма доверенности
В силу самого определения доверенности как письменного уполномочия одного лица для представительства от его
имени, выдаваемого им другому лицу, доверенность в качестве односторонней сделки может облекаться только в
письменную форму. Совершение доверенности в устной форме не может иметь места. В некоторых случаях
определенное значение может иметь способ составления доверенности – рукописью или печатанием. При
изложении текста доверенности рукописным способом предпочтение должно отдаваться доверителю, т.е.
самостоятельно написанный доверителем текст предполагается отражающим его подлинную волю.
Различаются три разновидности письменной формы доверенности:

простая письменная доверенность;

нотариально удостоверенная доверенность и приравненные к нотариально удостоверенным доверенности;

удостоверяемые определенными организациями, находившимися при составлении доверенностей в
непосредственном контакте с доверителями по месту жительства, работы, прохождения военной службы, лечения
или при оказании услуг связи.
Должна быть нотариально заверена доверенность на управление имуществом и на совершение иных сделок,
требующих нотариального удостоверения в соответствии с действующим законодательством.
К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются:

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других
военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, заместителями по медицинской части, старшими и
дежурными врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военноучебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные
действия, а также доверенности рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих,
удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений, заведений;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения
свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты
населения, удостоверенные руководителем этого учреждения или соответствующего органа социальной защиты
населения.
Доверенность на получение корреспонденции, в том числе денежной и посылочной, на получение заработной платы
и иных выплат от граждан и юридических лиц может быть удостоверена аппаратом акима района в городе, города
районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа, где проживает доверитель, организацией, в
которой он работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту жительства, администрацией
стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, а также командованием
соответствующих воинских частей, когда доверенность выдается военнослужащим.
Доверенность, посылаемая по телеграфу, а также по другим видам связи, когда отправку документа осуществляет
работник связи, удостоверяется органами связи. Третьи лица вправе считать подлинной выданную для совершения
действий в их отношении доверенность, направленную доверителем поверенному по факсимильной или иной
связи, без посредства официальных органов связи.
Доверенности широко применяются юридическими лицами при их участии в проводимых государственными
органами коммерческих, инвестиционных тендерах, аукционах и торгах по продаже объектов государственной
собственности и государственного пакета акций.
Представители юридических лиц для регистрации в качестве участников этих сделок должны представлять в
составе необходимых документов доверенности, определяющие их полномочия. Руководитель государственного
предприятия, выступающий как орган юридического лица, без доверенности действует от имени предприятия,
представляет его интересы во всех органах, распоряжается имуществом предприятия, заключает договоры, выдает
доверенности, открывает банковские счета и совершает иные сделки.
При использовании доверенности в коммерческой сфере особое внимание должно быть уделено двум моментам.
Для действительности доверенности она должна содержать исчерпывающие сведения о доверителе и поверенном:

полное имя гражданина или наименование юридического лица,

время выдачи,

подпись лица, выдавшего доверенность.

в ней должны быть ясно указаны полномочия представителя.
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это его учредительными документами (уставом, положением), и скрепляется печатью этого
юридического лица.
Доверенность от имени государственного органа, коммерческой и некоммерческой организации на получение или
выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана также главным (старшим) бухгалтером
этой организации. Данное требование установлено в целях усиления контроля за выплатой и расходованием денег
и иных материальных ценностей и его выполнение является обязательным. В противном случае доверенность
может быть признана недействительной
Порядок выдачи и форма доверенностей на совершение операций в банке и доверенностей на совершение сделок
в области торговли могут определяться специальными правилами.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
58
Доверенность может быть выдана на срок не более трех лет. Даже если доверитель в выданной доверенности
укажет более длительный срок, доверенность будет признаваться действительной только в течение трех лет с даты
выдачи, а если срок действия доверенности не указан - только в течение одного года со дня выдачи.
Дата выдачи доверенности должна указываться в тексте обязательно, иначе такая доверенность будет считаться
недействительной. Во избежание подчистки и исправления даты выдачи и срока действия доверенности все даты
необходимо обозначать не цифрами, а текстом (например, «двадцать девятого августа две тысячи шестого года» и
«сроком на три года»).
В доверенности должны быть полностью указаны должности, Ф.И.О. подписывающих доверенность лиц и учинены
их подлинные подписи (другие лица за них подписывать доверенность не имеют права).
По общему правилу поверенный должен лично совершить все те действия, на которые его уполномочил
доверитель.
Статья 169 ГК РК допускает совершение передоверия, согласно которой поверенный «может передоверить их
совершение другому лицу только в том случае, если на это уполномочен полученной доверенностью либо
вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов доверителя». Передоверие влечет изменение
субъектного состава представительского отношения: прежний поверенный временно или окончательно выбывает из
этого отношения, заменяя себя другим лицом, вступающим в непосредственные отношения с доверителем как его
новый поверенный. Для отражения права передоверия в тексте доверенности делается соответствующая запись:
«Настоящая доверенность выдана с правом передоверия» или «Настоящая доверенность выдана без права
передоверия».
Поверенный, передавший полномочия другому лицу, должен незамедлительно известить об этом доверителя и
сообщить ему необходимые сведения об этом лице и его местожительстве. Невыполнение этой обязанности
возлагает на поверенного ответственность за действия лица, которому он передал полномочия, как за свои
собственные.
Передоверие допускается при наличии одного их двух оснований:

право передоверия предоставлено самим доверителем (например, при выдаче доверенности руководителю
филиала юридического лица);

возникновение обстоятельств, вынуждающих передать исполнение поручения другому лицу для охраны
интересов представляемого (например, заболевание поверенного лишает его возможности продать
скоропортящийся товар, вверенный доверителем).
Передоверие оформляется нотариально удостоверенной доверенностью, которую в качестве доверителя
составляет и подписывает первоначальный поверенный. При этом нотариальное удостоверение передоверия
требуется и тогда, когда основная доверенность была совершена в простой письменной форме.
Ввиду исключительности случаев передоверия и в целях создания гарантии и защиты интересов доверителя,
доверенность, по которой поверенный передает полномочия другому лицу, должна быть нотариально
удостоверена, кроме случаев, когда доверенность на получение корреспонденции, в том числе денежной и
посылочной, на получение заработной платы и иных выплат от граждан и юридических лиц может быть
удостоверена аппаратом акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного
(сельского) округа, где проживает доверитель, организацией, в которой он работает или учится, жилищноэксплуатационной организацией по месту жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в
котором он находится на излечении, а также командованием соответствующих воинских частей, когда доверенность
выдается военнослужащим.
Доверенность, передающая полномочия другому лицу, может быть выдана и с более узким содержанием, чем
первоначальная доверенность и не может превышать срока действия первоначальной доверенности, на основании
которой она выдана. С прекращением первоначальной доверенности теряет силу и передача полномочий по этой
доверенности другому лицу (передоверие).
Прекращение доверенности
Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если в доверенности не указан срок ее действия, то она
сохраняет силу в течение одного года, в то время как отсутствие даты выдачи доверенности влечет ее
недействительность.
Действие выданной доверенности прекращается вследствие:

истечения срока ее действия;

осуществления действий, предусмотренных доверенностью;

отмены доверенности лицом, выдавшим ее (такую отмену данное лицо может сделать во всякое время вне
зависимости от срока или иных обстоятельств);

отказа лица, которому выдана доверенность (такой отказ от несостоявшегося поверенного, который он
может сделать во всякое время, целесообразно получить в письменном виде);

прекращения или ликвидации юридического лица, от имени которого выдана доверенность (публикация в
газете объявления о прекращении или ликвидации юридического лица автоматически делает недействительными
все ранее выданные им доверенности);

смерти лица, выдавшего доверенность, и гражданина, которому выдана доверенность, признания их
недееспособными, ограниченно дееспособными или безвестно отсутствующими.
Лицо, выдавшее доверенность, может в любое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому
выдана доверенность, отказаться от нее. Соглашение об отказе от этого права недействительно. Правоотношение
по доверенности основано на взаимном доверии участников – доверителя и поверенного, поэтому они в любое
время могут прекратить действие доверенности. Этим же взаимодоверительным характером объясняется
недопустимость правопреемства в отношениях по доверенности в случаях смерти гражданина (доверителя или
поверенного) и прекращения юридического лица (доверителя) или ликвидации юридического лица (поверенного).
Об отмене доверенности доверитель обязан известить лицо, которому выдана доверенность, а также известных
ему третьих лиц, для представительства перед которыми выдана доверенность. Данное извещение можно сделать
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
59
и путем помещения соответствующего объявления в местных средствах массовой информации. Такая же
обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения по
причине прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность, или смерти лица, выдавшего
доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Извещение третьих лиц имеет предупреждающий характер как для случаев, когда поверенный может совершить
действия, на которые он уполномочен доверенностью, до получения извещения об отмене доверенности, так и в
целях предотвращения недобросовестных действий поверенного после получения извещения об отмене
доверенности.
Извещенные об отмене доверенности третьи лица не вправе совершать сделки с поверенным. Если же это
произойдет, то доверитель или его правопреемники вправе не принимать результаты таких сделок или обращаться
в суд с исками о признании их недействительными и взыскании понесенных убытков.
Однако существенное значение имеет судьба тех сделок, которые поверенный совершает после прекращения
доверенности, если поверенный вступает в правоотношения с третьими лицами, не зная о прекращении
доверенности, то права и обязанности в отношении третьих лиц, возникшие из этих правоотношений, сохраняют
силу для доверителя и его правопреемников.
По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемник должен немедленно вернуть
доверенность доверителю.
Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, которому выдана доверенность до того, как это лицо
узнало или должно было узнать о ее прекращении, сохраняют силу для выдавшего доверенность и его
правопреемников в отношении третьих лиц. Это правило не применяется, если третье лицо знало или должно было
знать, что действие доверенности прекратилось.
6.3. Задача:
Житель г.Караганды, Сериков Руслан осуществлял заготовку картофеля по доверенности от заготовительной
организации в поселках Карагандинской области. Доверенность была выдана ему сроком на один год с правом
передоверия.
В связи с необходимостью срочного выезда в другой город Сериков Руслан передоверил свои полномочия Омарову
Адильхану. Об этом он уведомил свою заготовительную организацию и получил согласие. Когда через некоторое
время выяснилось, что заместитель по доверенности - Омаров включил в договор о закупке картофеля условия,
убыточные для заготовительной организации, последняя предъявила требования к Серикову Рулану о возмещении
им материального ущерба, нанесенного организации действиями Омарова.
ВОПРОСЫ:
1.
Правомерно ли требование заготовительной организации к Серикову?
2.
Обязан ли был Сериков Р. контролировать правомерность действий Омарова, если бы они находились с
ним в одном и том же городе?
3.
Может ли передоверие содержать более широкие полномочия нежели доверенность?
4.
Как должно быть оформлено передоверие?
6.4. Тестовые вопросы:
1. Доверенность должна быть заверена нотариально, если она выдана на:
a.
совершение сделок, требующих нотариального удостоверения
b.
получение зарплаты
c.
ведение переговоров
d.
получение корреспонденции или посылки
2. Вправе ли представитель совершать сделки в отношении себя?
a.
не вправе
b.
вправе, если является близким родственником
c.
вправе в любом случае
d.
только в отношении сделок с недвижимым имуществом
3. Доверенность ничтожна, если:
a.
в ней не указано место выдачи доверенности
b.
в ней не указана дата выдачи доверенности
c.
в ней не указан срок действия доверенности
d.
она не удостоверена нотариусом
4. Доверенность на получение или выдачу денежных средств или материальных ценностей должна быть
подписана:
a.
руководителем юридического лица
b.
руководителем юридического лица и главным бухгалтером
c.
главным бухгалтером
d.
учредителями юридического лица или одним из них
5. Если представитель совершил сделку с превышением полномочий, указанных в доверенности, такая
сделка:
a.
недействительна в части превышения полномочий
b.
действительна, если представляемый впоследствии прямо одобрил данную сделку
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
60
c.
d.
действительна, если представитель не ухудшил положения представляемого
недействительна
Тема 7. Сроки в гражданском праве
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
Значение сроков в гражданском праве. Виды сроков
Исчисление сроков
Исковая давность
Приостановление и перерыв исковой давности
Приобретательная давность
Соотношение исковой и приобретательной давности
Задача
Тестовые вопросы
7.1. Значение сроков в гражданском праве. Виды сроков
В отношениях, регулируемых гражданским правом, большое значение имеют устанавливаемые законом, договором
или юрисдикционным органом сроки.
Так, Законом РК «О жилищных отношениях» установлены сроки сохранения жилища из государственного
жилищного фонда за гражданами - нанимателями жилых помещений. Участники договора займа могут
предусмотреть в своем соглашении срок возврата долга. Суд, вынося решение, обязывающее ответчика совершить
определенные действия, может указать срок, в течение которого решение должно быть исполнено.
Независимо от способа установления, сроки всегда влекут за собой какие-либо правовые последствия. Поэтому
сроки представляют собой юридические факты, поскольку истечение времени и наступление момента во времени
происходят независимо от воли людей, то сроки относятся к событиям.
По своей правовой природе они делятся на следующие виды:

сроки осуществления гражданских прав;

сроки существования субъективных прав;

пресекательные сроки;

гарантийные сроки;

претензионные сроки;

сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей;

сроки защиты гражданских прав.
Сроком осуществления гражданских прав является, например, предусмотренный Законом РК «О жилищных
отношениях» срок, в течение которого наниматель жилища из государственного жилищного фонда может заселить
по своему усмотрению сохраняемое за ним жилье. Сроки осуществления гражданских прав устанавливаются, как
правило, законом. Они представляют собой отрезки времени, в течение которых управомоченное лицо имеет
возможность совершить какие-либо действия по осуществлению своего субъективного права.
Сроки осуществления субъективных прав также устанавливаются законом. Они определяют период во времени,
в течение которого сохраняются возникшие из определенных фактов субъективные права.
Пресекательные сроки отличаются от указанных выше сроков тем, что они устанавливаются с целью погашения
определенных прав. Так, ст. 216 ГК указывает, что участники долевой собственности лишаются права
преимущественной покупки продаваемой доли, если они не осуществят это право в пределах, установленных в этой
статье сроков. Пресекательный характер носят также сроки, устанавливаемые договорами гарантии и
поручительства.
Гарантийные сроки – это сроки, в течение которых потребитель имеет право, обнаружив недостатки продукции,
предназначенной для длительного пользования и хранения, дефекты в выполненных работах и т.п. которые не
могли быть обнаружены при обычной их приемке, предъявить контрагенту требование об устранении этих
недостатков или о замене продукции. Гарантийные сроки устанавливаются государственными стандартами,
техническими условиями или договорами.
Гарантийный срок может устанавливаться и в обязательствах, возникающих из договора подряда. В этих случаях
гарантийный срок представляет собой срок, в течение которого подрядчик гарантирует качество исполненной
работы. Установление гарантийных сроков обеспечивает удовлетворение интересов потребителей продукции
заказчиков и стимулирует повышение качества выпускаемой продукции и выполняемой работы.
Претензионные сроки используются в процессе досудебного урегулирования спора. Они устанавливаются
законом для предъявления к лицу, нарушившему право, заявления по поводу факта нарушения права с
требованием о добровольном исполнении обязанностей, вытекающих из этого нарушения. Закон предусматривает
не только сроки для заявлений претензий, но и сроки для ответа на претензии. Оба эти отрезка времени должны
охватываться общим понятием «претензионные сроки», ибо при исчислении другого вида сроков (срока исковой
давности) принимается в расчет весь период претензионного процесса.
Сроки предъявления претензий исчисляются в отношении возмещения за утрату груза – по истечении семи суток со
дня окончания срока доставки, а рассмотрение претензии должно быть произведено в месячный срок со дня ее
получения. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей устанавливаются участниками договоров. Так,
заключая договор займа, стороны могут обусловить момент возврата долга, который и явится сроком исполнения
заемщиком своей обязанности.
Наконец, сроками защиты гражданских прав являются сроки исковой давности. Здесь следует учитывать, что
исковая давность применяется не только при защите субъективных гражданских прав. Она установлена также для
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
61
защиты субъективных трудовых, семейных прав и на некоторые иные случаи нарушения норм права. В процессе
изучения гражданского права рассматриваются лишь те сроки исковой давности, которые применяются для защиты
субъективных гражданских прав.
7.2. Исчисление сроков
Из общих правил о сроках в гражданском праве весьма важное значение имеют порядок и способы установления
сроков и правила их исчисления. Сроки устанавливаются законодательством, сделкой, либо назначаются судом.
Односторонней сделкой может быть определен срок доверенности в пределах трех лет. Посредством договоров
стороны вправе устанавливать самые различные сроки:

общий срок действия договора,

частные сроки исполнения договора,

сроки возникновения новых прав и т.д.
Суд также может назначить срок для исполнения обязанности. Ими являются: определение точного момента во
времени (календарные даты), известного периода времени (лет, месяцев, дней или часов) и указание на событие,
которое неизбежно должно наступить.
Календарной датой обозначается срок, например, при выполнении заказа гражданина по договору бытового
подряда. При наличии таких сроков осуществление права и исполнение обязанностей должны произойти по
наступлении установленной даты. Если срок определен периодом времени, то реализация права и исполнение
обязанности могут иметь место в любой момент до истечения срока. Например, наследник имеет право в течение
шести месяцев со дня открытия наследства заявить отказ от принятия наследства. Событием, которое должно
неизбежно наступить и вследствие этого может быть использовано для обозначения срока, является, например,
смерть гражданина. Со дня смерти возникают права наследников, отсчитывается время для принятия или отказа от
наследства и т.д.
При определении сроков указанием календарной даты его применение не вызывает каких-либо затруднений наступление даты означает наступление самого срока. Но если срок составляет какой-либо период времени, то
порядок его исчисления устанавливается законом. Ст. 173 ГК закрепляет правило о том, что начальный момент
течения срока, определяемого периодом времени, - это следующий день после календарной даты или наступления
события, которыми определено его начало. Течение этого срока начинается не в день передачи вещи, а со
следующего дня. Согласно ст. 1073 ГК, свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении
шести месяцев со дня открытия наследства. Этот срок отсчитывается также со дня, следующего за днем открытия
наследства.
Для правильного исчисления срока большое значение имеет установление не только начального момента, но и
момента его окончания. Поскольку отсчет времени ведется со дня, следующего за тем, которым определено начало
срока, конечный момент совпадает по числу месяца или названию дня недели с начальным днем срока. Ст. 174 ГК,
с учетом длительности периода устанавливает следующие правила об окончании срока:
Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число последнего года срока. К сроку,
исчисляемому в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. К сроку, исчисляемому
кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным
трем месяцам, а счет кварталов ведется с начала года.
Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Срок, определяемый в
полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням. Если окончание
срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок
истекает в последний день этого месяца.
Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. Возможны случаи, когда
в последнем месяце отсутствует число, соответствующее начальному дню срока. Например, при исчислении срока
двумя годами начало срока совпало с 29 февраля високосного года, а в последнем году такого числа не окажется;
при исчислении срока месяцами начало срока оказалось приуроченным к 31 числу, а в последнем месяце имеется
только 30 дней. Во всех подобных случаях срок считается истекшим в последний день соответствующего месяца.
Если последний день срока приходится на нерабочий день (воскресный, праздничный, нерабочий в той
организации, где должны быть совершены определенные действия), днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
Поскольку с истечением срока связаны определенные юридические последствия, закон устанавливает правила
совершения действий в последний день срока. По общему правилу, срок истекает в 24 часа последнего дня срока, и
действия, совершенные в пределах этого времени, признаются осуществленными своевременно (уплата долга
означает исполнение обязательства). Исключение из этого общего правила установлено для действий, которые
должны быть совершены в учреждении или организации. Последний день срока в таких случаях истекает в момент
официального прекращения работы в этих учреждениях и организациях либо производства соответствующих
операций, хотя бы рабочий день еще не окончился (например, прием денег в депозит нотариальными конторами
производится до 12 часов дня).
Все письменные заявления и извещения, сданные на почту или на телеграф до двадцати четырех часов последнего
дня срока, считаются поданными в срок (например, ответ о принятии предложения заключить договор,
направленный в 23 часа последнего дня установленного срока для ответа, считается высланным своевременно).
Для совершения всех указанных действий в последний день срока учитывается местное время.
В законодательстве и договорах нередко используется такое понятие, как «разумный срок». Это понятие носит
оценочный характер, и срок подобного рода в каждом отдельном случае определяется судом или участниками
правоотношений с учетом конкретной ситуации, особенностей взаимоотношений сторон и других индивидуальных
обстоятельств.
7.3.
Исковая давность
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
62
Исковая давность является для гражданского законодательства Республики Казахстан традиционным институтом,
который практически без изменений вошел в рыночное законодательство Казахстана. Общие положения об исковой
давности содержатся в Гражданском кодексе РК.
Исковая давность законодательно определена в качестве периода времени, в течение которого может быть
удовлетворено исковое требование, возникшее из нарушений права лица или охраняемого законом интереса.
Сроки исковой давности и порядок их исчисления предусматриваются законом и не могут быть изменены
соглашением сторон. В данном случае это пример императивного законодательного регулирования положений об
исковой давности. Заслуживает внимания то обстоятельство, что исковая давность входит в группу т.н. сроков
защиты гражданских прав, которые в общем виде определяются в качестве сроков, в течение которых лицо, право
которого нарушено, может требовать принудительного осуществления или защиты своего права. Так как в
большинстве случаев основным средством защиты гражданских прав является исковая форма, то соответственно
выделяется и понятие исковой давности.
Виды сроков исковой давности традиционно различают по их продолжительности. Так, общий срок исковой
давности устанавливается в три года.
Для отдельных видов требований законодательными актами могут устанавливаться специальные сроки исковой
давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. Примерами более длительных
сроков исковой давности являются сроки исковой давности по налоговым обязательствам, когда орган налоговой
службы может начислить или пересмотреть начисленную сумму налогов и других обязательных платежей в бюджет
в течение пяти лет после окончания налогового периода. В свою очередь, налогоплательщик вправе потребовать
зачет излишне уплаченных сумм налогов или возврат излишне уплаченных сумм налогов и других обязательных
платежей в бюджет в течение пяти лет после окончания налогового периода.
Вместе с тем, действующее законодательство Казахстана знает достаточно большое число сокращенных сроков
исковой давности. Например, исковая давность по спорам, связанным с недействительностью сделки составляет
год со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда
истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки
недействительной.
По спорам о признании недействительными договора купли-продажи объекта приватизации исковая давность
составляет 6 месяцев со дня его подписания, если иск предъявляется стороной в договоре.
Традиционно многочисленные примеры сокращенных сроков исковой давности содержит транспортное
законодательство. Например, срок исковой давности по договору морской перевозки груза — один год, по договору
перевозки пассажира и багажа — шесть месяцев.
Сокращенные сроки исковой давности достаточно распространены в действующем законодательстве и относятся,
как правило, к защите обязательственных субъективных гражданских прав.
По общему правилу исковой срок начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
права. Определение на практике момента, с которого лицо узнало о нарушении своего права, как правило,
осуществляется в зависимости от конкретных обстоятельств и зачастую является весьма непростым.
Исключения из общего правила о начале течения срока исковой давности составляют:

в обязательствах с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании
срока исполнения;

по обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования,
течение исковой давности начинается с момента предъявления требования об исполнении обязательства, а если
должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности
начинается по окончании указанного срока;

по регрессным обязательствам течение исковой давности начинается с момента исполнения основного
обязательства.
В качестве общего правила начало течения исковой давности следует определять с момента фактического
нарушения субъективного гражданского права. Вместе с тем, при наличии обстоятельств, свидетельствующих, что
управомоченное лицо не знало и не могло знать о нарушении своего субъективного права, суд вправе применить
нормы ГК о восстановлении сроков исковой давности. Указанные положения, по нашему мнению, надлежит
рассматривать в качестве общего правила (объективный критерий течения срока исковой давности) и исключения
из общего правила (субъективный критерий течения срока исковой давности).
Исковая давность может быть применена только по заявлению стороны. Здесь же следует указать на некоторые
правила применения исковой давности:

требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения
срока исковой давности;

исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения
судом решения.
Перечень требований, на которые исковая давность не распространяется, содержится в ст. 187 ГК РК.
Особого рассмотрения в контексте соотношения исковой и приобретательной давности заслуживает ситуация,
связанная с защитой субъективного права после истечения сроков исковой давности и последствиями истечения
срока исковой давности.
В первом случае действует правило о том, что если должник или иное обязанное лицо исполнил обязанность по
истечении срока исковой давности, то он не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения
указанное лицо и не знало об истечении срока давности.
Последствия истечения исковой давности не столь четко определены и однозначны. Общим последствием,
законодательно сформулированным в ГК, является то, что истечение срока исковой давности до предъявления
иска является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Кроме того, с истечением срока исковой
давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (о взыскании
неустойки, об ответственности поручителя и т.п..
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
63
7.4. Приостановление и перерыв исковой давности
Приостановление течения срока исковой давности означает, что начавшееся уже течение срока давности временно
прекращает свое движение, пока возникло и сохраняется препятствующее обстоятельство, по устранении которого
течение продолжается. Период времени, истекший до приостановления, прибавляется к последующему времени.
Обстоятельства, служащие основаниями приостановления течения исковой давности, перечислены в ст. 182 ГК РК,
к которым отнесены:

непреодолимая сила;

мораторий;

нахождение истца или ответчика в составе воинских подразделений, переведенных на военное положение;

отсутствие законного представителя у недееспособного лица;

приостановление действия законодательства, регулирующего соответствующее отношение.
Понятие непреодолимой силы раскрывается в п. 2 ст. 359 ГК, как чрезвычайные и непредотвратимые при данных
условиях обстоятельства (стихийные явления, военные действия и т.п.). Такие обстоятельства могут быть связаны
и с общественными явлениями (забастовки, беспорядки и т.п.), которые, как и стихийные бедствия, нарушают
условия нормальной работы транспорта, связи других средств коммуникаций, создавая препятствия
своевременному предъявлению иска.
Мораторий означает введение в установленном порядке отсрочки исполнения обязательств определенного вида в
процессе экономических реформ. Так, например, компетентный государственный орган по поручению Президента
может удлинить уже наступивший срок возврата банковского займа, выданного на определенные цели.
Пребывание истца или ответчика в составе воинских подразделений служит основанием приостановления течения
срока давности при условии, что воинское подразделение, в котором проходит службу истец или ответчик,
переведено на военное положение. Воинская служба истца или ответчика в обычных условиях не приостанавливает
течение срока исковой давности, но может учитываться при оценке уважительности причины пропуска срока
исковой давности.
Отсутствие законного представителя у недееспособного лица может охватывать период, в течение которого орган
опеки и попечительства осуществляет назначение опекуна в связи с признанием гражданина недееспособным или,
при необходимости, замену опекуна.
Приостановление действия законодательства, регулирующего соответствующее отношение, влияет на течение
срока исковой давности подобно мораторию. Отличие заключается в том, что мораторий отодвигает время
исполнения обязательства, тогда как по рассматриваемому основанию определенный нормативный правовой акт
временно не действует, и соответственно к регулируемым им отношениям не применяются и нормы об исковой
давности. Например, ст. 22 Закона «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» предусмотрено
возмещение имущественного и неимущественного вреда с 1 января 2001 г. в размере трех четвертей месячного
расчетного показателя, установленного законодательством на день обращения реабилитированного в органы
социальной защиты населения, за каждый месяц незаконного пребывания в местах лишения свободы.
Перечисленные обстоятельства приостанавливают течение исковой давности лишь при условии, если они
охватывают последние шесть месяцев исковой давности либо какую-либо их часть. Для этого данные
обстоятельства либо возникают в какой-то момент последних шести месяцев, либо, возникнув ранее, продолжают
иметь место до тех пор, пока не окажется охваченной часть последних шести месяцев. Если же любое из указанных
обстоятельств наступает во время течения исковой давности и прекращается, не достигнув последних ее шести
месяцев, то оно не влияет на исчисление срока исковой давности (например, если непреодолимая сила появилась
на втором году после начала трехгодичного срока исковой давности и продолжалась в течение двух месяцев, то она
не имеет приостанавливающего значения).
После приостановления течения сокращенного срока исковой давности оставшаяся ее часть удлиняется до шести
месяцев, а если было приостановлено течение сокращенного срока исковой давности, то оставшийся срок
уравнивается с самим этим сроком.
Существенную новизну содержит правило о перерыве течения исковой давности, где проявляется одинаковый
подход к их применению независимо от субъектов правоотношения. Так, по спорам, в которых одной или обеими
сторонами являлись граждане, течение срока исковой давности прерывалось совершением обязанным лицом
действий, свидетельствовавших о признании долга.
Перерыв течения исковой давности:

предъявлением иска в установленном порядке,

совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга или иной
обязанности. Следовательно, признание долга как основание перерыва течения исковой давности
распространяется и на правоотношения между юридическими лицами.
7.5. Приобретательная давность
Принципиально иная ситуация возникает с нормативным регулированием следующего вида давности —
приобретательной. Обращает на себя внимание название этого вида давности, которое подчеркивает последствие,
связанное с ним — приобретение лицом субъективного права.
Законодательное определение юридической конструкции приобретательной давности содержится в п. 1 ст. 240 ГК
РК, согласно которому лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно
владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение семи лет, либо иным имуществом не менее
пяти лет, приобретает право собственности на это имущество.
Важность этого способа приобретения права собственности обусловливается признанием такого правового
состояния, как фактическое владение.
В настоящее время в отношении приобретательной давности действуют правила ст. 240 ГК РК. Посредством
введения в гражданское законодательство этого института была впервые предусмотрена возможность защиты
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
64
незаконного владения путем признания за фактическим владельцем имущества права собственности на него.
Юридическая конструкция приобретательной давности позволяет выделить следующие, наиболее существенные,
особенности этого способа приобретения права собственности и, соответственно, качественные отличия как одного
из видов сроков в гражданском праве:

Субъект права (физическое или юридическое лицо) не является ни собственником, ни обладателем какоголибо иного права на имущество, находящееся в его фактическом обладании. Данный способ приобретения права
собственности основывается на владении, заключается в его осуществлении, и владение является одним из
существенных условий приобретения права. Обязательным признаком владения при приобретательной давности
является его незаконность, что означает отсутствие юридического основания, титула на владение. При
приобретении права собственности по давности владения можно вести речь о наличии фактического отношения к
вещи как к своей, которое не подкреплено юридическим титулом наличия права собственности — владение в виде
собственности, т.е. от своего имени, но без надлежащего юридического основания. В качестве таковых надлежит
рассматривать ситуации, когда вещь передается лицом, не имеющим право собственности, другому лицу.
Приобретатель считает, что приобретает право собственности, хотя на самом деле этого не происходит. В этом
случае действует известный принцип: никто не может передать другому большее право, чем имеет сам. Важно
отметить, что основания приобретения владения при приобретательной давности должны соответствовать, по
крайней мере не противоречить, основаниям, указанным в законе для приобретения субъективных гражданских
прав. В большинстве случаев в основе приобретения владения при приобретательной давности лежат различного
рода сделки.

Владение при приобретательной давности должно быть открытым. В данном случае факт обладания
лицом определенным имуществом должен быть известен неопределенному кругу лиц, оно должно быть
достаточным для удостоверения самого факта владения. Возможно также дать определение открытого владения
исходя из его противоположности — владение скрытое, тайное, неизвестное для других лиц.

Владение при приобретательной давности должно быть добросовестным. Мы полагаем в данном случае
оправданным отметить два обстоятельства, связанных с понятием добросовестности владельца при
приобретательной давности. Первое — владелец данной вещи предполагает себя ее собственником, владеет,
пользуется ею, несет определенные расходы по содержанию вещи, то есть осуществляет в отношении имущества
все права и обязанности собственника. Другое обстоятельство, свидетельствующее о добросовестности владения,
заключается в том, что при возмездном приобретении имущества владелец не знал и не мог знать, что отчуждатель
не имел права распоряжения данным имуществом как своим собственным.

Владение при приобретательной давности не должно прерываться в течение определенного времени.
Срок, который установлен для владения при течении срока приобретательной давности, составляет семь лет для
недвижимости и не менее пяти лет для движимого имущества.
Только при соблюдении всех указанных условий у незаконного владельца может возникнуть право собственности в
силу приобретательной давности.
7.6. Соотношение исковой и приобретательной давности
Прежде всего, следует обратить внимание на последствия истечения исковой и приобретательной давности,
которые связанны с их влиянием (действием) на субъективное гражданское право.
Пресекательный срок имеет иную сущность и действие. Он также может прекращать субъективное право
(обязанность), но в отличие от исковой давности его действие непосредственно.
Уничтожение права происходит не как следствие утраты им правоохранительной способности: последняя
уничтожается вместе с охраняемым им правом в его составе. Пресекательный срок твердо и неизменно определяет
крайнюю черту существования субъективного права (обязанности) во времени.
Действие правила п. 4 ст. 240 ГК РК, согласно которому течение срока приобретательной давности начинается не
ранее истечения срока по соответствующим исковым требованиям, не учитывает юридической сущности двух
различных сроков. Общим для них будут вызываемые последствия — прекращение соответствующего
субъективного права, но действие различное.
Сроки исковой давности являются общими правилами для большинства субъективных гражданских прав. Наличие
же в гражданском законодательстве норм о приобретательной давности является исключением из этих общих
правил, которые применяются только в отношении права собственности на чужую вещь.
При исчислении срока давностного владения могут иметь решающее значение вопросы правопреемства. В этом
случае лицо к течению своего срока может присоединить срок владения лица, от которого он получил вещь. О
правопреемстве может идти речь и при наследовании вещи, других подобных случаях.
Сроки исковой и приобретательной давности имеют различную юридическую природу, вследствие чего их
совместное применение к вещно-правовым гражданским отношениям недопустимо.
7.7. Задача:
Василий Ромашкин подрядился произвести ремонт жилого дома, принадлежащего Ивану Грибанову. Работу
Грибанов принял, но Василию Ромашкину денег не уплатил. Обусловленную за ремонт сумму Иван Грибанов
обязался уплатить 15 июня 2008 г. 03 июля 2008 г. И. Грибанов уплатил часть суммы. 04 ноября 2009 г. Василий
Ромашкин попал в автомобильную аварию и находился в больнице до 17 марта 2010 г. После выписки из больницы
он три месяца лечился дома, а затем вместе с семьей уехал в деревню, где вскоре стал работать плотником. Зимой
2011 г. Василий специально приезжал в город, чтобы получить у И. Грибанова деньги. Однако Ивана дома не
оказалось. От жильцов, проживавших в его доме, Василий Ромашкин узнал, что И. Грибанов уехал к сыну. По
полученному адресу В. Ромашкин 14 февраля 2011 г. написал И. Грибанову письмо, но ответа не получил. 1
февраля 2012 г. Василий Ромашкин обратился в суд с иском к Ивану Грибанову о взыскании с него денег за
произведенный ремонт.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
65
ВОПРОСЫ:
1.
Определите начальный и конечный момент течения срока исковой давности.
2.
Есть ли основания для приостановления или перерыва давностного срока?
3.
Должен ли суд принять иск к рассмотрению?
7.8. Тестовые вопросы:
1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено:
a.
за день до наступления дня срока;
b.
до 24 часов последнего дня срока;
c.
до 12 часов последнего дня срока;
d.
до 24 часов дня, следующего за последним днем срока.
2. К специальным относятся сроки, которые:
a.
имеют место, когда законом или договором вообще не установлен какой-либо временной ориентир;
b.
действуют, только когда есть прямое указание в законе;
c.
хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены сторонами;
d.
характеризуются меньшей точностью, однако связаны с каким-либо моментом или периодом.
3. Исковой давностью признается срок для:
a.
рассмотрения спора в суде;
b.
защиты права по иску лица, право которого нарушено;
c.
подачи иска в суд в случае ненадлежащего исполнения обязательства;
d.
розыска ответчика по иску.
4. Течение исковой давности прерывается со дня:
a.
предупреждения обязанного лица о необходимости выполнения им обязательства;
b.
отказа обязанного лица от выполнения взятых им обязательств;
c.
предъявления иска в суд;
d.
предъявления требований к обязанному лицу до обращения в суд.
5. Под пресекательными понимают сроки, которые:
a.
предоставляются управомоченному лицу самому потребовать совершения определенных действий по
реализации своего права непосредственно от обязанного лица;
b.
предоставляются управомоченному субъекту самому реализовать принадлежащее ему право;
c.
предоставляются обладателю субъективного права для реализации тех возможностей, которые заложены в
субъективном праве;
d.
предоставляют управомоченному лицу строго определенное время для реализации своего права.
Тема 8. Право собственности и иные вещные права
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
Общие положения
Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Право общей и долевой собственности
Приобретение права собственности и иных вещных прав
Прекращение права собственности и иных вещных прав
Защита права собственности и иных вещных прав
Задача
Тестовые вопросы
8.1. Общие положения
Собственность - основа любого общественного строя и общества. Она возникла на заре развития человечества,
выражаясь в индивидуальном присвоении древними людьми своей добычи, а потом и в коллективном присвоении.
Охрана экономических отношений собственности как материальной основы любого общественного строя
составляет важнейшую задачу всякой правовой системы. Такая охрана осуществляется в той или иной форме
практически всеми отраслями права. Свои особые формы охраны данных отношений предусматривает и
гражданское право. Но при охране отношений собственности различные нормы и институты гражданского права
играют неодинаковую роль. Одни из них охраняют отношения собственности путем их признания, тем самым
распространяя на них защиту гражданского закона. Другие правила обеспечивают необходимые условия для
реализации вещных прав и в этом смысле тоже важны для их охраны (например, правила о государственной
регистрации прав на недвижимость). Наконец, третьи устанавливают неблагоприятные последствия для
нарушителей вещных прав, т.е. непосредственно защищают их от противоправных посягательств. На этом и
основано различие понятий «охрана прав» (в том числе вещных) и «защита прав». Защита и охрана права
собственности и иных вещных прав является, таким образом, составной частью более широкого понятия защиты
гражданских прав и играет очень важную роль в системе гражданского права в целом.
Понятие право собственности - признаваемое и охраняемое законодательными актами право субъекта по своему
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
66
усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
Основное содержание право собственности заключается в совокупном наличии триады правомочий, которая
является юридической конструкцией, воспринятой в процессе исторического развития нашего законодательства, а
не отражением каких-либо экономических отношений владения, пользования и распоряжения.
Право владения представляет собой юридическое обеспеченную возможность осуществлять фактическое
обладание имуществом.
Право пользования представляет собой юридическую обеспеченную возможность извлекать из имущества его
полезные естественные свойства, а также получать из него выгоду. Выгода может выступать в виде дохода,
приращения, плодов, приплода и в иных формах. Право пользования тесно связано с правомочием владения, т.к.
пользоваться имуществом можно только владея им.
Право распоряжения представляет собой юридически обеспеченную возможность определять юридическую судьбу
имущества. Она представляет собой наиболее характерное правомочие, по которому собственник обычно легко
отличается от иных титульных (законных) владельцев, хотя и последние в определенный собственником или
законом мере обладает возможностью распоряжаться.
Правомочие распоряжаться - это основанная на законе возможность определения изменения правового положения
или состояния имущества посредством совершения юридических значимых актов, влекущих изменения его
принадлежности, состояния или значения (отчуждение по договору, передача во временное пользование,
уничтожение, переработка и т.д.)
Содержание права собственности определяется не только «триадой» полномочий, но предусмотренным п.3 ст.188
ГК РК правом собственника по своему усмотрению осуществлять эти полномочия, совершая в отношении
принадлежащего имущества любые действия, независимо от волеизлияния всех других лиц по поводу этого же
имущества. Возможность ограниченного владения пользования и распоряжения имуществом собственника другими
лицами зависит не только от закона, но и обуславливается волей (усмотрением) собственника.
Собственник может совершать в отношении своего имущества любые действия, если они не противоречат законам
и иным правовым актам. При этом не должны нарушаться права и охраняемые интересы других лиц и государства.
Собственник обязан воздерживаться от действий, могущих создать беспокойство или причинить вред другим лицам
и государственным интересам.
Собственник не должен злоупотреблять своим монопольным и иным доминирующим положением с целью
получения за счет контрагентов, потребителей и иных лиц необоснованных выгод, искусственное ухудшение их
состояния признается нарушением прав и законных интересов последних.
Конституционное положение о том, что собственность должна одновременно служить общественному благу
предполагает обязанность собственника принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и
окружающей среде, который может быть нанесен при осуществление своих прав в производственный, научнотехнический и иной сфере деятельности.
Праву собственности в отличии от всех иных вещных прав присущ признак бессрочности. Этот принцип означает,
что право собственности не возникнуть под условием его временности, а значит и нельзя быть собственником на
время. Право собственности, в соответствии с принятой в Республике Казахстан правовой концепцией, является
абсолютным бессрочным правом и может быть принудительно прекращено только по основаниям,
предусмотренным ГК РК.
В случаях на условиях и в пределах предусмотренных законодательными актами, собственник обязан допустить в
ограниченное пользование его имуществом другими лицами. Допуск собственникам в ограниченное пользование
его имуществом другими лицами ГК РК именует сервитутом. Мотивы установления сервитута могут быть разными.
Например, при необходимости прохода или проезда через соседний участок, прокладки и эксплуатации различных
коммуникаций, установление скотопрогонных трасс, если другой возможности нет или она затруднена, то
собственник обязан предоставить часть своего земельного участка, с условием возмещения убытков, связанных с
указанными обременениями.
В отношениях собственности тесно взаимосвязаны с одной стороны обладание имуществом и получения от его
пользования доходов, удовлетворение потребностей и с другой стороны бремя несения связанных с этим расходов
и издержек в виде охраны, ремонта и поддержания надлежащим состояния уплаты налогов. Такое бремя не может
возлагаться на несобственника, если это не предусмотрено законодательными актами или договором между
собственником и иным лицом. Если имущество правомерно находилось у других лиц то понесенные ими на
содержание чужого имущества расходы, подлежат возмещению собственником. Например, находка вещи,
задержание пригульного скота.
Правомерное нахождение имущества у третьих лиц в соответствии с п.2 ст. 189 ГК РК может иметь место в
результате гражданско-правового договора (например, договоров аренды, безвозмездного пользования,
доверительного управления). Если таким договором не предусмотрено возложения бремени содержания имущества
на контрагента, то понесенные последним расходы по содержанию имущества, являвшегося предметом договора,
подлежат возмещению собственником. Недобросовестному владельцу, то есть такому, который знал или должен
был знать о том, что приобретает имущество у лица, не имеющего права его отчуждать, расходы по содержанию
имущества не возмещаются. Например, дядя несовершеннолетнего являвшийся его опекуном продал
приватизированную квартиру собственником которой был несовершеннолетний, соседу много лет проживавшего в
одном доме с этим несовершеннолетним и его умершими родителями, которому достоверно было известно, что
собственником является несовершеннолетний. По иску прокурора в интересах несовершеннолетнего о признание
сделки не действительной, суд признал недействительным договор купли-продажи и отказал недобросовестному
владельцу в иске о возмещение расходов по содержанию и ремонту квартиры.
Собственник несет не только бремя содержания принадлежащего его имущества, но риск случайной гибели или
порчи принадлежащего ему имущества. Исключением могут быть случаи переложением собственника такого риска
полностью или частично на страховщика посредством страхования. Риск случайной гибели или случайной порчи
отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности,
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
67
если иное не установлено законодательными актами или договором.
Если отчуждатель виновно просрочил передачу вещей или приобретатель виновно просрочил принятие их, риск
случайной гибели или случайной порчи несет просрочившая сторона. Правила несения риска собственником
диспозитивно и переходит риска законодательными актами или договором может устанавливаться и оговариваться
особо. Так, в договоре имущественного найма стороны могут возложить риск случай гибели или случай порчи
имущества на нанимателя. Законодательными актами риск случайной гибели и случайной порчи может быть
возложен и не на собственника. Например, такой риск могут нести опекун как доверительный управляющий
имуществом собственника – подопечного и предприятия на праве хозяйственного ведения.
Конституция Республики Казахстан упоминает о двух видов собственности – частное и государственное. Они
признаются и равным образом защищаются законом (пункт 1 ст.6 Конституции РК). Имущество, субъектом
присвоения которым является физическое лицо или негосударственное юридическое лицо, относится к частной
собственности граждан и юридических лиц. Имущество субъектом присвоения которого является государство или
его административное территориальные единицы, относятся к государственной собственности.
В статье ст. 191 ГК РК раскрываются понятия и виды частной собственности. Частная собственность выступает как
собственность граждан и не государственных юридических лиц и их объединений. В частной собственности может
находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которые в соответствии с
законодательными актами не могут принадлежать гражданам и юридическим лицам. Количество и стоимость
имущества находящегося в частной собственности не ограничивается.
Объектом права частной собственности граждан могут быть все имущественные блага, как-то – вещи, деньги, в том
числе иностранная валюта, объективированные результаты творческой интеллектуальной собственности,
предприятия как имущественные комплексы, движимое и недвижимое имущество, животные, плоды и продукция и
доходы.
Субъектами частной собственности кроме граждан, являются юридические лица. Вид вещного права, находящегося
у юридического лица определяется в зависимости от его организационно - правовой формы и правого положения
его учредителя (учредителей).
Право государственной собственности представляет собой совокупность правовых норм, закрепляющих и
охраняющих принадлежность материальных благ наряду соответствующего государственного образования в лице
его высшего представительного органа, определяющего объем правомочий владения, пользования и распоряжения
государственным имуществом и устанавливающего порядок его приобретения, использования и отчуждения
соответствующим исполнительно-распорядительными государственными органами.
Гражданский кодекс РК предусматривает, что государственная собственность выступает в виде республиканской и
коммунальной собственности.
К республиканской собственности отнесены казна и имущество, закрепленное за государственными юридическими
лицами в соответствии с законодательными
актами. Государственную казну
РК составляют средства
республиканского бюджета, золотовалютный запас и алмазный фонд. Объекты государственной собственности
перечисленные в ст. 193 ГК РК и иное государственное имущество не закрепленное за государственными
юридическими лицами. Субъектом республиканской государственной собственности является Республики
Казахстан. Субъектом коммунальной собственности является административно–территориальная единица.
Объектом государственной собственности может быть любое имущество.
8.2. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Под вещным правом принято понимать право, обеспечивающее удовлетворение интересов правомочного лица.
Вещное право заключается в наличие у правообладателя трех правомочий: владения, пользования и
распоряжения. Причем правомочия могут быть все или часть из них, в полном объеме или частично.
Объектом вещного права является только индивидуально определенная вещь. Вещи, определяемые родовыми
признаками, а также различные нематериальные блага, объектами вещного права не являются. Это обуславливает
специфические способы защиты вещных прав. Например, возможность признания права на индивидуально
определенную вещь, истребования этого имущества из чужого незаконного владения и др. Так как имущество,
являющего объектом вещного права уже присвоено, все иные субъекты могут использовать его только в
ограниченных рамках определяемых законом и собственником. Поэтому в отличие от права собственности вещные
права называются ограниченными по причине, что возможности и права их обладателя уже, чем у собственника.
Особенностью вещного права является его производность от права собственности. В соответствии с этим на
вещные права распространяются большинство положений ГК РК о праве собственности. Обязательными чертами
вещного права является право следования и право преимущества. Первое означает, что обладатель вещного права
продолжает по общему правилу сохранять его и тогда когда вещь переходит к новому собственнику. Например, в
случае перехода права собственности на заложенное имущество, право залога в отношении этого имущества
сохраняется.
Право преимущества подразумевает, что при конкуренции вещного и обязательственного права в первую очередь
осуществляется вещное право, если иное не предусмотрено законодательством.
Вещное право имеет абсолютный характер из которого следует общая обязанность всех третьих лиц не нарушать
данное вещное право и право обладателя вещного права на его осуществления в рамках, предусмотренных
законодательством и договором.
К вещным правам лиц, не являющихся собственниками относит право землепользования, право хозяйственного
ведения, право оперативного управления, другие вещные права, предусмотренные ГК РК или иными
законодательными актами. Вещные права лиц, не являющихся собственниками земли, законодательство
дифференцирует по следующим видам: право землепользования, право временного пользования земельным
участком, находящимся в частной собственности, сервитут и иные вещные права.
Право хозяйственного ведения является вещным правом государственного предприятия, получившего имущество
от государства, как собственника и осуществляемого в пределах, установленных ГК РК и иными законодательными
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
68
актами, права владения, пользования и распоряжения этим имуществом.
Право хозяйственного ведения является наиболее широким по своему содержанию видом вещных прав,
максимально приближенным по объему к правам собственника. Имуществом на праве хозяйственного ведения
может обладать только государственное предприятие.
Предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, в зависимости от того, кем они образованы, могут быть
республиканскими государственными предприятиями и коммунальными государственными предприятиями.
Соответственно права собственника и учредителя в отношении их осуществляют разные государственные органы.
Предприятие основанное на праве хозяйственного ведения, обладает специальной правоспособностью и пределы
правоспособности определены Гражданским Кодексом и иными законодательными актами, в уставе предприятия и
не могут быть изменены по его усмотрению.
Объектом права хозяйственного ведения может быть любое имущество, если иное не предусмотрено
законодательством. Имущество предприятия составляет основные фонды и оборотные средства, а также ценности,
стоимость которых отражается на самостоятельном балансе предприятия. Любое имущество может являться
объектом хозяйственного ведения, если законодательством или специальной правоспособностью не
предусмотрены прямые ограничения. Следовательно, в ведении предприятия на праве хозяйственного ведения
может быть, как правило, лишь то имущество, которое либо необходимо ему для обеспечения деятельности,
предусмотренной его уставными целями, либо оказалось продуктом этой деятельности.
Не являются объектом хозяйственного ведения земельные участки, недра, воды, леса и некоторые другие
имущества. Земельные участки и недра могут находиться в пользовании предприятия в пределах установленных
соответствующим специальным законодательством.
Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении которого собственником (государством), принято
решение о закреплении за уже созданным государственным предприятием, возникают у этого предприятия с
момента закрепления за этим предприятием имущества на самостоятельном балансе предприятия, если иное не
установлено законодательством или решением собственника. Плоды, продукция и доходы от использования
имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также имущество, приобретенное предприятием по
договорам или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение предприятия в порядке, установленном в
законодательстве для приобретения права собственности, т.к. полученные в результате использования имущества
в виде плодов, продукции, доходов, принадлежит лицу, использующему это имущество на законном основании.
Право хозяйственного ведения у предприятия может возникнуть на имущество, приобретенное в результате сделок
купли-продажи, мены, дарения или иной сделки.
Право хозяйственного ведения прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством для
прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества по решению собственника.
Правомерное изъятие имущества предприятия по решению собственника означает, что государство в лице
уполномоченных органов может изъять любое имущество предприятия закрепленное на его балансе, и по любому
основанию, если только это не противоречит законодательным актам и учредительным документам предприятия.
Изъятие происходит на основании решения соответствующего органа с момента принятия решения, если иное не
оговорено этим решением.
Права собственника имущества, в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении,
регламентируется ст. 199 ГК РК, согласно которой собственник этого имущества в соответствии с
законодательными актами решает вопросы создания предприятия, определения и цели его деятельности, его
реорганизацию и ликвидацию, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью
принадлежащего предприятия и имущества. Собственник имеет право на получение чистого дохода от
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении созданного им предприятия. Собственник
государственного предприятия представлен уполномоченными государственными органами, а также органами,
осуществляющими по отношению к ним функции субъекта права государственной собственности.
Условия осуществления имущественных прав такого государственного предприятия регламентируется ст. 200 ГК
РК и это предприятие не вправе без согласия собственника или уполномоченного им государственного органа
продавать или передавать иным лицам, обменивать, сдавать в аренду, представлять во временное безвозмездное
пользование принадлежащие ему здания, сооружения, оборудование и другие основные фонды предприятия. В то
же время, предприятие может самостоятельно распоряжаться имуществом , закрепленным за ним на праве
хозяйственного ведения, не относящимся к основным фондам, т.е. движимым имуществам.
Институт права оперативного управления до недавнего времени был единственной правовой формой обособления,
закрепления государственного общественного, а затем общего имущества нескольких субъектов за юридическими
лицами несобственниками.
Понятие и содержание права оперативного управления раскрыто в ст. 202 ГК РК, где указано, что право
оперативного управления является вещным правом учреждения, государственного учреждения, финансируемого за
счет средств собственника и казенного предприятия получивших имущества от собственника и осуществляющих в
пределах, установленных законодательными актами в соответствии с целями своей деятельности с заданиями
собственника и назначением имущества, права владения, пользования и распоряжения этим имуществом.
Приобретение и прекращение права оперативного управления осуществляется на условиях и в порядке,
регламентирующих приобретение и прекращение права собственности и иных вещных прав.
8.3. Право общей и долевой собственности
Право общей собственности – это право собственности на вещь или совокупность вещей (комплекс) в котором вещи
связаны общим хозяйственным назначением, могут принадлежать на праве собственности двум или нескольким
лицам – субъектом права, которые в ст. 209 ГК РК именуются участниками общей собственности. Как и любые
собственники, субъекты права общей собственности владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им
имуществам. Эти правомочия они осуществляют совместно. Ст. 209 ГК РК различают два вида общей
собственности, именующие существенные различия – долевая собственность и совместная собственность.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
69
Отношения общей долевой собственности могут возникнуть между физическими, юридическими лицами и
государственными образованиями, а сособственниками совместной собственности могут быть только граждане.
Под долевой собственностью понимается такая, при которой в праве собственности определяются доли каждого из
участников общей собственности и каждому участнику принадлежащей доли в праве общей собственности, а не на
часть вещи (вещей).
Общая совместная собственность существует в виде общей собственности супругов, общей собственности
крестьянского (фермерского) хозяйства, общей собственности на приватизированное жилище. Общая совместная
собственность устанавливается и существует, если договором между ее участниками не предусмотрено иное. Доли
в имуществе, находящемся в общей совместной собственности, определяются лишь при разделе этого имущества
и при выделе из него доли.
От общей собственности на вещь отличается право собственности на отдельные части вещи, каждая из которых
имеет своего собственника. Обычно такая вещь имеет и части, находящиеся в общей собственности. Например, в
многоквартирном доме каждая из квартир может иметь своего собственника, а общая собственность этих лиц на
дом в целом не возникает. Однако общей собственностью всех собственников квартир являются части доли,
соединяющие квартиры в единое целое – жилой дом, такие как: крыша, лестничные площадки, подвал и т.п.
Отдельные квартиры в этом доме могут находиться в индивидуальной или общей собственности. Особой формой
собственности на недвижимость является кондоминиум. Это такая форма собственности на недвижимость при
которой отдельные части недвижимости в том числе отдельные земельные участки находятся в индивидуальной
собственности граждан, юридических лиц и (или ) государства, а те части имущества, которые не находятся в
раздельной собственности, принадлежат собственникам частей недвижимости на праве общей собственности.
Пунктом первым ст.210 ГК РК установлена презумпция равенства долей участков общей долевой собственности.
Эта презумпция действует, если размер долей участников такого вида общей собственности не определен
законодательными актами или соглашением всех участников общей долевой собственности. Участники долевой
собственности своим соглашением могут устанавливать порядок определения или изменения их долей в
зависимости от вклада каждого из них в образовании или приращение общего имущества.
В соответствии со ст.212 ГК РК распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется
по соглашению всех его участников общей собственности и возникающей спор между участниками общей
собственности по поводу распоряжения общей собственностью не может рассматриваться судом. Однако каждый
участник общей собственности вправе по своему усмотрению распорядится своей долей или истребовать выдела
своей доли из общего имущества.
Своей долей в общей долевой собственности каждый ее участник вправе распоряжаться самостоятельно, т.е. без
согласия других сособственников. Однако, при этом он должен соблюсти правило ст. 216 ГК РК о праве
преимущественной покупки доли другими участниками общей долевой собственности. Это означает, что при
продаже доли в праве долевой собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности
имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, по которой она продается, и на прочих
условиях, кроме публичных торгов. Публичные торги для продажи доли в праве долевой собственности при
отсутствии соглашения на то всех участников долевой собственности могут проводится по требованию кредитора
участника долевой собственности.
Владение и пользование имуществом , находящимся в долевой собственности , так же, как и распоряжение,
осуществляются по соглашению всех его участников. Но в отличие от распоряжения общим имуществом
предусмотрена возможность судебного рассмотрения вопроса о порядке владения и пользования имуществом,
находящимся в долевой собственности, по иску одного или нескольких сособственников.
Согласно правил п.1 ст. 189 ГК РК собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, а
нормами ст. 215 ГК РК на каждого участника долевой собственности прямо возлагается обязанность участвовать
уплате налогов, сборов и других платежей на имущества, а также в издержках по его содержанию и сохранению
соразмерно со своей долей в праве долевой собственности.
Особенностью правового режима долевой собственности является то, что ГК РК предусмотрена возможность
раздела такой собственности только по соглашению участников долевой собственности. Поэтому при достижении
соглашения о способе и условиях раздела общего имущества участник или участники долевой собственности
вправе требовать выдела своей доли в общем имуществе в натуре. Но если выдел доли не допускается
законодательными актами или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в долевой
собственности, то выделяющийся собственник имеет право на выплату его доли другими участниками долевой
собственности притом только с согласия выделяющеюся собственника. Если такового согласия выделяющийся
собственник не выражает, а выдел доли такого собственника нецелесообразен то суд вправе принять решение о
продаже всего общего имущества с публичных торгов, а вырученные на торгах деньги распределяются между
участниками общей собственности соразмерно их долям.
Совместная собственность представляет собой состояние принадлежности общего имущества сособственникам,
без определения их долей и существует в виде, предусмотренном ст. 219 ГК РК, и имеет существенные отличия от
общей долевой собственности. Доля участника общей долевой собственности определяется с момента
возникновения права на общее имущество. Доля же участника общей совместной собственности не определяется
до момента постановки вопроса о ее выделе и на размер доли устанавливается только для того, чтобы произвести
выдел или раздел общей собственности.
Общая совместная собственность от долевой отличается и по другим признакам, таким как:
1.
По кругу участников, где субъектами права общей совместной собственности могут быть только граждане.
2.
По основаниям и порядку возникновения и прекращения. Общая совместная собственность возникает и
прекращается не в результате сделок, а в результате действий направленных на достижение других целей
(вступление в брак или прекращение брака). Возникновение и прекращение общей собственности в таких случаях
является сопутствующим последствием.
3.
По характеру факторов, влияющих на размер доли участников. Доли супругов в общей совместной
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
70
собственности, если иное не предусмотрено договором, признаются равными. Доля трудоспособного члена
крестьянского хозяйства может быть уменьшена ввиду незначительного его участия своим трудом или средствами в
данном хозяйстве.
4.
По объему характеру правомочий распоряжения имуществом. Каждый участник общей долевой
собственностью вправе распоряжаться только своей долей и общим имуществом можно распоряжаться только при
наличии уполномочия от других собственников. Общей же совместной собственностью может распоряжаться без
специального уполномочия любой дееспособный участник. В общей долевой собственности доля может быть
отчуждена собственником в любое время, а в общей совместной собственности доля отчуждаема.
8.4.
Приобретение права собственности и иных вещных прав
Способы приобретения права собственности
Производные
Первоначальные
(возникает впервые на те вещи, которые ранее
не существовали)
(вторичные, возникают в порядке
правопреемства (договора купли-продажи,
дарения, наследование, реорганизация)
Право собственности возникает и утрачивается на основании определенных событий и действий, с которыми нормы
объективного права связывают приобретение или прекращение права собственности. Также события или действия
являются юридическими фактами и рассматриваются как способы или основания приобретения и прекращения
права собственности. Способы приобретения права собственности подразделяют на первоначальные и
производные.
При первоначальных способах право собственности возникает впервые на те вещи, которые ранее не
существовали. Или если вещь существовала, то право собственности возникает помимо воли предшествовавшего
собственника (изготовление вещи, конфискация имущества).
Производные способы характерны тем, что право собственности приобретателя основано на предшествующего
собственника, т.е. возникает в порядке правопреемства (договора купли-продажи, дарения, наследование,
реорганизация юридического лица).
Основания возникновения права собственности регламентированы ст. 235 ГК РК, где указано, что право
собственности на новую вещь принадлежит лицу, изготовившему или создавшему ее, если иное не предусмотрено
договором или законодательством. Например собственником вновь изготовленной вещи становится лицо,
сделавшее заказ на эту вещь по договору подряда или договору купли-продажи будущей вещи. Согласно ст. 118 ГК
РК недвижимые вещи подлежат государственной регистрации и только после этого на недвижимые вновь
изготовленные или созданные вещи лицо приобретает право собственности. Например, при виндикации
добросовестный владелец обязан передать ее собственнику и все доходы с момента когда узнал о
неправомерности своего владения. Принудительное прекращение права собственности возможно лишь на
основаниям, установленным ГК РК.
Определение момента права собственности у приобретателя по договору имеет важное практическое значение
возникновения как по гражданскому законодательству риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых
вещей переходит на приобретателя одновременно с возникновением у него права собственности. Передачей
признается вручение имущества приобретателю, а равно сдача транспортной организации для отправки
приобретателю, сдача на почту для пересылки получателю, отчужденному без обязательства доставки. К передаче
имущества приравнивается передача транспортно-распорядительного документа на имущество.
Кроме способов приобретения права собственности основанных в договоре, в порядке наследования,
реорганизации юридических лиц законом предусмотрены и другие способы приобретения права собственности, а
именно, переработка, приобретательская давность обращение в собственность общедоступных для сбора либо
добычи вещей бесхозяйные вещи ,самовольная пристройка, находка, безнадзорные животные, клад, приобретение
имущества, изъятого у собственника.
8.5. Прекращение права собственности и иных вещных прав
Основания прекращения права собственности изложены в ст.249 ГК РК, где указано, что право собственности
прекращается при отчуждение собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права
собственности, гибели или уничтожения
имущества и утрате права собственности, в иных случаях
предусмотренных законодательными актами.
Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается кроме случаев:

обращения взыскания на имущество по обязательствам собственника;

принудительное отчуждение имущества, которое в силу законодательных актов не может принадлежать

данному лицу;

реквизиции;

конфискации;

отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка;

выкупа безхозяйственных содержимым культурных или исторических ценностей;

в иных случаях, предусмотренных ГК РК.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
71
Имущество находящиеся в государственной собственности, отчуждается в частную собственность граждан и
юридических лиц в соответствии с законодательством о приватизации.
Национализация – обращение в государственную собственность имущества, находящегося в частной
собственности граждан и юридических лиц, производиться с возмещением этим лицам убытков в полном объеме.
Таким образом прекращение права собственности путем отчуждения собственником своего имущества другим
лицам и добровольный отказ от права собственности, происходит по воле собственника.
Право собственности прекращается также в случае гибели или уничтожения имущества.
Если гибель имущества обусловлена виной других лиц, то они несут имущественную ответственность перед
собственником за причинение вреда.
Прекращение права собственности происходит помимо воли собственника, принудительное изъятия имущества у
собственника производиться на возмездной основе, кроме обращения взыскания на имущества собственника по его
обязательствам и при конфискации.
При прекращении права собственности имущество оценивается исходя из его рыночной стоимости. Прекращение
вещных прав принадлежащих вне собственнику производиться по тем правилам, которые предусмотрены для
прекращения права собственности, а также по решению собственника, в порядке, установленном
законодательными актами, уставом юридического лица или договором собственника с владельцем имущества.
8.6. Защита права собственности и иных вещных прав
Собственник вправе требовать признания права собственности. Иск о признание права собственности является
правовым способом защиты права собственности и предъявляется собственником, права которого не признаются
или оспариваются третьим лицом. Примером такого иска можно назвать иск об освобождения имущества от ареста
(об исключения имущества из описи).
Наиболее распространенным из всех видов таких исков является виндикационный иск - иск не владеющего
собственника вещи к владеющему не собственнику. Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого
незаконного владения. Предметом виндикационного иска могут быть только индивидуально определенные вещи.
Вещи определенные родовыми признаками, могут быть предметом данного иска, если они тем или иным способом
индивидуализированы. Содержание виндикационного иска заключается в требовании о восстановление владение
вещью, а не о замене ее другой вещью того же рода и качества. Имущество по виндикационному иску взыскивается
в натуре. Если же вещь использована или погибла, виндикационный иск исключается.
По характеру приобретения спорного имущества различаются добросовестность и недобросовестность
владения.
Добросовестным приобретателем может быть признано лицо, возмездно приобретавший имущество у другого лица,
которое не имело права отчуждать его, но об этом приобретатель не знал и не должен быть знать. Собственник
вправе истребовать это имущество от добросовестного приобретателя лишь в случае когда имущество утеряно
собственником или управомоченым владельцем, либо похищено у того или у другого, либо выбыло из их владения
иным путем по мимо их воли. Не могут быть истребованы у добросовестного приобретателя деньги и ценные
бумаги, а также изъятое имущество приобретенное на законных основания. Если имущество приобретено
добросовестным приобретателем безвозмездно (например, в результате дарения, наследования) от лица, которое
не имело право его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. Правило виндикации
имущества не применяются, если оно было продано в порядке, установленном для исполнения судебных решений,
причем виндикация не возможна и в тех случаях, когда реализация вещи происходит на основе ошибочно
вынесенного судебного решения.
Нарушения права собственности могут заключаться не только незаконным владением имуществом собственника,
но и в нарушении других правомочий собственника (право пользования и распоряжения), не связанных с лишением
владения. Эти нарушения служат основанием иска, называемого негаторным, предметом которого является
устранения нарушения и запрещения нарушения в будущее время. Собственник вправе требовать устранения
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения. Примером такого
рода иска могут быть споры по осуществлению прав владельцев соседствующих строений и земельных участков,
когда один из них возводит строения или сооружения, препятствующее доступу света в окна другого,
препятствующие свободному проходу или проезду собственника на свой участок и таким образом один создает
своими действиями помехи для осуществления прав другого. Таким образом для предъявления негаторного иска
действия лица, нарушающего права собственника, должны быть противоправными, хотя наличие его вины не
требуется. Основание требования по негаторному иску является устранение длящегося правонарушения, потому
что исковая давность на него не распространяется.
Основные способы защиты права собственности принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником,
но владеющему имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, постоянного
землепользования либо по иному основанию, предусмотренному законодательными актами или договорами. Это
лицо имеет право на защиту его владения также против собственника. Следовательно, субъект вещного права
имеет такие же возможности защиты своих интересов, какими обладает и собственник, а вещные права
защищаются гражданско-правовыми способами также как и права собственности. В соответствии со ст. 265 ГК РК
такое право имеют субъекты обязательственных прав, на основе которых возникло владение чужим имущество
(наниматели имущества, хранители, перевозчики и т.п.). Владение, не имеющее правового основания, такой
защитой не пользуется.
Предусматривая в ст. 265 ГК РК защиту любых титульных владельцев, т.е. лиц, осуществляющих владение на
каком-либо правовом основании (титуле) также против собственника, закон устанавливает абсолютную защиту не
только права собственности и иных вещных прав, но и всякого законного (титульного) владения.
Статья 266 ГК РК, о защите интересов собственника при прекращении его прав по основаниям, предусмотренным
законом, направлена на конкретизацию п. 4 ст. 249 ГК РК и означает, что национализация может быть произведена
только посредством принятия специального закона о возмещении собственнику убытков в полном объеме.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
72
Гражданско-правовым способом защиты права собственности и иных вещных прав является предусмотренная ст.
267 ГК РК возможность признания судом недействительным нормативного или индивидуального акта органов
государственного управления, местного представительного органа либо должностью лица, когда этим нарушаются
права собственника и других лиц по владению, пользованию и распоряжению, принадлежащим им имуществом. При
вынесении судом решения по конкретному делу о признании противоречащим законодательству актам акта органа
управления и местного представительного или исполнительного органа либо должностного лица, такой акт не
применяется и признается недействительным со дня его издания. Убытки причиненные собственнику в результате
издания указанных актов, подлежат возмещению в полном объеме соответствующим органам власти или
управления из средств соответствующего бюджета.
8.7. Задача:
Семья Анзоровых, беженцев из г. Грозного, приехала в поселок Алгабас Алматинской области для работы. Орган
местного самоуправления поселка порекомендовал им поселиться в доме, брошенном пенсионером А. П. Яловым,
уехавшим жить к своему сыну в г.Атырау. Вселившиеся люди отремонтировали дом и стали ухаживать за ним, как
будто он был их собственностью.
ВОПРОСЫ:
1.
Сможет ли когда-либо эта семья стать собственником дома, в который она вселилась?
2.
С какого момента возникает такое право, и при каких условиях?
3.
Как называется основание возникновения права собственности при описанной ситуации?
8.8. Тестовые вопросы:
1. Формы собственности, закреплённые в Конституции РК:
a.
личная и государственная;
b.
государственная и частная;
c.
личная и общественная;
d.
частная и общественная.
2. Имущественным правом является:
a.
право на неприкосновенность достоинства;
b.
право на имя, отчество, фамилию;
c.
право на неприкосновенность частной жизни;
d.
право собственности на полученные доходы.
3. Режим совместной собственности распространяется на:
a.
собственность супругов;
b.
собственность кондоминиума;
c.
общую долевую собственность;
d.
акционерное общество.
4. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на:
a.
изменение принадлежности вещи;
b.
извлечение из вещи ее полезных свойств;
c.
обеспечение сохранности вещи;
d.
удержание чужой вещи в своем интересе.
5. Какая из ситуаций характеризуется вступлением в имущественные отношения:
a.
проезд в общественном виде транспорта;
b.
аренда офиса;
c.
драка в ресторане;
d.
покупка саженцев у соседки по даче.
Тема 9. Обязательства
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
Понятие обязательства
Способы обеспечения исполнения обязательства
Ответственность за нарушение обязательства
Прекращение обязательства
Задача
Тестовые вопросы
9.1. Понятие обязательства
Обязательство - это обстоятельство, с которым закон для юридических лиц и граждан связывает возникновение или
прекращение определенных правовых последствий как имущественного, так и личного неимущественного
характера.
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные
действия либо воздержаться от их совершения, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязательства. Например, передать имущество, не распространять не соответствующие действительности и
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
73
позорящие честь, достоинство или деловую репутацию сведения, возместить ущерб. То есть, содержанием
обязательства является предписанное законом или договором действие либо воздержание от действия одного лица
в интересах другого.
Обязательства возникают:

из договора и иных сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя прямо и не предусмотренных
законом, но не противоречащих ему;

из административных актов, порождающих в силу законодательства гражданско-правовые последствия.

из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

в результате создания или приобретения имущества по основаниям, не запрещенным законодательными
актами;

вследствие создания изобретений, промышленных образцов, произведений науки, литературы и искусства и
иных результатов интеллектуальной деятельности;

вследствие причинения вреда другому лицу, а равно необоснованного приобретения или сбережения
имущества за счет другого лица (неосновательное обогащение);

вследствие событий, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовых
последствий;

вследствие иных действий граждан и юридических лиц.
В качестве сторон обязательства выступают граждане, юридические лица, государство, если иное не
предусмотрено законодательными актами.
Обязательства могут быть:

односторонними, когда одной стороне принадлежат только права, а другой стороне - только обязанности
(заем, залог, объявление конкурса);

двусторонними, когда каждой стороне принадлежат права и одновременно обязанности. Двусторонние
обязательства присущи договорам, в которых определяются права и обязанности каждой стороны. По договору
подряда заказчик имеет право требовать исполнения работ и услуг согласно условий договора и обязан оплатить
выполненную работу и оказанные услуги, а подрядчик обязан выполнить работу или услуги в соответствии с
условиями договора и имеет право требовать оплаты выполненной работы;

долевыми, когда в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько должников, и каждый из
кредиторов имеет право требовать исполнения обязательства, а каждый из должников обязан исполнить
обязательство в равной доле наряду с другими. Например, супруги заключили договор займа, но своевременно
деньги кредитору не возвратили. Поскольку в договоре не был конкретизирован порядок возврата суммы займа,
каждый из супругов обязан возвратить 1/2 часть;

солидарными, когда в обязательстве с несколькими кредиторами или несколькими должниками каждый
кредитор вправе требовать, а каждый должник обязан исполнить обязательство полностью. Обязанности
нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и
требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законодательством или
договором не предусмотрено иное. По солидарному обязательству кредитор вправе требовать исполнения
обязательства как от всех должников, так и от любого из них. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от
одного из солидарных должников, вправе требовать недоисполненное от остальных солидарных должников.
Причем солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено
полностью. Исполнение обязательства полностью одним из солидарных должников освобождает других должников
от дальнейшего исполнения обязательства;

регрессными, то есть обязательства, исполненные за должника третьим лицом порождают право этого
лица предъявить к должнику требование о возврате исполненного.
Каждое обязательство должно исполняться должником надлежащим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с
обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.
Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором.
Обязательство должник обязан исполнить перед кредитором или уполномоченным кредитором на принятие
исполнения обязательства лицом. В необходимых случаях должник вправе потребовать доказательства того, что
обязательство исполняется перед надлежащим лицом. Если же должник не убедился в том, что исполнение
принимается самим кредитором или уполномоченным им для этого лицом, то самостоятельно несет риск
последствий непредъявления таких доказательств.
Кредитор может не принимать от должника исполнения обязательства по частям, если это не предусмотрено
условиями обязательства, законодательством или не вытекает из существа самого обязательства или обычаев
делового оборота.
Обязательство должно исполняться в предусмотренный срок или в течение периода времени. Если же
обязательство не предусматривает срок его исполнения, то оно должно исполняться в разумный срок.
Обязательство, не исполненное в разумный срок, а также обязательство, срок исполнения которого определен
моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором
требования о его исполнении, если обязанность исполнения обязательства в другой срок не вытекает из
законодательства, условий обязательства, обычаев делового оборота или существа обязательства.
Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законодательством или условиями
обязательства и не вытекает из существа обязательства.
Досрочное исполнение обязательства, связанного с предпринимательской деятельностью, допускается только в
случаях, когда возможность исполнения обязательства до срока предусмотрена законодательством или условиями
обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
74
Если место исполнения обязательства не определено законодательством или условиями обязательства, или не
явствует из существа обязательства или обычаев делового оборота, исполнение должно быть произведено:

по обязательству передать недвижимое имущество - в месте нахождения имущества;

по обязательству передать товар или иное имущество с использованием перевозки - в месте сдачи
имущества первому перевозчику для доставки кредитору;

по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество -- в месте изготовления
или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства;

по денежному обязательству - в месте жительства кредитора в момент возникновения обязательства, а если
кредитором является юридическое лицо - в месте его нахождения в момент возникновения обязательства; если
кредитор к моменту возникновения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об
этом должника - в основном месте жительства или нахождения кредитора, с отнесением на его счет всех расходов,
связанных с переменой места исполнения;

по всем другим обязательствам - в месте жительства должника, а если должником является юридическое
лицо - в месте его нахождения.
Денежное обязательство на территории Республики Казахстан должно выражаться в тенге, являющейся денежной
единицей республики и законным платежным средством. Платежи осуществляются в виде наличных и безналичных
расчетов.
Использование иностранной валюты, а также платежных документов в иностранной валюте при осуществлении
расчетов по обязательствам на территории Республики Казахстан допускается в случаях и на условиях,
определенных законодательством о валютном регулировании.
Взаимные обязательства должны исполняться сторонами одновременно, если из законодательства, условий
обязательства или его существа, а также обычаев делового оборота не вытекает иное.
Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в полном или частичном
получении исполнения, либо возвратить ему долговой документ. Нахождение долгового документа у должника
удостоверяет, пока не доказано иное, прекращение обязательства.
Если кредитор отказался выдать расписку о произведенном исполнении, вернуть долговой документ или отметить
невозможность возвращения долгового документа, должник вправе задержать исполнение обязательства. В этом
случае кредитор считается просрочившим, как и при отказе принять надлежащее исполнение, предложенное
должником, а также при несовершении действий, предусмотренных законодательством или договором либо
вытекающих из обычаев делового оборота или существа обязательства, до совершения которых должник не мог
исполнить своего обязательства.
Как надлежащее исполнение обязательства будут расцениваться действия должника по внесению в депозит суда
или нотариальной конторы причитающихся с него денег или ценных бумаг, если:

в месте исполнения обязательства отсутствует кредитор или уполномоченное им на принятие исполнения
обязательства лицо;

кредитор является недееспособным и у него отсутствует представитель;

отсутствует определенность по поводу того, кто является кредитором по обязательству;

кредитор уклоняется от принятия исполнения или в случае иной просрочки с его стороны.
9.2. Способы обеспечения исполнения обязательства
Исполнение обязательства может быть обеспечено неустойкой, залогом (ипотекой недвижимого имущества),
поручительством, гарантией, задатком и другими предусмотренными законодательством или договором способами.
Недействительность соглашения об обеспечении обязательства не влечет недействительность самого
обязательства, а недействительность обязательства влечет недействительность способов его обеспечения.
Неустойка
Неустойкой (штрафом, пени) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в
случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему
убытков. Соглашение о неустойке всегда должно быть совершено в письменной форме под страхом
недействительности соглашения о неустойке.
Размер неустойки определяется либо в твердой денежной сумме либо в процентах к сумме неисполненного либо
ненадлежаще исполненного обязательства. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной
законодательством, т.е. законной неустойки, независимо от того, предусмотрена обязанность ее уплаты
соглашением сторон или нет.
Неустойка может быть взыскана только при наличии вины должника в неисполнении либо ненадлежащем
исполнении обязательства. Должник будет признан невиновным, если докажет, что принял все зависящие от него
меры для надлежащего исполнения обязательства.
Лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении
предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность (в том числе и неустойку), если не
докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные
действия и т.п.). Отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательства товаров, работ или услуг не
освобождает предпринимателя от исполнения обязательства и возмещения кредитору неустойки и убытков.
Залог
Залогом признается такой способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого кредитор как
залогодержатель имеет право в случае неисполнения должником обязательства, обеспеченного залогом, получить
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами залогодателя.
Залог возникает в силу договора, а также закона, если в нем указаны обстоятельства, при которых допускается
залог. Имущество, которое может передаваться в залог, и обеспечения исполнения какого-либо обязательства
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
75
признается находящимся в залоге.
Залог является вещным способом обеспечения обязательств и, в силу этого, кредитор уже не зависит от личности
должника или гаранта, т.к. исполнение обязательств обеспечивает вещь, а не личность.
Обеспеченное залогом обязательство удовлетворяется из стоимости заложенного имущества преимущественно
перед другими кредиторами и для должника является хорошим стимулом надлежащего исполнения обязательств
потому как существует реальная опасность лишиться имущества или имущественных прав.
Предметом договора залога, согласно ст.301 ГК РК, может быть любое имущество, в том числе вещи и
имущественные права (предприятия, здания, сооружения, оборудование, другие производственные фонды,
денежные средства, ценные бумаги и т.д.), за исключением вещей, изъятых из оборота (виды вещей, отчуждение
которых не допускается, должны быть прямо указаны в законодательных актах), требований, неразрывно связанных
с личностью кредитора (в частности, требований об алиментах, возмещении вреда жизни и здоровью, иных прав,
уступка которых другому лицу запрещена законодательными актами). Право залога может быть договором
распространено на имущество, которое поступит в собственность залогодателя в будущем.
Эти права должны обладать способностью передаваться, только в этом случае они могут быть предметом залога.
Срочное право может быть предметом залога только до истечения срока его действия. В залог могут передаваться
долговые требования, права автора на вознаграждение, право комиссионера по договору комиссии и т.п.
Залогом обеспечивается требование в том объеме, какой он имеет к моменту фактического удовлетворения,
включая проценты, возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательства, неустойкой,
необходимые издержки по содержанию заложенного имущества, а также возмещение расходов по взысканию, в том
числе и вознаграждение от исполненного судебным исполнителем требования кредитора путем обращения
взыскания на имущество должника.
Гражданским законодательством предусмотрены следующие виды залога:

Ипотека - вид залога, при котором заложенное имущество остается во владении и пользовании
залогодателя или третьего лица.

Заклад - вид залога, при котором заложенное имущество передается залогодателем во владение
залогодержателю.

Залог имущественных прав.
Ипотека
Ипотека недвижимого имущества как разновидность залога допускается только путем составления в письменной
форме ипотечного договора, подлежащего обязательной государственной регистрации, и ипотечного
свидетельства.
Предметом ипотеки могут быть земельные участки, здания, сооружения, квартиры в многоквартирном доме,
транспортные средства, космические объекты, товары в обороте и другое, не изъятое из гражданского оборота,
имущество. Недвижимое имущество, находящееся в общей собственности, может быть предметом ипотеки только с
согласия на это всех собственников.
Нотариальное удостоверение ипотечного договора осуществляется по желанию сторон. Ипотечный договор
подлежит обязательной государственной регистрации. Право ипотеки возникает с момента регистрации.
При ипотеке заложенное имущество остается во владении и пользовании залогодателя или третьего лица.
Если иное не предусмотрено законом или договором, при ипотеке предприятия или другого имущественного
комплекса в целом право залога распространяется на все входящее в его состав движимое и недвижимое
имущество. Необходимо отметить, что ипотека здания и сооружения допускается только с одновременной ипотекой
по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение.
При принятии в залог имущества, полученного в лизинг, залогодержателю необходимо знать следующее: пока
залогодатель не выплатит все причитающиеся по договору платежи, он не является собственником передаваемого
в залог имущества, тем не менее, право залога согласно части II ст. 301 ГК РК может быть договором залога
распространено на имущество, которое поступит в собственность залогодателя в будущем. При этом
залогодержатель несет дополнительный риск, так как его возможности по удовлетворению своих требований за
счет заложенного имущества зависят от исполнения обязательств залогодателя по договору лизинга.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства является
основанием реализации права залога, в которое входит также право и на получение удовлетворения по основному
обязательству из стоимости заложенного имущества. Это право предоставляется залогодержателю и в случаях,
когда залогодатель не является должником по обеспечиваемой сделке (вещное поручительство).
Удовлетворение требований кредитора производится через обращение взыскания на заложенное должником
имущество и его права, причем только путем объявления торгов либо проведения аукциона. Если же торги
объявляются несостоявшимися, то кредитор (залогодержатель) вправе обратить заложенное имущество в свою
собственность.
Удовлетворение требований залогодержателя производится за счет стоимости заложенного имущества. Как
правило, заложенное имущество должно быть реализовано для получения стоимости для удовлетворения
требований залогодержателя. Удовлетворение требований залогодержателя производится, по общему правилу, в
судебном порядке. Оно производится по иску залогодержателя на основании решения суда в порядке,
установленном для исполнения судебных решений в соответствии с гражданским процессуальным
законодательством и законодательством об исполнительном производстве.
Во внесудебном порядке реализация залога производится только в случае, если это предусмотрено
законодательными актами или соглашением сторон.
Реализация во внесудебном порядке производится путем проведения торгов, организуемых доверенным лицом,
которое указывается в договоре или назначается залогодержателем.
До проведения торгов доверенное лицо уведомляет орган юстиции, в котором зарегистрирован ипотечный договор,
и залогодателя о невыполнении должником обязательства, обеспеченного залогом. Уведомление должно
содержать имена (наименования) и местожительство (местонахождение) залогодателя и залогодержателя,
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
76
изложение неисполненного обязательства, суммарную расшифровка основного обязательства и тех издержек,
которые подлежат выплате залогодателем до торгов, предложение о погашении задолженности в течение двух
месяцев с момента получения уведомления, предупреждение о возможности проведения торгов, имя
(наименование), местожительство (местонахождение) и телефон доверенного лица.
При неудовлетворении в течение двух месяцев требований, изложенных в уведомлении о невыполнении
обязательств, доверенное лицо составляет уведомление о проведении торгов, которое помимо сведений,
изложенных выше, должно обязательно содержать наименование, описание и краткую характеристику
недвижимости, выносимой на торги время и место проведения торгов. Далее, за месяц до проведения торгов,
доверенное лицо публикует в периодической печати объявление об их проведении. В объявлении должны быть
указаны время и место проведения торгов, наименование и характеристика недвижимости, сумма гарантийного
взноса, точное местонахождение недвижимости, порядок и сроки уплаты покупной цены, а также имя,
местожительство и телефон доверенного лица. Доверенное лицо организует и проводит торги. В торгах имеют
право принимать участие любые юридические и физические лица, включая залогодателя и залогодержателя, кроме
доверенного лица.
Торги могут быть объявлены несостоявшимися, если:
- на торги явилось менее двух участников;
- лицо, выигравшее торги, не внесло покупной цены.
По итогам проведения торгов и после уплаты покупной цены доверенное лицо вручает приобретателю документ о
приобретении недвижимого имущества, который должен содержать следующие сведения: основания для
проведения торгов; место и время проведения, наименование, описание и характеристику приобретенного
имущества и его местонахождение, имена (наименования) и местожительство залогодателя, покупателя и
доверенного лица, проводившего торги.
Приобретение заложенного имущества в собственность залогодателя возможно только при условии, что торги будут
объявлены несостоявшимися по указанным выше причинам.
Прекращение залога. Залог прекращается:

с прекращением обеспеченного залогом обязательства;

по требованию залогодателя при грубом нарушении залогодержателем обязанности по принятию мер,
необходимых для обеспечения сохранности заложенного имущества, если эти нарушения создают угрозу утраты
или повреждения предмета залога;

в случае гибели предмета залога по обстоятельствам, по которым залогодержатель не отвечает, если
залогодатель не восстановил за разумный срок предмет залога или не заменил его на равноценный;

в случае продажи с публичных торгов предмета залога;

в случае обращения предмета залога в собственность залогодателя в порядке, установленном
законодательством.
Перечень оснований прекращения залога носит исчерпывающий характер. Прекращение залога не дает кредитору
возможности в дальнейшем прибегнуть к преимущественному взысканию за счет предмета залога.
Залогодатель может потребовать досрочного прекращения залога, если залогодержатель умышленно или по грубой
неосторожности не обеспечивает сохранность заложенного имущества или не уведомляет залогодателя о
возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного имущества. Кроме того, к прекращению залога
приводит гибель или повреждение предмета залога либо прекращение права собственности или хозяйственного
ведения на предмет залога. Под повреждением предмета залога, влекущим прекращение залогового
обязательства, следует понимать такое изменение качеств заложенного имущества, которое приводит к утрате
интереса в нем залогодержателя. Однако в этих случаях залогодателю предоставлено право в разумный срок
восстановить предмет залога или заменить его равноценным имуществом. Залог прекращается, если залогодатель
не воспользуется названным правом.
Наконец, прекращение залога влечет продажа заложенного имущества в установленном порядке или
невозможность таковой. Если договор залога был зарегистрирован, то факт прекращения залога должен быть
отражен в реестре, в котором залог был зарегистрирован. В отдельных залоговых договорах стороны
конкретизируют последствия прекращения залога, например, указывается, что по окончании периода обеспечения
залог прекращается, и все права на залоговое имущество должны быть переданы залогодателю, для чего
залогодержатель обязуется подписать и передать залогодателю необходимые документы, а залогодатель
обязуется оплатить любые расходы, понесенные в связи с этим залогодержателем.
При прекращении залога в связи с прекращением основного обязательства либо по требованию залогодателя (по
основаниям, указанным в законе) залогодержатель обязан немедленно возвратить предмет залога залогодателю.
При ипотеке недвижимости, в случае ее прекращения по любому основанию, залогодержатель в течение 15 дней
обязан выдать залогодателю письменный документ, свидетельствующий о прекращении ипотеки,
зарегистрированный в органе, в котором был зарегистрирован договор.
Заклад
Другим видом залога является заклад, при котором заложенное имущество передается залогодателем во владение
залогодержателя. Основным свойством заклада как вида залога является то, что предмет залога передается
залогодателем во владение залогодержателя.
Статьей 303 ГК РК предусмотрена возможность оставления предмета заклада во владении залогодателя под
замком и печатью залогодержателя либо с нанесением знаков, свидетельствующих о залоге. Такой залог именуется
твердым залогом.
Предметом заклада может быть как движимое, так и недвижимое имущество. Например, один из двух собственных
домов гражданина может являться предметом ипотеки, а второй может быть передан во владение
залогодержателя.
При оставлении предмета заклада во владении залогодателя стороны сами решают, к какому способу
индивидуализации предмета залога от иного имущества прибегнуть: наложению печатей и замков залогодержателя
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
77
или нанесению знаков.
Залогодержатель, если это предусмотрено договором, вправе пользоваться переданным ему предметом залога.
Гражданско-правовой гарантией защиты интересов залогодержателя при оставлении предмета залога во владении
залогодателя выступают такие меры, как возможность проверить по документам и фактически наличие, размер,
состояние и условия хранения имущества, находящегося у залогодателя, требовать возмещения убытков,
причиненных в результате утраты или повреждения предмета залога.
Задаток
Задаток – достаточно распространенный способ обеспечения исполнения договоров, но в судебной практике споры,
связанные со взысканием задатка, не занимают заметного веса в числе гражданско-правовых споров.
Задаток как обеспечительное средство на практике по-прежнему используется во взаимоотношениях между
гражданами и, главным образом, для обеспечения договоров купли-продажи жилых домов, квартир и автомобилей.
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с
нее по договору платежей другой стороне и в обеспечение заключения и исполнения договора.
Соглашение о задатке должно быть заключено в письменной форме под страхом недействительности соглашения.
Функции задатка - обеспечительная, платежная и доказательственная.
Обеспечительная функция выражается в том, что задаткодатель и задаткополучатель находятся под угрозой
наступления неблагоприятных последствий в случае неисполнения заключенного договора.
Платежная функция означает, что задаток засчитывается в счет причитающихся по договору платежей.
Доказательственная функция задатка проявляется в том, что соглашение о задатке подтверждает существование
обеспечиваемого им основного договора. Такая функция задатка, как доказательственная, исключает возможность
понимания договора о задатке как предварительного договора, так как его еще не существует, а задаток как раз
подтверждает его наличие.
Последствия неисполнения обязательства, обеспеченного задатком, определены ст. 338 ГК РК,
если за
неисполнение обязательства ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны, а если
ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх
того, сторона, ответственная за неисполнение обязательства, обязана возместить другой стороне убытки с учетом
суммы задатка, поскольку в договоре не предусмотрено иное. Таким образом, отрицательные последствия
возлагаются на ответственную сторону, в действиях которой имеется состав правонарушения (вина,
противоправность, а при наличии убытков - причинная связь между убытками и противоправным поведением).
Наличие смешанной вины в силу ст. 364 ГК может повлечь уменьшение размера ответственности должника. Если в
неисполнении обязательства нет вины ни одной из сторон, либо оно прекращается до начала его исполнения по
соглашению сторон, то задаток должен быть возвращен.
Поручительство и гарантия
Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства должником - это обязательство третьего лица
перед кредитором отвечать своим имуществом за исполнение должником обязательства полностью либо частично
субсидиарно с должником.
Гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства должником это обязательство третьего лица перед
кредитором отвечать своим имуществом за исполнение должником обязательства полностью или частично
солидарно.
Как поручительство, так и гарантия могут выдаваться кредитору одним либо несколькими лицами и физическими, и
юридическими.
Поручительство и гарантия возникают на основе договора поручительства либо договора гарантии, совершаемых
только в письменном виде. Несоблюдение письменной формы договора влечет за собой недействительность
договора поручительства или гарантии.
Поручительство и гарантия обеспечивают лишь действительные требования за основное обязательство, включая
проценты, судебные издержки по взысканию долга и другие убытки кредитора, вызванные неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не установлено договором поручительства или
гарантии.
Поручитель и гарант не освобождаются от ответственности, если они поручились за должника, о недееспособности
которого им было известно заранее, в то время как кредитор об этом обстоятельстве осведомлен не был.
В силу поручительства поручитель обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение
обязательства этого лица полностью или частично субсидиарно.
В силу гарантии гарант обязывается перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение
обязательства этого лица полностью или частично солидарно с должником, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами.
Для договоров гарантии и поручительства установлена письменная форма под страхом их недействительности. При
этом к письменной форме договора приравнивается письменное уведомление поручителем или гарантом кредитора
о принятии на себя ответственности за исполнение обязательства должником и отсутствии на это возражений
кредитора.
Законодательство позволяет выделить разграничительные признаки гарантии и поручительства:
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
78
Поручитель несет перед кредитором ответственность в пределах суммы, указанной в поручительстве, если иное не
предусмотрено условиями поручительства. Кредитор, до предъявления требований к поручителю, несущему
субсидиарную ответственность, должен принять разумные меры к удовлетворению этого требования должником, в
частности, путем зачета встречного требования и обращения взыскания в установленном порядке на имущество
должника.
К обязанности должника, исполнившего обязательство, обеспеченное поручительством или гарантией, относится
немедленное уведомление об этом поручителя или гаранта. Неисполнение этой обязанности может повлечь
повторное исполнение обязательства поручителем или гарантом, у которых в такой ситуации возникает право
выбора: либо взыскать с кредитора неосновательно полученное, либо предъявить регрессное требование к
должнику.
В тех случаях, когда поручитель или гарант исполняют обязательство, к ним переходят права кредитора в том
объеме, в котором они удовлетворили требование.
К гаранту, исполнившему обязательство, переходят все права кредитора по этому обязательству и права,
принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором гарант удовлетворил требование
кредитора. Гарант также вправе требовать от должника уплату неустойки и вознаграждения (интереса) на сумму,
выплаченную кредитору, и возмещение иных убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника.
По исполнении гарантом обязательства кредитор обязан вручить гаранту документы, удостоверяющие требование к
должнику, и передать права, обеспечивающие это требование. Поручитель приобретает те же права в части, в
которой он исполнил обязательство должника перед кредитором.
Поручительство и гарантия в силу общего принципа договорного права не могут быть прекращены в силу
одностороннего волеизъявления. Однако они могут быть прекращены по другим основаниям. Одним из оснований
является истечение сроков для заявления требований к гаранту и поручителю.
В соответствии со ст. 336 ГК РК, гарантия и поручительство прекращаются с прекращением обеспеченного им
обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные
неблагоприятные последствия для гаранта и поручителя, без согласия последних.
Гарантия и поручительство прекращаются с переводом на другое лицо долга по обеспеченному гарантией или
поручительством обязательству, если гарант или поручитель не дали кредитору согласия отвечать за нового
должника.
Гарантия и поручительство прекращаются, если по наступлении срока исполнения обеспеченного им обязательства
кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предложенное должником или гарантом и поручителем.
Гарантия и поручительство прекращаются по истечении срока, на который они даны, указанного в договоре
гарантии или поручительства. Если такой срок не установлен, они прекращаются, если кредитор в течение одного
года со дня наступления срока исполнения обеспеченного гарантией или поручительством обязательства не
предъявит иска к гаранту или поручителю. Когда срок исполнения основного обязательства не указан и не может
быть определен или определен моментом востребования, гарантия и поручительство прекращаются, если кредитор
не предъявит иска к гаранту или поручителю в течение двух лет со дня заключения договора гарантии и
поручительства, если иное не предусмотрено законодательными актами.
9.3. Ответственность за нарушение обязательства
Под нарушением обязательства понимается его неисполнение либо исполнение ненадлежащим образом
(несвоевременно, с недостатками товаров и работ, с нарушением других условий, определенных содержанием
обязательства).
Должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное
не предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что он
принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства.
Предприниматель несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
79
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и т.п.). К таким
обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательства товаров,
работ или услуг. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за
умышленное нарушение обязательства недействительно.
Должник несет перед кредитором ответственность и в случаях, когда причиной нарушения обязательства
послужили действия либо бездействие третьих лиц по их обязательствам перед должником. Должник также
отвечает за действия или бездействие третьих лиц, на которых им было возложено исполнение своих обязанностей
перед кредитором, если законодательством не установлено, что ответственность несет непосредственный
исполнитель. Должник может быть освобожден от ответственности за действия либо бездействие третьих лиц,
вызвавших нарушение обязательства, если докажет их невиновность.
При нарушении обязательства, связанного обременением предмета обязательства правами третьих лиц, должник
освобождается от ответственности лишь в случае, если такие обременения возникли до заключения договора с
кредитором и последний при заключении договора был о них предупрежден.
Действия должностных лиц либо иных работников должника по исполнению его обязательства считаются
действиями должника, который отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательства.
Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за
последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Если вследствие просрочки
должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и потребовать
возмещения убытков.
Кредитор считается просрочившим, если он или отказался принять надлежащее исполнение, предложенное
должником, или не совершил действий, предусмотренных законодательством либо договором, а также действий
вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог
исполнить своего обязательства.
Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не
докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу
законодательства или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.
Наличие ущерба (убытков)
Под убытками подразумеваются не только утрата либо повреждение имущества (реальный ущерб), но и расходы,
которые производятся или должны быть произведены лицом, право которого нарушено, а также недополученные
доходы, которые это лицо могло получить при обычных условиях оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Если иное не предусмотрено законодательством или договором, при определении убытков принимаются во
внимание цены, существовавшие в месте обязательства в день добровольного удовлетворения должником
требований кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, в день предъявления иска. Исходя
из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены,
существовавшие в день вынесения решения либо в день фактического платежа. При определении размера
упущенной выгоды учитываются меры, принятые кредитором для ее получения, и связанные с ними приготовления.
Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки
возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Однако как законодательством, так и договором могут быть
предусмотрены случаи, когда: а) взыскивается только неустойка, но не убытки; б) убытки могут быть взысканы в
полной сумме сверх неустойки; в) по выбору кредитора могут быть взысканы либо убытки, либо неустойка.
Действующее гражданское законодательство специально регулирует вопросы возмещения убытков, основанных на
неправомерном пользовании чужими денежными средствами. При этом выделяется несколько видов
неправомерного пользования чужими денежными средствами:

неисполнение денежного обязательства;

просрочка в уплате;

необоснованное получение либо сбережение денежных средств за счет другого лица.
За эти действия предусмотрено взыскание с должника процентов, равных средней учетной ставке банковского
процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в
судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из средней учетной ставки банковского
процента на день предъявления иска, на день вынесения решения или на день фактического платежа. Проценты за
пользование чужими средствами взымаются по день уплаты этих средств кредитору, если законодательством или
договором не предусмотрен более короткий срок для начисления процентов.
Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, превышают сумму
процентов, причитающихся ему, кредитор вправе требовать от должника возмещения убытков в части,
превышающей сумму процентов. Начисление процентов на проценты не допускается, за исключением тех случаев,
когда законодательством предусмотрено включение процентов за истекший срок в основную сумму долга.
Если в результате нарушения должником обязательства кредитору причинен моральный ущерб, он возмещается в
денежном выражении сверх убытков, причиненных нарушением обязательства.
Размер морального вреда в денежном выражении определяется судом с учетом всей совокупности обстоятельств
правонарушения, степени нравственных либо физических страданий, жизненной важности блага, ставшего
объектом посягательства, а также тяжести последствий правонарушения, степени вины причинителя морального
вреда, материального положения причинителя вреда (кроме юридических лиц), иных заслуживающих внимания
обстоятельств.
9.4. Прекращение обязательства
Прекращение обязательства означает, что перестает существовать правовая связь между кредитором и
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
80
должником, исчезает правоотношение и составляющие его содержание субъективные права и обязанности.
Допустима возможность существования иных оснований прекращения, которые могут быть предусмотрены
законодательством и договором.
Обязательство прекращается полностью или частично в связи:

исполнением;

предоставлением отступного;

зачетом;

новацией;

прощением долга;

совпадением должника и кредитора в одном лице;

невозможностью исполнения;

смертью гражданина;

ликвидацией юридического лица;

изданием акта государственного органа.
Законодательством или конкретным договором сторон могут быть предусмотрены и иные основания прекращения
обязательства. Исполнение, произведенное надлежащим образом, прекращает обязательство.
По соглашению сторон взамен исполнения обязательства может быть обусловлено предоставление отступного
(уплата долга, передача другого имущества и т.д.). Размер, сроки и порядок предоставления отступного
устанавливаются сторонами.
Обязательство прекращается полностью или в части зачетом встречного требования, срок которого либо наступил,
либо не указан или определен моментом востребования. Зачет может производиться по заявлению одной стороны.
Зачет производится и в том случае, если требование возникло по основанию, существовавшему к моменту
получения должником уведомления об уступке требования, и срок требования наступил до его получения либо если
этот срок не указан или определен моментом востребования. Не допускается зачет требований:

если по заявлению одной из сторон к требованию подлежит применению срок исковой давности и этот срок
истек;

о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;

о взыскании алиментов;

о пожизненном содержании;

в иных случаях, предусмотренных законом или договором сторон.
Если в обязательстве должник и кредитор совпали в одном лице, обязательство прекращается.
Новация - это соглашение сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим
обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения
первоначального обязательства. Новация прекращает дополнительные обязательства, связанные с
первоначальным договором, если иное не предусмотрено соглашением сторон. Новация не допускается в
отношении обязательств по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов.
Прощение долга - это освобождение кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не нарушает
прав других лиц в отношении имущества кредитора.
Невозможность исполнения обязательства - это обстоятельства, за наступление которых должник не отвечает
(форс-мажорные обстоятельства). Действие настоящего правила не распространяется на денежные обязательства.
Если невозможность исполнения обязательства вызвана обстоятельствами, за которые ни одна из сторон не
отвечает, то сторона не вправе требовать от другой стороны исполнения по обязательству, если иное не
предусмотрено законодательством или договором. При этом каждая сторона, исполнившая обязательство, вправе
требовать от другой стороны возврата исполненного. В случае невозможности исполнения должником
обязательства, вызванной виновными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения
исполненного им по обязательству.
Обязательство прекращается в связи со смертью должника, если исполнение не может быть произведено без
его личного участия или если обязательство тем или иным образом неразрывно связано с личностью должника
(уплата алиментов, создание произведения литературы, искусства и т.д.). Обязательство прекращается со смертью
кредитора, если исполнение предназначено лично для кредитора или если обязательство тем или иным образом
неразрывно связано с его личностью.
Обязательство прекращается ликвидацией юридического лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда
законодательством исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое
юридическое лицо (по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни и здоровью и др.).
Прекращение деятельности или реорганизация государственных органов не влечет прекращения обязательств, в
которых такие органы являются должниками. Исполнение обязательств возлагается на орган, в распоряжении
которого находятся средства бюджета, если иное не предусмотрено решением о прекращении деятельности или
реорганизации соответствующих государственных органов.
Издание акта государственным органом, включая местные представительные и исполнительные органы,
делающего невозможным исполнение обязательства полностью или частично, влечет его прекращение полностью
или в соответствующей части. Убытки, понесенные сторонами в результате издания такого акта, взыскиваются на
общих основаниях.
9.5. Задача:
Между консервным заводом и торговым домом был заключен договор поставки мясных консервов. Однако завод в
течение двух осенних месяцев не поставлял консервы, в связи с чем был привлечен торговым домом к уплате
неустойки. В суде выяснилось, что непоставка консервов была вызвана длительной засухой, из-за которой
крестьянские хозяйства не могли удовлетворить потребность завода в мясе, соответствующего качества. Истец не
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
81
признал убедительными доводы ответчика, полагая, что они имеют значение лишь в спорах между заводом и
крестьянскими хозяйствами.
ВОПРОСЫ:
1.
Освобождает ли завод от ответственности перед торговым домом за не поставку консервов по
заключенному между ними договору?
2.
Что является освобождением от исполнения обязательств?
3.
Какие условия необходимы для наступления ответственности?
4.
Как определяется понятие «обеспечение обязательств»?
9.6.
Тестовые вопросы:
1. Вид залога, при
залогодержателя:
a.
заклад
b.
ипотека
c.
задаток
d.
аванс
котором
заложенное
имущество
передается
залогодателем
во
владение
2. При перемене лиц в обязательстве:
a.
срок исковой давности не изменяется
b.
срок исковой давности начинает течь заново
c.
срок исковой давности приостанавливается
d.
срок исковой давности прерывается
3. В силу гарантии гарант обязуется перед кредитором должника отвечать за исполнение обязательства
этого лица:
a.
солидарно полностью или частично
b.
субсидиарно полностью или частично
c.
субсидиарно полностью
d.
субсидиарно частично
4. По основаниям возникновения обязательства делят на:
a.
договорные и внедоговорные
b.
простые и сложные
c.
главные и дополнительные
d.
односторонние и взаимные
5. Денежные обязательства на территории РК должны быть выражены в:
a.
тенге
b.
иностранной валюте
c.
рублях
d.
ценных бумагах
Тема 10. Договор
10.1. Понятие договора
10.2. Содержание, форма и структура договора
10.3. Виды договоров
10.4. Заключение договора
10.5. Оферта
10.6. Акцепт
10.7. Изменение и расторжение договора
10.8. Отдельные виды договоров
10.9. Задача
10.10. Тестовые вопросы
10.1.
Понятие договора
Договор одна из наиболее древних правовых конструкций.
Договор - это наиболее распространенный вид сделок. Только немногочисленные односторонние сделки не
относятся к числу договоров. Основная масса встречающихся в гражданском праве сделок - договоры.
Договором признается согласие двух или нескольких лиц об установлении, изменении и прекращении гражданских
прав и обязанностей.
Гражданско-правовой договор представляет собой наиболее распространенный вид юридических факторов. В
качестве основания возникновения широкого спектра гражданских прав и обязанностей (правоотношений) договор
закреплен в ГК РК.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей. К нему применяются правила о двухсторонних и многосторонних сделка. Договор
выступает как юридический факт, на основе которого возникает, изменяется или прекращается правоотношение.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
82
Отличие договора от сделок и других юридических фактов в том, что договор есть соглашение сторон. Поэтому для
совершения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двухсторонняя сделка) либо трех
или более сторон (многосторонняя сделка).
Подавляющее большинство договоров являются двухсторонней сделкой, поскольку из договора возникает, как
правило, обязательственное правоотношение, а для обязательства характерно наличие двух сторон, интересы
которых противоположны: одна имеет право требования (кредитор), другая — корреспондирующую этому праву
обязанность (должник).
Примером многосторонней сделки может служить договор о совместной деятельности. Особенностью этого
договора является то, что стороны его обязуются совместно действовать для достижения общей хозяйственной
цели, т. е. в данном случае интересы сторон направлены на достижение общей хозяйственной цели и в результате
этой деятельности возникает общая собственность.
Договор позволяет участникам экономического оборота отчуждать излишние или ненужные им материальные
ценности, получая взамен их соответствующий денежный эквивалент или необходимые им материальные блага в
натуральной норме. С помощью договора граждане по своему усмотрению расходуют полученные в виде
заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности и иных доходов денежные средства, приобретая
на них те ценности, которые способны удовлетворять их индивидуальные материальные и культурные потребности.
10.2. Содержание, форма и структура договора
Содержание договора
Содержанием договора называют совокупность его условий, сформулированных сторонами или вытекающих из
законодательства, на котором заключение договора основано.
Права и обязанности образуют содержание обязательства, а совокупность условий составляет содержание
соглашения.
К договорам, заключенным более чем двумя сторонами (многосторонние договоры), общие положения о договоре
применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров. Из договора может
возникнуть обязательственное, вещное, авторское или иное правоотношение. К обязательствам, возникшим из
договора, применяются общие положения об обязательствах.
Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключать договор предусмотрена Гражданским
Кодексом, законодательными актами или добровольно принятым обязательством.
Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством, в котором
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законодательством (смешанный договор). К
отношениям сторон по смешанному договору применяется в соответствующих частях законодательство о
договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или
существа смешанного договора.
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего
условия предписано законодательством. В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая в
соответствии с законодательством действует, если соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная
норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от
предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной
нормой. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия
определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.
Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством
(императивным нормам), действующим в момент его заключения. Если после заключения договора
законодательством устанавливаются обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при
заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда законодательством
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание договора, которые разделяются на три
группы по своему юридическому значению:

существенные;

обычные;

случайные.
Существенные условия договора
Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Для
того, чтобы договор считался заключенным, необходимо согласовывать все его существенные условия. Договор не
будет заключен до тех пор, пока не будет согласовано хотя бы одно из его существенных условий. Существенные
условия можно разбить на четыре группы:

условия о предмете договора;

условия, которые названы в законе или иных правовых актах, как существенные или необходимые для
договоров данного вида;

все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;

условия, которые необходимы для договоров данного вида.
Без сомнения, самая главная часть договора – это его предмет. Предмет договора признается существенной
частью договора, а это означает, что с момента определения предмета договора последний считается
заключенным. Значение признания сделки ничтожной заключается в применяемых к сторонам правовых
последствиях (реституции).
Обычные условия договора
В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в согласовании сторон. Обычные условия
предусмотрены в соответствующих нормативных актах и автоматически вступают в действие в момент заключения
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
83
договора. Это не означает, что обычные условия действуют вопреки воле сторон в договоре. Как и другие условия
договора, обычные условия основываются на соглашении сторон. Только в данном случае соглашение сторон
подчинить договор обычным условиям, содержащихся в нормативных актах, выражается в самом факте заключения
договора данного вида. Предполагается, что если стороны достигли соглашения заключить данный договор, то тем
самым они согласились и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом договоре.
Если стороны не желают заключать договор, на обычных условиях, они могут исключить в содержании договора
пункты, отменяющие или изменяющие обычные условия, если последние определены диспозитивной нормой.
К числу обычных условий возмездных договоров следует в настоящее время относить цену в договоре. Если в
договоре не определена цена, по которой оплачивается исполнение договора, то в предусмотренных законом
случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на
то государственными органами. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть
определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть, оплачено по цене, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.
К числу обычных условий следует относить и примерные условия, разработанные для договоров соответствующего
вида и опубликованы в печати, если в договоре имеется ссылка к этим примерным условиям. Если такой отсылки не
содержится в договоре, такие примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве обычаев делового
оборота, если они отвечают требованиям, предъявляемым к обычаям делового оборота.
Случайные условия договора
Случайными называются такие условия, которые изменяют, либо дополняют обычные условия. Они включаются в
текст договора по усмотрению сторон. Их отсутствие, так же как отсутствие обычных условий, не влияет на
действительность договора. Однако в отличие от обычных они приобретают юридическую силу лишь в случае
включения их в текст договора.
В отличие от существенных условий, отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой признание
данного договора незаконным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования данного
условия. В противном случае договор считается заключенным, без случайного условия. Так, если при согласовании
условий договора поставки стороны не решили вопрос о том, каким видом транспорта товар будет доставлен
покупателю, договор считается заключенным и без этого случайного условия. Однако если покупатель докажет, что
он предлагал договориться о доставке товара воздушным транспортом, но это условие не было принято, договор
поставки считается не заключенным.
Часто в содержание договора включают права и обязанности сторон. Между тем права и обязанности сторон
составляют содержание обязательного правоотношения, основанного на договоре, а не самого договора как
юридического факта, породившего это обязательное правоотношение. Наиболее важным признаком существенных
условий является то, что они обязательно должны быть согласованы сторонами, иначе договор нельзя считать
заключенным. Этим они и отличаются от всех других условий.
Форма договора
В устной форме заключаются договоры, для которых законом или соглашением сторон не установлена письменная
форма. В случаях, если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, за
исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, в которых несоблюдение простой
письменной формы влечет их недействительность.
Сделка, совершенная в письменной форме (договор, контракт), должна быть подписана сторонами или их
представителями, если иное не вытекает из обычаев делового оборота. При совершении сделки допускается
использование средств факсимильного копирования подписи, электронной цифровой подписи, если это не
противоречит законодательству или требованию одного из участников. Двусторонние сделки могут совершаться
путем обмена документами, каждый из которых подписывается стороной, от которой он исходит. В большинстве
случаев несоблюдение письменной формы сделки не влечет ее недействительности, но лишает стороны права в
случае спора подтверждать ее совершение, содержание или исполнение свидетельскими показаниями (допускается
подтверждение лишь письменными документами). Однако в случаях, прямо указанных в законодательных актах или
в соглашении сторон, а также при совершении всех внешнеэкономических сделок несоблюдение простой
письменной формы влечет недействительность сделки.
К совершению сделки в письменной форме приравнивается, если иное не установлено законодательством или
соглашением сторон, обмен письмами, телеграммами, телефонограммами, телетайпограммами, факсами,
электронными документами или иными документами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявление.
В этом случае каждая из сторон для подтверждения заключения договора в письменной форме должна иметь все
документы, которыми обменялись стороны: подлинники всех полученных документов и копии всех отправленных
документов.
Законодательством и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна
соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и др.), и
предусматриваться последствия несоблюдения этих требований.
Структура договора
Сам договор должен состоят из нескольких разделов:

наименование договора (купля – продажа, услуги, подряд и т.д.);

место, а также дата заключения договора (место заключения договора, место нахождения юридического
лица, место жительства гражданина, дата);

наименование организации и лиц уполномоченных подписывать договора обеих сторон, а также
уполномочивающий лицо подписывать договор (доверенность);

предмет договора (наименование услуг, место оказания услуг);

права и обязанности сторон;

цена, общая стоимость услуг, а также порядок оплаты услуг;

сроки и порядок исполнения условий договора (срок приема-передачи товара/услуги);
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
84

срок действия договора, порядок изменения/расторжения договора, а также порядок его вступления в
силу;

ответственность сторон и порядок разрешения споров;

обстоятельства непреодолимой силы, которые могут сделать невозможным исполнение договора (форсмажор);

прочие условия, включаемы е в договоры по усмотрению сторон. Например, таковыми могут быть
условия конфиденциальности, дополнительные обязательства сторон.

адреса, реквизиты и подписи сторон (адреса, банковские реквизиты, подписи сторон).
Указный перечень является далеко не исчерпывающим, потому как, чем больше рисков и процедур предусмотрено
в договоре, тем больше уверенности при его заключении.
10.3.
Виды договоров
Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими свойствами, так и определенными
различиями, позволяющими отграничивать их друг от друга. Для того, чтобы правильно ориентироваться во всей
массе многочисленных и разнообразных договоров, принято осуществлять их деление на отдельные виды.
Деление договоров на отдельные виды имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. Оно
позволяет участникам гражданского оборота достаточно легко выявлять и использовать в своей деятельности
наиболее существенные свойства договоров, прибегать на практике к такому договору, который в наибольшей мере
соответствует их потребностям. Поскольку договоры являются разновидностью сделок, на них распространяется и
деление сделок на различные виды.
Основные и предварительные договоры
Гражданско-правовые договоры различаются в зависимости от их юридической направленности. Основной договор
непосредственно порождает права и обязанности сторон, связанные с перемещениями материальных благ,
передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг и т.п.
Предварительный договор - это соглашение сторон о заключении основного договора в будущем. Большинство
договоров - это основные договоры, предварительные договоры встречаются значительно реже.
Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, т.е. в письменной форме.
Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.
Содержание предварительного представляет собой обязательства сторон по заключению в будущем
соответствующего договора о передаче имущества, выполнении работ или оказания услуг (основного договора).
Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а так же другие
существенные условия основного договора. В этом договоре указывается срок, в который стороны обязуются
заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не определен, основной договор
подлежит заключению в течение одного года с момента заключения предварительного договора.
Во всех случаях срок заключения основного договора остается существенным условием предварительного
договора: либо этот срок устанавливается сторонами, либо он признается равным одному году с момента
заключения предварительного договора. Если в указанный срок основной договор не будет заключен и не одна из
сторон не сделает предложение заключить такой договор (оферта), предварительный договор прекращает свое
действие.
В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, в пределах срока его действия уклоняется от
заключения основного договора, применяются правила, предусмотренные для заключения обязательных договоров.
Необоснованное уклонение одной из сторон, заключившей предварительный договор, от заключения основного
договора может повлечь для нее по требованию другой стороны решение суда о понуждении заключить договор.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна так же возместить другой стороне
причиненные этим убытки.
Предварительный договор необходимо отличать от соглашения о намерениях, имеющих место на практике. В
указанных соглашениях о намерениях лишь фиксируется желание сторон вступить в будущем в договорные
отношения. Однако само соглашение о намерениях не порождает каких-либо прав и обязанностей у сторон, если в
нем не указано иное. Поэтому отказ одного из участников соглашения о намерениях заключить предусмотренный
таким соглашением договор не влечет для него каких-либо правовых последствий и может только повлиять на его
деловую репутацию.
Договоры в пользу третьих лиц
Договоры различаются в зависимости от того, кто может требовать исполнение договора. Как правило, договоры
заключаются в пользу их участников и право требовать исполнения таких договоров принадлежит только их
участникам. Вместе с тем встречаются и договоры в пользу лиц, которые не принимали участия в их заключении, но
имеют право требовать их исполнения. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны
установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре
третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.
Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим
лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять
заключенный ими договор без согласия третьего лица . Указанное правило введено в целях защиты интересов
третьего лица, которое в своей хозяйственной деятельности может рассчитывать на исполнение этого права,
которое оно получило по договору, заключенному в его пользу. Поскольку изменение или расторжение договора,
заключенного в пользу третьего лица, может поставить в затруднительное положение третье лицо, решившее
воспользоваться предоставленным ему правом, действующее законодательство перекрывает возможность
прекращения или изменения содержание этого права после того, как третье лицо выразило должнику свое
намерение воспользоваться правом.
Должник в договоре, заключенном в пользу третьего лица, вправе выдвинуть против требований третьего лица
возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора. За кредитором сохраняется право требовать от
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
85
должника исполнения обязательства, но это право может быть реализовано кредитором только в том случае, когда
третье лицо, в пользу которого обусловлено исполнения договорного обязательства, откажется от своего права
требования к должнику. Данное положение означает, что право требования третьего лица, в пользу которого
заключен договор, имеет преимущество перед правом требования, принадлежащим кредитору в договорном
обязательстве.
Наличие у третьего лица самостоятельного права требования исполнения обязательства от должника позволяет
отграничить договор в пользу третьего лица от обычных договоров, предусматривающих исполнения обязательств
третьему лицу. В этом случае третье лицо является лишь управомоченным принять исполнение обязательства от
должника. Причем обязательство считается исполненным самому кредитору. Подобные взаимоотношения нередко
возникают при исполнении договоров купли-продажи или поставки товаров, когда отгрузка товаров в соответствии с
договором производится не покупателю, а в адрес получателей, указанных покупателем.
Односторонние и взаимные договоры
В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между участниками все договоры делятся на
взаимные и односторонние. Односторонний договор порождает у одной стороны только права, а у другой - только
обязанности.
Во взаимных договорах каждая из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к
другой стороне.
Большинство договоров носит взаимный характер. Так, по договору купли-продажи продавец приобретает право
требовать от покупателя уплаты денег за проданную вещь и одновременно обязан продать эту вещь покупателю.
Покупатель, в свою очередь, приобретает правом требовать передачи ему проданной вещи и одновременно обязан
заплатить продавцу покупную цену. Вместе с тем встречаются и односторонние договоры. Например,
односторонним является договор займа, поскольку заимодавец наделяется по этому договору правом требовать
возврата долга и не несет каких-либо обязанностей перед заемщиком. Последний наоборот не приобретает ни
каких прав по договору и несет только обязанность по возврату долга. Односторонние договоры необходимо
отличать от односторонних сделок. Последние не относятся к договорам, так как для их осуществления не
требуется соглашение сторон, а достаточно волеизъявления одной стороны.
Возмездные и безвозмездные договоры
Возмездным признается договор, по которому имущественное предоставление одной стороны обуславливает
встречное имущественное предоставление от другой стороны.
Если сторона по договору обязуется исполнить свои обязанности без какого – либо встречного предоставления,
имеющего имущественный характер, то такой договор является безвозмездный.
В безвозмездном договоре имущественное предоставление производится только одной стороной без получения
встречного имущественного предоставления от другой стороны. Так, договор, купли-продажи - это возмездный
договор, который, в принципе, безвозмездным быть не может. Договор дарения, наоборот, по своей юридической
природе - безвозмездный договор, который, в принципе, не может быть возмездным.
Некоторые договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными. Например, договор поручения может
быть и возмездными, если поверенный получает вознаграждение за оказанные услуги, и безвозмездным, если
такого вознаграждения не выплачивается. Большинство договоров носят возмездный характер, что соответствует
природе общественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Договоры присоединения
Указанные договоры различаются в зависимости от способа их заключения. Договором присоединения
признается договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и
могут быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом.
Это требование исключает возможность для сторон в договоре присоединения формулировать условия, отличные
от выраженных в стандартной форме или формуляре, по их соглашению, а для присоединившейся стороны – также
и саму возможность заявлять при заключении договора о разногласиях по его отдельным условиям. Таким образом,
дело стороны, присоединяющейся к предложенному договору, - присоединиться к договору в целом (или не
присоединиться к нему). Это ограничивает ее права, но значительно облегчает процесс заключения договора и
оформления договорных отношений.
В сфере предпринимательства договоры присоединения могут получить широкое распространение в отношениях с
участием банков, страховых, энергоснабжающих организаций и др. Особые основания расторжения или изменения
договора присоединения по требованию присоединившейся стороны заключается в том, что присоединившаяся
сторона вправе потребовать изменения или расторжения договора, если он лишает эту сторону прав, обычно
предоставляемых по договорам такого вида, или ограничивает ответственность другой стороны за нарушения
обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она
исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в
определении условий договора.
Обстоятельства, которые служат основанием для расторжения или изменения договора или его отдельных условий
-–они скорее являются следствием формулирования этих условий в одностороннем порядке, в силу чего
увеличивается вероятность включения в договор присоединения условий, устанавливающих односторонние
преимущества и льготы в отношении стороны, разрабатывающей условия договора, и, напротив, чрезмерно
обременительных условий для присоединившейся стороны.
Публичный договор
Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее
обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру
своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля,
перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное
обслуживание и т.п.). Приведенное определение публичного договора позволяет выделить его признаки:

одной из сторон договора является коммерческая организация;
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
86

предметом деятельности коммерческой организации является выполнение функций публичного характера,
то есть удовлетворение запросов каждого, обратившегося к ней.
Коммерческая организация не вправе уклониться от заключения публичного договора. При необоснованном
уклонении от заключения договора потребитель может понудить коммерческую организацию через суд к
заключению договора.
Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех
потребителей. Таким образом, продавец в публичном договоре не может предложить одному покупателю одну цену
на товар, а другому – иную. Отдельным категориям потребителям законодательством могут быть предоставлены
льготы.
Момент заключения публичного договора в отдельных случаях определяется не по общему правилу с момента
достижения соглашения по всем существенным условиям, а по особым правилам. Так, если абонентом в
отношениях по снабжению газом, водой, энергией выступает гражданин, использующий соответствующие ресурсы
для бытового потребления, то договор считается заключенным с момента первого фактического подключения
абонента в установленном порядке к присоединенной сети.
Потребители в публичном договоре обычно имеют право на его одностороннее расторжение.
10.4. Заключение договора
Заключение договора представляет собою вступление в сделку на основе взаимных волеизъявлений будущих
участников договора. Для признания договорной сделки состоявшейся необходимо достижение соглашения двух
или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Особое требование для признания договора заключенным касается его формы. Так, соглашение о задатке
независимо от суммы задатка должно быть заключено в письменной форме, договор ренты подлежит
нотариальному удостоверению, сделка с недвижимостью подлежит государственной регистрации
Помимо предписаний в законодательстве, требуемая в подлежащих случаях форма договора может быть
обусловлена самими сторонами (п. 1 ст. 394 ГК). Так, стороны могут предусмотреть, что договор должен быть
нотариально удостоверен, хотя для договора данного вида обязательное нотариальное удостоверение законом не
установлено. В этом случае придание договору нотариальной формы осуществляется по предложению стороны
договора и приобретает характер существенного условия.
Договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества. Примером такого договора
может служить договор хранения, который считается заключенным с момента передачи вещи на хранение.
Заключение договора совершается последовательными действиями вступающих в него лиц. Эти действия
выражают волеизъявление стороны, выступающей инициатором договора, и противоположной стороны,
воспринимающей вызов к соглашению.
В гражданском законодательстве предусмотрены правила совершения действий сторонами заключаемого договора.
При этом используются специальные терминологические обозначения: оферта и акцепт.
10.5.
Оферта
Под офертой понимается предложение заключить договор. Такое предложение должно отвечать следующим
обязательным требованиям:

оно должно быть адресовано конкретному лицу (лицам);

быть достаточно определенным;

должно выражать намерение сделавшего его лица заключить договор с адресатом, которым будет принято
предложение;

оно должно содержать указание на существенные условия, на которых предлагается заключить договор.
Офертой может служить и разработанный стороной, предлагающей заключить договор, проект такого договора.
Направление оферты связывает лицо, ее пославшее. Связанность фактом направления оферты означает, что
лицо, сделавшее предложение заключить договор, в случае беззаговорочного акцепта этого предложения его
адресатом автоматически становится стороной в договорном обязательстве.
Оферта остается открытой:

в течение времени, указанного в оферте;

в течение периода времени, если срок не указывается;

до отзыва оферты лицом, давшим оферту.
Оферта, за которую платится вознаграждение (например, опцион), сама по себе является договором и может
аннулироваться только так, как аннулируется договор.
Различаются следующие виды оферты:

устная и письменная оферта;

оферта с указанием срока для акцепта и без указания такого срока;

оферта конкретному лицу и публичная оферта.
Устная оферта может использоваться при заключении договора, который допускает устную форму его заключения.
Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор считается заключенным, если другая сторона
немедленно заявила о ее акцепте (п. 2 ст. 397 ГК). Устная оферта совершается в условиях непосредственного
контакта с адресатом (переговоры при встрече, по телефону, радио и т.п.). Поэтому бессмысленно сохранять бремя
обязанности оферента, предложившего заключить договор устно и без указания срока для акцепта.
Письменная оферта применяется в отношениях между юридическими лицами, а также она может использоваться
между гражданами при ее направлении отсутствующему контрагенту (например, гражданин предлагает
иногороднему контрагенту купить его квартиру).
В договорной практике юридических лиц письменная оферта обычно совершается путем составления проекта
договора и направления его будущему контрагенту. Необходимость такой формы оферты объясняется тем, что в
подобных договорах должно содержаться значительное количество существенных условий.
Особенностью
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
87
письменной оферты является то, что она не зависимо от наличия или отсутствия в ней срока для акцепта всегда
влечет за собой связанность оферента. Если срок акцепта указан в оферте, то в течение этого периода времени
длится юридическая связанность оферента, если же срок для акцепта не содержится в письменной оферте, то
связанность оферента сохраняется в течение нормального необходимого для акцепта времени.
Оферта, направленная конкретному лицу, имея в качестве одного из квалифицирующих ее признаков такую
направленность, порождает правоотношение только между оферентом и этим лицом.
Публичной офертой признается лишь такое предложение неопределенному кругу лиц, которое включает в себя
существенные условия будущего договора, в котором явно выражена воля лица, делающего предложение,
заключить договор с каждым, кто к нему обратится. В практике деятельности многих коммерческих организаций,
предложения которых могут расцениваться как публичная оферта, лицам, обращающимся к ним, нередко
предлагается так же совершить определенные конклюдентные действия. Например, издательство предлагает свои
книги широкому кругу читателей, сообщает также свои платежные реквизиты и выдвигает в качестве условия
получения соответствующих книг предоставлением копии платежного поручения, свидетельствующего о
перечислении платы за книги в пределах установленных издательством цен. Юридические последствия признания
предложения публичной офертой заключаются в том, что лицо, совершившее необходимые действия в целях
акцепта оферты (например, приславшее заявку на соответствующие товары), вправе требовать от лица,
сделавшего такое предложение исполнения договорных обязательств. Любое лицо, воспринявшее публичную
оферту, вправе требовать заключения с ним договора. Публичная оферта применяется при заключении публичных
договоров, которые направлены чаще всего на удовлетворение бытовых потребностей граждан.
С момента получения оферты лицо должно соизмерять свои действия с возможными юридическими
последствиями, которые могут быть вызваны акцептом оферты. Например, лицо, направившее определенному
адресату предложение о заключении договора купли-продажи имеющегося у него товара, не лишено возможности
направить такое же предложение и другим потенциальным покупателям. Но в результате в случае акцепта оферты
сразу несколькими покупателями может возникнуть ситуация, когда один и тот же товар явится предметом
различных договоров купли-продажи. Причем покупатели по всем таким договорам приобретут право требовать от
продавца передачи товара, а в случае не исполнения этой обязанности – и возмещения причиненных убытков .
Оферта может считаться не полученной лишь в том случае, если ее опередит или будет получено одновременно с
ней извещение о ее отзыве. Оферте (направленной и полученной адресатом) присуще еще одно важное свойство –
безотзывность.
Принцип безотзывности оферты, устанавливается в невозможности для лица отзывать свое предложение о
заключении договора в период с момента получения адресатом и до истечения установленного срока для ее
акцепта. Право лица, направившего оферту, отозвать ее (отказаться от предложения) может быть предусмотрено
самой офертой. Возможность отказаться от сделанного предложения может также вытекать из существа самого
предложения или из обстановки, в которой оно было сделано.
Вместе с тем далеко не всякое предложение вступить в договорные отношения может быть признано офертой. Так,
рекламу и иные подобные предложения товаров, работ и услуг необходимо отличать от предложения заключить
договор (оферты). Отличие состоит в том, что реклама адресована неопределенному кругу лиц и как правило, не
бывает достаточно определенной для заключения договора. Цель рекламы – показать свойства товаров, выгодно
отличающие их от аналогичных. Однако она не преследует цели сообщения потенциальному контрагенту
существенных условий будущего договора.
В оферте выражена воля лишь одной стороны, а, как известно, договор заключается по волеизъявлению обеих
сторон. Поэтому решающее значение в оформлении договорных отношений имеет ответ лица, получившего
оферту, о согласии заключить договор.
10.6. Акцепт
Акцепт, то есть ответ лица, которому была направлена оферта, о принятии ее условий, должен быть полным и
безоговорочным. Акцепт может совершаться различными способами:

устно,

письменно,

путем молчания,

путем совершения действий по выполнению указанных в оферте условий.
Акцепт может быть выражен не только в форме письменного ответа (включая сообщение по факсу, с помощью
телеграфа и других средств связи). В случае если предложение заключить договор было выражено в форме
публичной оферты, к примеру, путем помещения товара на прилавки или витрины магазина либо в торговый
автомат, акцептом могут быть фактические действия покупателя по оплате товара. Устный акцепт, так же как и
устная оферта, применяется в случаях заключения договоров, не требующих письменного оформления.
В определенных случаях могут быть признаны и другие действия контрагента по договору (заполнении карты гостя
и получения квитанции в гостинице, приобретении билета в трамвае и тп.). В качестве акцепта в соответствующих
случаях признается и совершение действий по выполнению условий договора, указанных в оферте. Для этого
требуется, чтобы такие действия были совершены в срок, установленный для акцепта.
Молчание не признается акцептом. Это правило также сформулировано в форме презумпции: иное допускается,
если возможность акцепта оферты путем молчания вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних
деловых отношений сторон. К примеру, если арендатор продолжает пользоваться арендованным имуществом
после истечения срока договора аренды при отсутствии возражения со стороны арендодателя, договор считается
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В данном случае и оферта и акцепт по
возобновленному договору совершаются в форме молчания.
Получение акцепта лицом, направившим оферту, является свидетельством того, что договор заключен. В связи с
этим отзыв акцепта после его получения адресатом является, по сути, односторонним отказом от исполнения
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
88
договорных обязательств, что-то общему правило не допускается. Поэтому отзыв акцепта возможен лишь до того
момента, когда договор будет считаться заключенным. В случаях, когда извещение об отзыве акцепта опережает
сам акцепт (то есть акцепт еще не получен лицом, направившим оферту) либо поступает одновременно с ним,
акцепт
Если срок для акцепта определен в оферте, обязательным условием, при котором договор будет считаться
заключенным является получение лицом, направившим оферту, извещение о ее акцепте в срок, установленный
офертой. Заключение договора на основании оферты, не определяющей срок для акцепта, производится с учетом
того, что срок для него, помимо самой оферты может быть установлен в законе или ином правовом акте.
Акцепт полученный с опозданием, по общему правилу не влечет за собой заключения договора. Договор может
считаться заключенным лишь при условии, получения лицом, направившим оферту, извещения о ее акцепте в срок,
предусмотренный офертой, законом или иным правовым актом, а если такой срок не предусмотрен – нормально
необходимое время. Акцепт на иных условиях, т.е. ответ на согласии заключить договор, но на условиях (всех или
частности) отличающихся от тех, которые содержались в оферте, не является не полным, ни беззаговорочным, а
поэтому не может быть признан надлежащим акцептом, свидетельствующим о заключении договора.
10.7.
Изменение и расторжение договора
По общему правилу, только в действительно серьезных случаях стороны могут в одностороннем порядке отказаться
от исполнения своих договорных обязанностей или односторонне их изменить. Односторонний отказ от исполнения
обязательства, в том числе договорного, и одностороннее изменение его условий не допускаются.
Под изменением договора понимается совершение волевых действий одной из сторон договора или согласованные
действия обеих сторон по изменению порядка и условий исполнения договора. Если договором или
законодательным актом не установлена возможность одностороннего изменения договора, то одностороннее
изменение договора является противоправным.
Под расторжением договора понимаются волевые действия сторон договора, совершаемые как в одностороннем
порядке, так и по соглашению, направленные на будущее прекращение договорных прав и обязанностей.
Расторжение договора является основанием прекращения обязательства. Изменение и расторжение договора
являются юридическими фактами, влекущими изменение или, прекращение возникшего из договора
обязательственного правоотношения (прав и обязанностей сторон, составляющих содержание правоотношения).
В соответствии с п. 1 ст. 404 ГК РК, односторонний отказ от договора допускается в случаях, предусмотренных ГК
РК, законодательными актами или соглашением сторон.
Отказ от договора возможен в случаях:

при невозможности исполнения обязательства, основанного на договоре,

в случае признания в установленном порядке другой стороны банкротом,

при изменении или отмене акта государственного органа, на основании которого заключен договор.
При отказе от исполнения договора сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее, чем за
месяц, если иное не предусмотрено законодательными актами или соглашением сторон.
Способы и основания изменения и расторжения договора
При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. При изменении договора обязательства сторон
продолжают действовать в измененном виде.
В случае расторжения или изменения договора обязательства считаются прекращенными или измененными с
момента достижения соглашения сторон об изменении или расторжении договора, если иное не вытекает из
соглашения сторон или характера изменения договора, а при расторжении или изменении договора в судебном
порядке - с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении или изменении договора.
Изменение или расторжение договора может быть осуществлено сторонами двумя способами: по соглашению
сторон или в одностороннем порядке.
Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательными актами или договором. Изменение и расторжение договора по взаимному соглашению являются
выражением правоспособности субъектов, основывающемся на принципе свободы договора: граждане и
юридические лица по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им гражданскими правами.
Наличие взаимосогласованных волеизъявлений обеих сторон, направленных на изменение первоначального
правоотношения или на его прекращение. Своим соглашением стороны могут прекратить или изменить договор,
еще подлежащий исполнению в целом, либо частично исполненный одной или обеими сторонами, т.е. в рамках
договора должно оставаться какое-нибудь неисполненное обязательство.
Помимо изменения или расторжения по соглашению сторон, являются односторонние действия сторон договора
без наличия соглашения между ними. Управомоченная сторона в установленных законом или договором случаях
может односторонне совершить действия по изменению условий и порядка исполнения договора или вообще
прекратить правоотношение. При этом предполагается, что согласие второй стороны отсутствует, так как в ином
случае осуществление изменения и расторжения будет происходить в соответствии с первым способом – по
соглашению сторон. Так, требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо
неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законодательством либо договором, а
при его отсутствии – в тридцатидневный срок.
Заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых было достигнуто соглашение сторон и не
должны изменятся. Такое правило придает устойчивость гражданскому обороту. Это правило применяется и тогда,
когда после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для обеих сторон правила. Иные,
чем те, которые действовали при заключении договора.
Одностороннее изменение или расторжение договора в судебном порядке имеет целью предотвращение
дальнейшего спора между сторонами о правомерности или противоправности изменения или расторжения
договора, так как судебное решение будет обосновывать правомерность изменения или расторжения договора.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
89
Внесудебное расторжение или изменение договора потерпевшей стороной вследствие нарушения договора, может
быть признано судом по иску другой стороны неправомерным.
Гражданским кодексом в п. 2 ст. 402 установлен порядок предварительного внесудебного урегулирования спора при
совершении нарушения, по которому сторонам предоставляется возможность самим преодолеть разногласия своим
соглашением. Предпосылкой этого является надлежащее уведомление контрагента о совершенном нарушении.
Только своевременно, в надлежащей форме и однозначно данное уведомление может предшествовать изменению
или расторжению. В ином случае возможно злоупотребление правом в отношении неисправного контрагента.
Согласно п.п. 1, 2 ст. 403 ГК РК, при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, а при изменении
договора обязательства сторон продолжают действовать в измененном виде. В соответствии с п. 4 ст. 403 ГК РК,
стороны не вправе требовать возвращения того, что было ими исполнено до момента расторжения или изменения
договора, если иное не предусмотрено законодательными актами или соглашением сторон. Такими последствиями
изменение и расторжение договора отличается от признания договора недействительным. Однако, если
основанием для расторжения или изменения договора послужило существенное нарушение договора одной из
сторон, другая сторона вправе требовать только возмещения убытков, причиненных расторжением или изменением
договора.
10.8. Отдельные виды договоров
В зависимости от объекта можно договоры подразделить на следующие типы (виды):

договоры о передаче имущества (купля-продажа, дарение, мена и т.д.),

договоры по передаче имущества во временное владение и пользование или только в пользование (аренда
(имущественный наем), прокат, безвозмездное пользование (ссуда), лизинг);

договоры на выполнение работ (договор подряда, договор о выполнении научно-технических работ и т.д.),

договоры об оказании услуг (договор перевозки, договор об оказании платных медицинских услуг и др.),

договоры об учреждении различных образований (учредительные договоры, договор простого
товарищества).
Рассмотрим некоторые из них:
Купля-продажа
В настоящее
время
договор
купли-продажи
является
наиболее
распространенным
договором
в предпринимательской области. Гражданский кодекс включает пять видов договоров купли-продажи:

Розничная купля-продажа.

Поставка товаров.

Контрактация.

Энергоснабжение.

Продажа предприятия.
По общему правилу единственным существенным условием договора купли-продажи является условие о предмете
договора. Предмет договора определяется путем указания наименования и количества товара. При этом условие
о предмете может быть не только определенным, но и определимым, т. е. договор может ограничиться описанием
способа определения наименования и количества товара, не указывая их напрямую (например, предметом
договора поставки может быть партия угля такой марки и в таком количестве, которые необходимы для
бесперебойной работы котельной определенного типа в течение всего отопительного периода).
Однако, в отдельных видах договора купли-продажи для определения предмета сделки, помимо наименования
и количества, требуется более подробная информация. Так, при продаже предприятия — необходимо точно указать
состав этого имущественного комплекса.
Если цена не указана в договоре, то применяется правило ч, согласно которому товар должен быть оплачен
по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.
Стороны, как правило, сами согласуют цену товара и порядок ее определения, т. е. указывают определенную
денежную сумму за единицу товара или за весь товар. Для некоторых видов договора купли-продажи, в случаях,
предусмотренных законом, цена является существенным условием, например, в договорах розничной куплипродажи, продажи предприятия.
Форма договора купли-продажи зависит от предмета договора, его сторон и цены. Все договоры по продаже
недвижимости (в том числе предприятия, как имущественного комплекса) должны быть заключены в письменной
форме и подлежат обязательной государственной регистрации.
В остальных случаях следует руководствоваться ст. 152-156 ГК РК, письменная форма требуется для договоров
осуществляемых в процессе предпринимательской деятельности, кроме сделок, исполняемых при самом их
совершении;
на
сумму
свыше
ста расчетных
показателей
а
также
в
иных
случаях,
предусмотренных законодательством или соглашением сторон.
ГК не требует письменной формы для сделки, которая исполняется при самом совершении, в частности для
договоров розничной купли-продажи.
Письменная форма договора представляет собой составление одного документа, подписанного сторонами.
В соответствии с этим необходимо соблюдать следующие правила:

подписи сторон должны быть сделаны полно и разборчиво. Небрежная подпись на договоре в случае, если
ваш контрагент оспорит свою подпись, могут повлечь за собой то, что судебная экспертиза не сможет дать
однозначного ответа об авторстве подписи, и это может существенно вам помешать;

если текст договора составляет несколько страниц, необходимо их прошить и скрепить подписями
и печатями сторон. Некоторые предприниматели используют и другой, также эффективный способ — они
подписывают каждую страницу договора (визируют). Данное обстоятельство в случае спора может оградить вас
от заявлений недобросовестного партнера: — что «этот лист договора он и в глаза не видел»;

никогда не подписывайте чистых бланков, поскольку такие «чистые» бумаги могут в будущем быть
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
90
использованы против вас.

Важной обязанностью покупателя является обязанность известить продавца о нарушении условий договора
купли продажи:

о количестве,

об ассортименте,

о качестве,

комплектности,

таре и (или) об упаковке товара в срок, предусмотренный законом, иными правовыми актами или договором,
а если такой срок не установлен, в разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора
должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения товара.
В случае, если покупатель не выполнит указанное правило, продавец вправе отказаться полностью или частично
от удовлетворения требований покупателя о передаче ему недостающего количества товара, замене товара,
не соответствующего условиям договора купли-продажи о качестве или об ассортименте, об устранении
недостатков товара, о доукомплектовании товара или о замене некомплектного товара комплектным, о затаривании
и (или) об упаковке товара, либо о замене ненадлежащей тары и (или) упаковки товара, если докажет, что
невыполнение этого правила покупателем повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет для
продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, которые он понес бы, если бы был своевременно извещен
о нарушении договора.
Имущественный наем (аренда)
Основные черты договора имущественного найма (аренды)
Договор аренды входит в группу договоров, регулирующих отношения по передаче имущества во временное
пользование. В отличие от договоров по передаче имущества в собственность договор аренды не влечет смены
собственника, а следовательно, в экономическом смысле он оформляет такие отношения товарообмена, при
которых товаром является не вещь, а право пользования ею. Имущество по данному договору может передаваться
арендатору только в пользование или в пользование и во владение одновременно. В первом случае арендатор не
приобретает титула владельца арендованного имущества, а во втором он становится его законным владельцем со
всеми вытекающими правовыми последствиями.
Передача имущества только в пользование возможна в том случае, если пользование осуществляется в таких
условиях, которые позволяют арендодателю сохранять постоянный контроль за арендованным имуществом,
например пользование движимым имуществом осуществляется в его помещении.
Можно выделить три основные черты, характерные для данного договора.

соглашение, на основе которого осуществляется передача (предоставление) определенного имущества
лицом, правомочным распоряжаться им, во владение и пользование (или только пользование) другому лицу без
перехода к последнему права собственности. Собственником имущества остается арендодатель.

аренда всегда носит временный характер, и по окончании срока аренды имущество подлежит возврату
арендодателю.

договор аренды всегда возмездный: арендатор обязан платить за пользование имуществом (в отличие от
безвозмездного договора ссуды).
Данный договор является также консенсуальным, т.е. устанавливающим между сторонами обязательственные
отношения с момента достижения ими соглашения (оформления договора) в отличие, скажем, от договора займа,
который относится к реальным договорам и считается заключенным с момента передачи денег или иных вещей
заемщику.
Аренда дает возможность удовлетворять потребности граждан и юридических лиц, нуждающихся во временном
пользовании определенными вещами, и в то же время обеспечивает собственнику имущества, не использующему
его в данный период, получение дохода в виде арендной платы. Это выгодно для обеих сторон.
Объекты аренды представлены имуществом в виде вещей (за исключением денег и ценных бумаг), обладающих
качеством непотребляемости, иными словами, способностью участвовать в производственном и ином
хозяйственном процессе неоднократно, не утрачивая в значительной мере своих потребительских свойств. Таким
же основным качеством объектов аренды является их индивидуальная определенность, т.е. возможность
выделения конкретной вещи из числа ей подобных. Потребляемые вещи и деньги могут быть предметом договора
займа, основное отличие которого от договора аренды состоит в том, что заемщик возвращает займодателю не те
же предметы, что получил от него, а аналогичные, в том же количестве. Таким образом, это непотребляемые вещи,
определяемые индивидуальными признаками (индивидуально-определенные). В то же время, если объектом
аренды является сложная вещь или имущественный комплекс, они могут включать в себя в качестве части или
составного элемента потребляемое имущество, определяемое родовыми признаками. Так, в состав предприятия
включаются запасы сырья, топлива, готовая продукция, полуфабрикаты.
По общему правилу право передавать имущество в аренду как частный случай реализации правомочия
пользования (извлечение доходов), а также распоряжения имуществом (временное изменение его принадлежности)
реализует его собственник при условии полной дееспособности. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до
18 лет (за исключением эмансипированных и признанных полностью дееспособными вследствие вступления в брак
до достижения 18 лет), а также лица, ограниченные судом в дееспособности, могут передавать собственное
имущество в аренду лишь при согласии родителей, усыновителей или попечителей.
Общие требования к условиям аренды предприятий, зданий, сооружений и других имущественных комплексов
определяются в главе 29 Гражданского кодекса РК.
К договорам имущественного найма относятся:

Лизинг

Аренда предприятия

Аренда зданий и сооружений
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
91

Аренда транспортных средств

Прокат

Наем жилища

Безвозмездное пользование имуществом
В тех случаях, когда он заключается на срок свыше года, он должен быть заключен в письменной форме.
Независимо от того, какая деятельность осуществляется, предпринимательская или непредпринимательская и
независимо от срока договора имущественного найма с участием хотя бы с одной стороны, юридического лица,
должны быть заключены в письменной форме. Договор имущественного найма недвижимого имущества подлежит
государственной регистрации.
Договор имущественного найма между гражданами на срок до одного года может быть заключен в устной форме.
Если в последующем предусматривается переход права собственности на имущество к нанимателю, то он
заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи такого имущества.
Сторонами договора имущественного найма являются наймодатель и наниматель. В качестве наймодателя и
нанимателя за некоторыми изъятиями могут выступать любые лица, юридические и физические. Наймодателями
могут быть как коммерческие, так и некоммерческие юридические лица.
Наймодатель (арендодатель) - это собственник передаваемого в пользование имущества, юридическое лицо обладатель права хозяйственного ведения или оперативного управления на него, либо иное лицо, уполномоченное
законом или договором сдавать имущество внаем (например, доверительный, управляющий имуществом).
Наниматель (арендатор) - физическое или юридическое лицо, которое получило имущество во временное
владение и пользование, либо только пользование. Например, нанимателю станка предоставляется возможность в
определенные часы или дни выполнять на нем необходимые работы и т. д. Некоммерческие лица, обладатели
права оперативного управления на имущество могут быть ограничены собственником в праве аренды имущества.
Переход прав и обязанностей сторон к другим лицам возможен как в порядке локального, так и универсального
правопреемства. Переход права собственности, права хозяйственного ведения или права оперативного управления
на сданное внаем имущество другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора
имущественного найма. Речь идет о том, что аренда обременяет имущество, сданное внаем.
При смерти гражданина наследственная трансмиссия в отношении прав нанимателя также наступает по общему
правилу, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное. Такими же правилами следует
руководствоваться при универсальном правопреемстве, когда происходит реорганизация, ликвидация юридических
лиц. Наймодатель не вправе отказать наследнику (правопреемнику) во вступлении в договор на оставшийся срок
его действия, за исключением случаев, когда заключение договора было обусловлено личными качествами
нанимателя.
Законодательством установлены виды имущества, сдача которых в имущественный наем не допускается или
ограничивается. Это касается, в первую очередь, вещей, изъятых из гражданского оборота и вещей, ограниченных в
гражданском обороте. Вещи, изъятые из гражданского оборота, не могут быть сданы внаем, а вещи ограниченные в
гражданском обороте, могут быть переданы в аренду с соблюдением режима их использования и, вообще, режима
осуществления права собственности на них. В соответствии с п.2 ст. 541 ГК РК, объектом найма могут быть также
право землепользования, право недропользования и другие вещные права, если иное не предусмотрено
законодательными актами.
В договоре имущественного найма должны быть указаны данные, позволяющие установить имущество,
подлежащее передаче нанимателю в качестве объекта имущественного найма. При отсутствии этих данных в
договоре условие об объекте, подлежащем передаче в имущественный наем, считается несогласованным
сторонами, а соответствующий договор незаключенным.
Наймодатель обязан предоставить имущество в состоянии, соответствующем условиям договора аренды и
назначению имущества. Состояние имущества, подлежащего передаче в первую очередь должно быть определено
договором. Имущество должно быть без недостатков либо недостатки оговариваются в договоре. Если недостатки
вещи сдаваемой внаем можно было обнаружить непосредственно при ее осмотре или до получения вещи внаем,
наниматель уже пользовался данным имуществом и был знаком с его недостатками и т. п., то наймодатель нести
ответственность за недостатки вещи не должен.
Имущество сдается внаем вместе со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами
(документами, удостоверяющими комплектность, безопасность, качество имущества, порядок эксплуатации и т. п.).
Таким образом, речь в целом не идет о правоустанавливающих документах на имущество, например договоре
купли-продажи недвижимого имущества, а о тех документах, которые необходимы для осуществления эксплуатации
имущества. Договором может быть предусмотрено, что документы остаются у наймодателя и наниматель может с
ними ознакомиться . Если документы и принадлежности переданы не были и наниматель без них не может
пользоваться имуществом в соответствии с его назначением либо в значительной мере лишается того, на что он
был вправе рассчитывать при заключении договора, он может потребовать предоставления ему наймодателем
таких принадлежностей и документов или расторжения договора.
По договору имущественного найма (аренды) распределение бремени содержания имущества ложится на стороны
договора следующим образом. Наймодатель обязан за свой счет производить капитальный ремонт переданного
внаем имущества, в согласованные сроки, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.
Наймодатель также обязан производить за свой счет ремонт, вызываемый неотложной необходимостью, возникший
в силу обстоятельств, за которые наниматель не отвечает. При заключении договора наймодатель обязан
предупредить нанимателя обо всех правах третьих лиц на сдаваемое внаем имущество (сервитуте, праве залога и
т. п.). Речь, таким образом, идет в первую очередь о вещных правах на имущество, которые обременяют его.
Передача имущества внаем не является основанием для прекращения или изменения прав третьих лиц на это
имущество.
Наниматель вправе с согласия наймодателя сдавать нанятое имущество в поднаем (субаренду), передавать свои
права и обязанности по договору имущественного найма (перенаем). Наниматель может предоставлять нанятое
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
92
имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать эти права в залог и вносить в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственных товариществ, акционерных обществ или взноса в производственный кооператив,
если иное не установлено законодательными актами. Такие правомочия по распоряжению могут быть оговорены
непосредственно в договоре. Во всех указанных случаях, за исключением перенайма, ответственность по договору
перед наймодателем несет наниматель.
Наниматель имеет право на производство улучшений имущества. Если речь идет об отделимых улучшениях, то он
вправе производить их без согласия наймодателя. Отделимые улучшения являются собственностью нанимателя,
если иное не предусмотрено договором. Под отделимыми улучшениями следует понимать улучшения, которые
можно обособить без нанесения ущерба самому имуществу.
На производство неотделимых (тех, которые нельзя отделить без нанесения ущерба имуществу) улучшений
требуется согласие собственника. Когда наниматель произвел за счет собственных средств и с согласия
нанимателя улучшения, неотделимые без вреда для нанятого имущества, он имеет право после прекращения
договора на возмещение стоимости этих улучшения, поскольку иное не предусмотрено договором. К неотделимым
улучшениям можно отнести капитальную пристройку к зданию, украшение поверхности стен художественной лепкой
и т. д. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных нанимателем без согласия наймодателя, возмещению
не подлежит, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.
После прекращения договора имущественного найма наниматель обязан вернуть наймодателю имущество в том
состоянии, в каком его получил с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Если
состояние возвращаемого имущества по окончании договора не соответствует условиям, предусмотренным
законодательством или договором, наниматель возмещает наймодателю причиненный ущерб. Если имущество,
сданное внаем, выбывает из строя раньше срока службы, предусмотренного в договоре, то наниматель возмещает
наймодателю остаточную стоимость имущества, если иное не предусмотрено договором. Речь идет о выходе
имущества из строя раньше срока службы по причинам, зависящим от нанимателя, при этом, однако, не должно
иметь место умышленное причинение вреда имуществу. Как следствие наниматель обязан возместить
наймодателю только стоимость имущества, которым оно обладало на момент, когда произошло выбытие
имущества из строя.
Подряд
Договор подряда имеет схожие черты с другими договорами (купля-продажа, договор возмездного оказания услуг,
трудовой договор и др.). Но вместе с тем отличается от них рядом признаков.
К отдельным видам договора подряда относятся:

бытовой подряд,

строительный подряд,

подряд на выполнение проектных и изыскательных работ,

подряд на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
Подряд, так же, как и купля-продажа опосредует экономические отношения товарообмена и нередко завершается
передачей подрядчиком вещи в собственность заказчика. Различие таких договоров состоит, прежде всего, в том,
что договор купли-продажи регулирует отношения по непосредственной передаче вещи. Для подрядного договора
характерна регламентация взаимоотношений между подрядчиком и заказчиком в процессе изготовления товара.
Иными словами, подрядные отношения охватывают не только передачу вещи в собственность заказчику, но и в
известной степени процесс ее производства.
Немалое значение имеет отграничение подряда от такой разновидности купли-продажи, как поставка. Материал для
изготовления вещи подрядчиком подчас предоставляет заказчик, в то время как товар, реализуемый по договору
поставки, производится, как правило, из сырья изготовителя. Однако в практике отношений по поставке встречается
передача части материала для изготовления предмета договора покупателем.
Договор подряда близок к договору возмездного оказания услуг. Оба договора сближает выполнение определенных
действий одной стороной (подрядчиком, исполнителем) по заданию и для другой стороны (заказчика). Основное
отличие обязательств - в их предмете. В подрядном договоре - это материальный результат работы подрядчика
(новая или переработанная вещь), а в договоре на выполнение услуг результат работы нематериален, поэтому
предметом такого договора является сама услуга (определенные действия или определенная деятельность).
По предмету подряд отличается и от договора на создание и использование результатов творческой деятельности
(например, издательского договора). По нему также передается овеществленный результат труда (рукопись).
Однако этот результат, являясь объектом интеллектуальной собственности, подвергается особому правовому
режиму. Иногда для разграничения этих договоров имеет значение субъектный состав. Так, договоры на создание
произведений скульптуры, декоративно-прикладного искусства, станковой живописи, оформительских работ могут
быть авторскими, если в качестве исполнителя соответствующих работ выступает сам автор, и носить характер
подрядного, если работы по выполнению заказа осуществляет другое. В тоже время не стоит отвергать наличие
предмета (результата работы) полученных по договору возмездного оказания услуг, например на разработку вебсайта или логотипа, знака обслуживания и т.д. Результат такой услуги выражен на материальном носителе, его
можно изменять, дополнять, но осязать в натуре невозможно. В данном случае, в таком договоре смешаны сразу
несколько правоотношенией - подряд, услуга, авторское право. Определить правовую природу договора по
разработке и размещению веб-сайта затруднительно, ведь с одной стороны работа: потому как получаем в
результате вещь, пусть и не осязаемую. С другой стороны, сайт есть не что иное, как поток информации на
специальном носителе, пусть он и весит несколько тысячных нанограмм, т.е. разработка сайта - работа
интеллектуальная и суть ее в перемещении информации.
Кроме того, следует разграничить договоры подряда и трудовые договоры. Выполнение одной и той же работы
может быть облечено в ту или другую правовую форму (например, труд машинистки), однако порождаемые при
этом правоотношения подвергаются различному правовому регулированию.
Работник по трудовому договору выполняет определенную трудовую функцию, включаясь и трудовой коллектив,
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
93
подчиняясь установленному распорядку работы и под контролем руководителя. Даже если его деятельность не
приводит к желаемому результату, работа подлежит вознаграждению. Для заказчика же в подрядном договоре
важно не выполнение самой работы, а получение необходимого результата. Поэтому подрядчик самостоятельно
организует свой труд и получает оплату за его результат. Если его невозможно передать заказчику подрядчик не
вправе требовать оплаты своего труда, так как он выполняет работу за свой риск. Работник в трудовом договоре
пользуется средствами и материалами работодателя, который приобретает право на результат труда. Трудовые
отношения дают работнику больше гарантий, чем гражданско-правовые отношения подряда (например, при
расторжении договора, болезни работника и в других случаях).
Форма договора подряда подчиняется общим правилам оформления сделок. В большинстве случаев договор
подряда облекается в простую письменную форму, но может быть заключен и устно, например бытовой подряд
(ремонт обуви, заточка ножей).
Сторонами договора подряда являются заказчик и подрядчик. В их качестве могут выступать как физические, так и
юридические лица.
К существенным условиям договора подряда относится условия, касающиеся описания работы, результата работы
и сроки (начальный и конечный). Стороны могут придать характер существенного и другим условиям: цене
договора, формам и порядку расчета, способу выполнения работ, условиям о качестве или происхождении
используемого в работе материала и т.д.
Права и обязанности сторон в договоре подряда носят взаимный характер. Основными обязанностями подрядчика
являются: выполнить задание заказчика; выполнить работу надлежащего качества; обеспечить сохранность
предоставленного заказчиком имущества. К обязанностям заказчика относятся: принять результат работ и оплатить
работу подрядчика.
Отличительной особенностью договора подряда является распределение рисков между сторонами. Гражданский
кодекс выделяет два вида рисков (риск случайной гибели или случайного повреждения вещи или иного имущества,
используемого при выполнении договора и риск случайной гибели или случайного повреждения результата
выполненной работы до ее приемки.
Возмездное оказание услуг
Договор возмездного оказания услуг — общепринятая универсальная форма обмена, применяемая на всех
уровнях, во всех сегментах рынка и ко всем товарам, основной регулятор экономических отношений, форма
закрепления партнерских связей. Он представляет собой волеизъявление сторон по поводу возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Только договор позволяет учесть особенности участников
правоотношений (личные качества предпринимателей, разовый, временный или постоянный характер их связей),
предмета договора, территории, места и сроков выполнения, прав и обязанностей сторон и др.
Услуги представляют собой полезную деятельность, удовлетворяющую разнообразные потребности ее
пользователей, как правило, не связанную с созданием вещи или объекта, или научно-технической продукции.
Чаще всего услуга является результатом непроизводственной деятельности и предоставляется на основании
соответствующего гражданско-правового договора, заключаемого между лицом, ее оказывающим (исполнителем), и
лицом, которому она оказывается (потребителем).
Отличительный признак договора возмездного оказания услуг проявляется в том, создается ли в результате
деятельности исполнителя вещь, научно-техническая продукция, которая остается в распоряжении заказчика, или
заказчику нужна деятельность исполнителя. Данный признак положен в основу разграничения подрядных работ и
услуг.
Отношения в сфере возмездного оказания услуг облекаются в форму соответствующих договоров, предметом
которых являются различные действия невещественного характера.
В договоре возмездного оказания услуг, как правило, отсутствует материальный результат действия, а значит,
оплачивается услуга как таковая.
По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Гражданский кодекс РК относит к договорам оказания услуг – услуги связи, медицинских, ветеринарных,
аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных
услуг.
Характерной чертой и некоторая схожесть с трудовым договором и договором возмездного оказания услуг является
то, что исполнитель обязан оказать услуги лично. Привлечение третьих лиц допускается только с разрешения
заказчика.
Содержание договора возмездного оказания услуг составляют его условия, в которых определяются права,
обязанности и ответственность сторон. Условия договора подразделяются на существенные и несущественные.
По общему правилу договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой для подлежащего случая
форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям.
Так, многие договоры оказания услуг связи заключаются по поводу отправления писем, бандеролей, посылок.
Одним из условий договора туристического обслуживания может быть предоставление определенных транспортных
средств. В некоторых случаях услуга (например, оказание медицинской помощи) может привести к определенному
овеществленному результату — изготовлению и установке сердечного стимулятора, зубного протеза и т.п.;
достижение такого овеществленного результата неразрывно связано с проведением различного рода медицинских
обследований, хирургического вмешательства или иного лечения и составляет с ними определенное единство,
поэтому вряд ли обоснованно относить подобного рода медицинские услуги к подрядным отношениям. Таким
образом, этот вид договора может иметь, а может и не иметь материального результата. Во всех случаях
результату предшествуют действия, не имеющие материального воплощения.
При заключении договоров возмездного оказания услуг не всегда может быть гарантирован положительный
результат, что определяет и характер ответственности по данным обязательствам. Например, по договору на
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
94
оказание юридических услуг (представлению интересов заказчика в суде), заказчик ожидает положительного исхода
дела, а исполнитель в свою очередь предпринимает все правовые инструменты и рычаги чтобы получить
ожидаемый результат. Однако заказчик ожидаемого результата может и не получить даже при условии
добросовестного исполнения исполнителем договора, так как полученный результат зависит и от воли и интересов
третьих лиц, не являющихся сторонами договора.
Сторонами договора возмездного оказания услуг являются исполнитель и заказчик. Никаких ограничений
субъектного состава для этого договора не существует. Участниками таких правоотношений могут быть как
физические, так и юридические лица, если иное не предусмотрено законом или не вытекает из характера и
специфики услуг.
По срокам, связывающим заказчика с исполнителем, услуга может быть разовой (доставка посылки),
предоставляться в течение определенного договором времени (год или иной срок). Обязательства по оказанию
услуг могут быть и бессрочными.
10.9. Задача:
Смагулов И. житель г. Алматы, занимающийся покупкой за рубежом промышленных товаров с целью последующей
их продажи в своем городе, дал перед Новым годом объявление в рекламной газете о реализации крупными
партиями парфюмерии со скидкой от 10 до 50%. Житель г. Петропавловска, Тлеулов М., владеющий парфюмерным
магазином, случайно прочитав эту газету, послал Смагулову И. письмо, в котором выразил свое согласие на покупку
этих товаров, указав требуемые объем и ассортимент, а также срок своего приезда за товаром. Однако через три
дня после этого он послал второе письмо, в котором отказался от покупки.
ВОПРОСЫ:
1.
Что имеет место в данной ситуации: реклама, оферта, акцепт?
2.
Состоялось ли заключение договора?
3.
В какой форме должен заключаться договор?
4.
Какие условия договора являются существенными?
10.10. Тестовые вопросы:
1. Правила о возмездном оказании услуг применяются к договорам:
a. оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг,
услуг по обучению, туристическому обслуживанию;
b. о подряде, выполнении научно исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ;
c. о перевозке, транспортной экспедиции, банковском вкладе, банковском счете, расчетах;
d. о хранении, поручении, комиссии, доверительном управлении имуществом.
2. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предусмотрено в оферте:
a. является акцептом и связывает первоначального оферента;
b. не является акцептом;
c. не является акцептом и одновременно признается новой офертой.
d. соглашение.
3. Товаром по договору купли-продажи могут быть:
a. любые вещи, если иное не предусмотрено законом;
b. только движимые вещи;
c. любые вещи, в том числе изъятые из гражданского оборота;
d. только недвижимые вещи.
4. К договорам пользования относят:
a. договор продажи
b. договор аренды
c. договор подряда
d. кредитный договор
5. К договору о выполнении работ относится:
a. договор подряда;
b. договор страхования;
c. договор купли-продажи;
d. договор дарения.
Тема 11. Правовое регулирование трудовых отношений
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
Трудовой договор
Рабочее время и время отдыха
Оплата труда
Трудовой распорядок. Дисциплина труда
Материальная ответственность сторон
Задача
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
95
11.7. Тестовые вопросы
11.1. Трудовой договор
Труд — это целенаправленная деятельность человека, реализующего свои физические и умственные способности
для получения определенных материальных или духовных благ, именуемых на производстве продуктом труда,
продуктом производства.
Трудовые отношения всегда были и остаются сферой сталкивания и противостояния интересов граждан, компанийработодателей и государства, получающего налоговые отчисления от первых двух и охраняющего интересы обоих
на законодательном уровне, поэтому необходимо особенно тщательно соблюдать все процедуры, определенные
законодательством. Одной из таковых является заключение трудового договора.
По трудовому договору работник обязуется лично выполнять работу (трудовую функцию), соблюдать правила
трудового распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан и
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, коллективным договором, актами работодателя,
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату.
Трудовой договор в значительной степени отличается от гражданско-правового договора (например, от договора на
выполнение работ или оказание услуг) тем, что в последнем случае исполнитель не принимает на себя
обязательств по выполнению требований локальных актов заказчика, а тот в свою очередь не принимает на себя
обязательства по выплате социальных отчислений, компенсаций, обязательных для выплаты за работника и т.д.
Отличительными признаками трудового договора от иных видов договоров является наличие в нем одного из
следующих условий:
1) выполнение работником работы (трудовой функции) по определенной квалификации, специальности, профессии
или должности;
2) выполнение обязательств лично с подчинением трудовому распорядку;
3) получение работником заработной платы за труд.
Трудовой договор заключается лишь с лицом, имеющим достаточную квалификацию для выполнения трудовой
функции, в письменной форме в двух экземплярах для каждой из сторон. Работник в обязательном порядке должен
иметь свой экземпляр трудового договора, подписанного надлежащим образом обоими сторонами, причем
получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться в письменной форме.
Трудовой договор может содержать условия о прохождении работником предварительно испытательного срока.
Необходимо понимать, что испытательный срок может быть рассмотрен не только с позиции работодателя – т.е.
дополнительное условие для принятия на работу, устанавливаемое в целях проверки соответствия квалификации
работника поручаемой работе, но и с позиции работника, как возможность оценить условия, в которых он в
последующем будет находиться при выполнении трудовой функции.
При заключении трудового договора в трудовом договоре может быть установлено условие об испытательном сроке
в целях проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе. Испытательный срок начинается с
начала действия трудового договора.
Испытательный срок включается в трудовой стаж работника и не может превышать три месяца. Для руководителей
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов,
представительств организаций испытательный срок может быть увеличен до шести месяцев.
Испытательный срок приостанавливается на период, когда работник фактически отсутствовал на работе.
При отрицательном результате работы работника в период испытательного срока работодатель вправе
расторгнуть с ним трудовой договор, уведомив его в письменной форме, с указанием причин, послуживших
основанием для расторжения трудового договора. Если срок испытания истек и ни одна из сторон не уведомила о
расторжении трудового договора, то работник считается прошедшим испытательный срок.
Содержание трудового договора должно соответствовать требованиям трудового законодательства а также
требования, предъявляемые к письменной форме сделки. Не соблюдение требований, влечет недействительность
трудового договора.
Под содержанием трудового договора понимаются все условия, определяющие права и обязанности его сторон –
работника и работодателя. Эти условия устанавливаются законами, иными нормативными актами о труде либо
определяются самими сторонами.
В трудовом договоре могут быть индивидуализированы условия труда, а также повышены гарантии для отдельно
взятого работника.
Трудовой договор должен содержать:
1) реквизиты сторон:
фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) работодателя - физического
лица, адрес его постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту жительства, наименование,
номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность;
индивидуальный идентификационный номер (бизнес-идентификационный номер);
наименование работодателя - юридического лица и его место нахождения, номер и дату государственной
регистрации работодателя - юридического лица, бизнес-идентификационный номер;
фамилию, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) работника, адрес его
постоянного места жительства и сведения о регистрации по месту жительства, наименование, номер, дату выдачи
документа, удостоверяющего его личность, индивидуальный идентификационный номер;
2) работу по определенной специальности, профессии, квалификации или должности (трудовую функцию);
3) место выполнения работы;
4) срок трудового договора;
5) дату начала работы;
6) режим рабочего времени и времени отдыха;
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
96
7) размер и иные условия оплаты труда;
8) характеристику условий труда, гарантии и льготы, если работа относится к тяжелым и (или) выполняется во
вредных и (или) опасных условиях;
9) права и обязанности работника;
10) права и обязанности работодателя;
11) порядок изменения и прекращения трудового договора;
12) ответственность сторон;
13) дату заключения и порядковый номер.
Заключаемый с инвалидом трудовой договор должен содержать условия по оборудованию рабочих мест с учетом
их индивидуальных возможностей.
По соглашению сторон в трудовой договор могут включаться и иные условия, не противоречащие законодательству
Республики Казахстан.
Работодатели при заключении трудового договора зачастую требуют представления копий некоторых документов.
Законодательно определен список таковых, к ним относятся:
1) удостоверение личности или паспорт (свидетельство о рождении для лиц, не достигших шестнадцатилетнего
возраста).
Оралманы представляют удостоверение оралмана, выданное местными исполнительными органами;
2) вид на жительство или удостоверение лица без гражданства (для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Республики Казахстан) либо удостоверение беженца;
3) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или профессиональной подготовки при
заключении трудового договора на работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков;
4) документ, подтверждающий трудовую деятельность (для лиц, имеющих трудовой стаж);
5) документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (для лиц, обязанных проходить
такое освидетельствование).
Для заключения трудового договора в сфере образования, воспитания, организации отдыха и оздоровления,
физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, оказания социальных услуг, культуры и искусства с
участием несовершеннолетних лицо представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении
уголовного правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и
нравственности, половой неприкосновенности, экстремистские или террористические преступления, торговлю
людьми.
При поступлении на гражданскую службу, на работу в государственные предприятия на праве хозяйственного
ведения, национальные управляющие холдинги, национальные институты развития, национальные холдинги и
национальные компании, а также их дочерние организации на должность, связанную с исполнением управленческих
функций, лицо представляет справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного
преступления.
Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет
справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда).
Перечень документов, необходимых для заключения трудового договора при привлечении иностранных работников
государственного органа, определяется в соответствии с порядком привлечения иностранных работников,
утвержденным Правительством Республики Казахстан.
Работодатель не вправе запрашивать иные документы у работника. Кроме того, копии указанных документов
должны храниться в личном деле работника у работодателя. Необходимо особенно отметить наличие трудовой
книжки у работника. В случае, если работник уже имеет трудовую книжку, то вправе предоставить ее работодателю.
Тот в свою очередь обязан сделать отметку о принятии работника на работу и хранить ее у себя. При прекращении
трудовых отношений, в трудовую книжку делается соответствующая запись с указанием норм трудового
законодательства, на основании которых трудовые отношения прекратились.
Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается обеими сторонами. Один
экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя.
После подписания трудового договора обязательным является издание акта (приказа) о приеме на работу, с
которым работник должен быть ознакомлен под роспись в течение трех дней после его издания.
Работодатель обязан ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка в организации, иными
актами работодателя, имеющими отношение к выполнению трудовых функций, коллективным договором. Для
подтверждения ознакомления обычно делается отметка в специально созданном для этих целей журнале, либо
непосредственно на самом документе. По желанию работника он может получить копию актов работодателя.
Положения трудового договора могут быть изменены по взаимному согласию сторон. В этом случае все изменения
и дополнения к трудовому договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим
образом обеими сторонами.
Трудовой договор может быть заключен:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не менее одного года.
При истечении срока трудового договора стороны вправе продлить его на неопределенный или определенный срок
не менее одного года.
В случае истечения срока действия трудового договора, если ни одна из сторон в течение последнего рабочего дня
(смены) письменно не уведомила о прекращении трудовых отношений, он считается продленным на тот же срок, на
который был ранее заключен.Количество продлений срока трудового договора, заключенного на определенный срок
не менее одного года, не может превышать двух раз.
При продолжении трудовых отношений трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок;
3) на время выполнения определенной работы;
4) на время замещения временно отсутствующего работника;
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
97
5) на время выполнения сезонной работы;
Трудовой договор с руководителем исполнительного органа юридического лица заключается собственником
имущества юридического лица или уполномоченным им лицом (органом) либо уполномоченным органом
юридического лица или уполномоченным им лицом на срок и в порядке, которые установлены законами Республики
Казахстан, учредительными документами или соглашением сторон.
В случае истечения срока действия трудового договора, заключенного с руководителем исполнительного органа
юридического лица, если ни одна из сторон не позднее последнего рабочего дня до истечения срока действия
трудового договора не уведомила о прекращении трудовых отношений, трудовой договор продлевается на срок до
принятия решения учредителями, собственником имущества юридического лица или уполномоченного им лица
(органа) либо уполномоченного органа юридического лица об избрании (назначении, утверждении в должности)
нового руководителя, либо того же лица, если иной срок продления не определен указанным решением.
С работником, достигшим пенсионного возраста и обладающим высоким профессиональным и квалификационным
уровнем, с учетом его работоспособности трудовой договор может продлеваться ежегодно.
С письменного согласия одного из родителей, опекуна, попечителя или усыновителя трудовой договор может быть
заключен с:

гражданами, достигшими пятнадцати лет, в случаях получения ими основного среднего, общего среднего
образования в организации среднего образования;

учащимися, достигшими четырнадцатилетнего возраста, для выполнения в свободное от учебы время
работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения;

с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, в организациях кинематографии, театрах,
театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без
ущерба здоровью и нравственному развитию.
Действие трудового договора начинается со дня его подписания сторонами либо установленной в нем даты.
Фактическое допущение к работе осуществляется только после подписания сторонами трудового договора.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) расторжение трудового договора по соглашению сторон;
2) истечение срока трудового договора;
3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
4) в связи с переводом работника к другому работодателю;
5) расторжение трудового договора по инициативе работника;
6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
7) отказ работника от продолжения трудовых отношений;
8) переход работника на выборную работу (должность) или назначение его на должность, исключающую
возможность продолжения трудовых отношений;
9) нарушение условий заключения трудового договора.
Расторжение трудового договора по соглашению сторон
Сторона трудового договора, изъявившая желание расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон,
направляет уведомление другой стороне трудового договора. Сторона, получившая уведомление, обязана в
течение трех рабочих дней в письменной форме сообщить другой стороне о принятом решении.
Дата расторжения трудового договора по соглашению сторон определяется по согласованию между работником и
работодателем.
По соглашению с работником в трудовом договоре может быть предусмотрено право работодателя на расторжение
трудового договора с компенсационной выплатой, размер которой определяется трудовым договором.
Прекращение трудового договора по истечении срока
Трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается в связи с истечением его срока.
В случае если на день истечения срока трудового договора, заключенного на определенный срок не менее одного
года, беременная женщина представит медицинское заключение о беременности сроком двенадцать и более
недель, а также работник, имеющий ребенка в возрасте до трех лет, усыновивший (удочеривший) ребенка и
пожелавший использовать свое право на отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком,
представит письменное заявление о продлении срока трудового договора, кроме случаев замещения временно
отсутствующего работника, то работодатель обязан продлить срок трудового договора по день окончания отпуска
по уходу за ребенком.
Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время выполнения определенной работы, является
день завершения работы.
Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время замещения временно отсутствующего
работника, является день выхода на работу работника, за которым сохранялось место работы (должность).
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается по различным обстоятельствам,
предусмотренным ст.52 ТК РК.
К таким обстоятельствам относятся:
Трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случаях:
1) ликвидации работодателя - юридического лица либо прекращения деятельности работодателя - физического
лица;
2) сокращения численности или штата работников;
3) снижения объема производства, выполняемых работ и оказываемых услуг, повлекшего ухудшение
экономического состояния работодателя;
4) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
5) повторного непрохождения проверки знаний по вопросам безопасности и охраны труда или промышленной
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
98
безопасности работником, ответственным за обеспечение безопасности и охраны труда организации,
осуществляющей производственную деятельность;
6) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния здоровья,
препятствующего продолжению данной работы и исключающего возможность ее продолжения;
7) отрицательного результата работы в период испытательного срока;
8) отсутствия работника на работе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд за один рабочий
день (рабочую смену);
9) нахождения работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсикоманического
опьянения (их аналогов), в том числе в случаях употребления в течение рабочего дня веществ, вызывающих
состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения (их аналогов);
10) отказа от прохождения медицинского освидетельствования для установления факта употребления веществ,
вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, подтвержденного
соответствующим актом;
11) нарушения работником правил охраны труда или пожарной безопасности либо безопасности движения на
транспорте, которое повлекло или могло повлечь тяжкие последствия, включая производственные травмы и аварии;
12) совершения работником по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, умышленного его
уничтожения или повреждения, установленного вступившим в законную силу приговором или постановлением суда;
13) совершения виновных действий или бездействия работника, обслуживающего денежные или товарные
ценности, если эти действия или бездействие дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
14) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с
продолжением данной работы;
15) разглашения работником сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну,
ставших ему известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;
16) повторного неисполнения или повторного ненадлежащего исполнения без уважительных причин трудовых
обязанностей работником, имеющим дисциплинарное взыскание;
17) представления работником работодателю заведомо ложных документов или сведений при заключении
трудового договора либо переводе на другую работу, если подлинные документы или сведения могли являться
основаниями для отказа в заключении трудового договора или переводе на другую работу;
18) нарушения трудовых обязанностей руководителем исполнительного органа работодателя, его заместителем
либо руководителем подразделения работодателя (филиалов, представительств и иных подразделений
работодателя, определенных актом работодателя), повлекшие причинение материального ущерба работодателю;
19) прекращения допуска работника к государственным секретам в случаях, установленных законами Республики
Казахстан;
20) неявки работника на работу более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, за
исключением случаев нахождения работника в отпуске по беременности и родам, а также если заболевание входит
в перечень заболеваний, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособности, утверждаемый
уполномоченным государственным органом в области здравоохранения.
За работником, утратившим трудоспособность в связи с производственной травмой или профессиональным
заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления
инвалидности;
21) совершения работником коррупционного правонарушения, исключающего в соответствии с вступившим в
законную силу судебным актом возможность дальнейшей работы, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законами Республики Казахстан;
22) продолжения работником участия в забастовке после доведения до его сведения решения суда о признании
забастовки незаконной либо о приостановке забастовки;
23) прекращения полномочий руководителя исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного
органа юридического лица, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»
работников службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря по решению собственника имущества
юридического лица либо уполномоченного собственником лица (органа) или уполномоченного органа юридического
лица;
24) достижения работником пенсионного возраста, установленного Законом Республики Казахстан «О пенсионном
обеспечении в Республике Казахстан», с правом ежегодного продления срока трудового договора по взаимному
согласию сторон;
25) отсутствия работника на работе более одного месяца по неизвестным работодателю причинам.
Трудовой договор о работе по совместительству может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае
заключения трудового договора с работником, для которого эта работа будет являться основной.
Работодатель при расторжении трудового договора по основаниям ликвидации, обязан письменно уведомить
работника о расторжении трудового договора не менее чем за один месяц, если в трудовом, коллективном
договорах не предусмотрен более длительный срок уведомления. С письменного согласия работника расторжение
трудового договора может быть произведено до истечения срока уведомления.
Не допускается расторжение трудового договора с работниками до достижения пенсионного возраста, , которым
осталось менее двух лет, без наличия положительного решения комиссии, созданной из равного числа
представителей от работодателя и работников.
При расторжении трудового договора по основанию снижения объема производства, выполняемых работ и
оказываемых услуг, повлекшего ухудшение экономического состояния, работодатель обязан письменно уведомить
работников о расторжении трудового договора за пятнадцать рабочих дней, если в трудовом, коллективном
договорах не предусмотрен более длительный срок уведомления. По соглашению сторон срок уведомления может
быть заменен выплатой заработной платы, пропорциональной неотработанному сроку. В уведомлении
работодатель обязан указать причины, послужившие основанием для расторжения трудового договора.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
99
Расторжение трудового договора по данному основанию возможно при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) закрытие структурного подразделения (цеха, участка);
2) отсутствие возможности перевода работника на другую работу;
3) письменное уведомление не менее чем за один месяц представителей работников с указанием причин,
послуживших основанием для расторжения трудового договора (наличие непосредственной связи между
экономическими изменениями у работодателя и необходимостью расторжения трудового договора).
Расторжение трудового договора по основанию несоответствия работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, должно основываться на решении аттестационной
комиссии, в составе которой должен участвовать представитель работников.
Порядок, условия и периодичность проведения аттестации работников определяются коллективным договором или
актом работодателя..
Расторжение трудового договора по основаниям, нахождения работника на работе в состоянии алкогольного,
наркотического, психотропного, токсикоманического опьянения (их аналогов), в том числе в случаях употребления в
течение рабочего дня веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического, токсикоманического
опьянения (их аналогов) или отказа работника от прохождения медицинского освидетельствования для
установления факта употребления веществ, вызывающих состояние алкогольного, наркотического,
токсикоманического опьянения, подтвержденного соответствующим актом, должно быть подтверждено
медицинским заключением.
Решение о направлении работника на медицинское освидетельствование принимается лицом, уполномоченным
работодателем. В случае отказа работника от прохождения медицинского освидетельствования составляется
соответствующий акт.
Расторжение трудового договора по факту достижения работником пенсионного возраста, допускается с
уведомлением работника не менее чем за один месяц до даты расторжения трудового договора, с выплатой
компенсации в размере, определяемом трудовым, коллективным договорами и (или) актом работодателя.
Расторжение трудового договора по причине отсутствия работника на работе более одного месяца, допускается при
непредоставлении работником информации о причинах отсутствия в течение десяти календарных дней со дня
направления работодателем работнику акта об отсутствии письмом с уведомлением.
Расторжение трудового договора по инициативе работника.
Работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом работодателя письменно не
менее чем за один месяц. В трудовом договоре допускается установление более длительного срока уведомления
работником работодателя о расторжении трудового договора.
Трудовой договор по инициативе работника может быть расторгнут до истечения срока уведомления, с письменного
согласия работодателя.
Работник вправе письменно уведомить работодателя о невыполнении работодателем условий трудового договора.
Если по истечении семидневного срока со дня письменного уведомления неисполнение условий трудового договора
работодателем продолжается, работник вправе расторгнуть трудовой договор, письменно уведомив работодателя
не позднее чем за три рабочих дня. В течение срока уведомления, предусмотренного настоящей статьей,
уведомление может быть отозвано по соглашению сторон.
По истечении срока уведомления, указанного в настоящей статье, работник вправе прекратить работу, кроме
случаев незавершения приема-передачи имущества (документации) работодателя по вине материально
ответственных лиц. Днем расторжения трудового договора с материально ответственными работниками является
день завершения приема-передачи имущества (документации) работодателя.
Трудовой договор подлежит прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
К таким обстоятельствам относятся:
1) при отзыве местными исполнительными органами разрешений иностранному работнику на трудоустройство либо
на привлечение иностранной рабочей силы либо истечении срока действия вида на жительство;
2) при вступлении в законную силу приговора суда, которым работник либо работодатель - физическое лицо
осужден к наказанию, исключающему возможность продолжения трудовых отношений;
3) в случае смерти работника либо работодателя - физического лица, а также в случае объявления судом
работника либо работодателя - физического лица умершим или признания безвестно отсутствующим;
4) в случае признания судом работника недееспособным или ограниченно дееспособным, в результате которого
работник не имеет возможности продолжения трудовых отношений;
5) в случае восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
6) при призыве (поступлении) работника на срочную воинскую службу, службу в правоохранительные и
специальные государственные органы со дня предъявления работником соответствующего документа не позднее
чем в трехдневный срок.
Отказ работника от продолжения трудовых отношений может быть вызван различными причинами. Трудовой
договор с работником подлежит прекращению при отказе работника от продолжения трудовых отношений в
случаях:
1) отказа работника от перевода в другую местность вместе с работодателем;
2) отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий труда;
3) отказа работника от временного перевода на другую работу по состоянию здоровья при получении в связи с
исполнением трудовых обязанностей производственной травмы, профессионального заболевания или ином
повреждении здоровья, не связанном с производством.
Прекращение трудового договора допускается при письменном отказе работника от продолжения трудовых
отношений либо при наличии акта об отсутствии письменного отказа работника. Не допускается прекращение
трудового договора в период временной нетрудоспособности работника (в том числе по беременности и родам) и
отпуска.
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
100
11.2. Рабочее время и время отдыха
Рабочее время
Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с актами работодателя и условиями
трудового договора выполняет трудовые обязанности. Трудовыми обязанностями работника являются те
обязанности, которые работник принял на себя трудовым договором.
Продолжительность рабочего времени, в основном, определяется соглашением между работником и
работодателем. Государство в законодательном порядке устанавливает только максимальную продолжительность
рабочего времени - 40 часов в неделю. В трудовом договоре может быть установлена меньшая продолжительность
рабочего времени с оплатой как за нормальную продолжительность рабочего времени.
В течение рабочего времени стороны должны исполнять трудовые обязанности: работник должен вовремя
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее
время исключительно для производительного труда; работодатель обязан обеспечить полное и производительное
использование работником рабочего времени, не нарушать установленную продолжительность труда, распорядок
ежедневной работы (режим рабочего времени), право работников на отдых. Фактически отработанное время
подлежит учету в табелях учета рабочего времени.
Действующее законодательство предусматривает следующие виды рабочего времени:

нормальной продолжительности,

сокращенной продолжительности,

неполное рабочее время.
Нормальным рабочим временем признается такая продолжительность труда, которая не вредит здоровью и
развитию человека, поэтому законодательством установлено, что продолжительность рабочего времени на
предприятиях (в учреждениях, организациях) независимо от форм собственности не может превышать 40 часов в
неделю. Данная продолжительность рабочего времени является предельной и не может быть увеличена по
соглашению сторон: работника и работодателя. Актами работодателя или коллективным договором может быть
установлена 5-дневная или 6 дневная рабочая неделя.
При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы не может превышать 7 часов, а при
пятидневной рабочей неделе - 8 часов. Рабочий день нормальной продолжительности рассчитан на рабочих и
служащих, работающих в условиях, не требующих повышенного физического и нервно-интеллектуального
напряжения.
Сокращенное рабочее время устанавливается для отдельных категорий работников с целью охраны труда,
создания благоприятных условий для успешного сочетания обучения с производством. Сокращенная
продолжительность рабочего времени устанавливается:

для лиц моложе 18-летнего возраста (для работников в возрасте от 14 до 16 - рабочее время не должна
превышать 24 часа в неделю, для работников в возрасте от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю);

для работников, занятых на тяжелых физических работах с вредными условиями труда (рабочее время
таких работников не должно превышать 36 часов в неделю);

для инвалидов I и II групп (для таких работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени — не более 36 часов в неделю. Продолжительность ежедневной работы (рабочей смены)
работников-инвалидов первой и второй группы не может превышать семь часов).
Неполное рабочее время может устанавливаться по соглашению между работником и работодателем. Неполным
рабочим временем считается время, которое меньше нормальной продолжительности, в том числе:

неполный рабочий день, то есть уменьшение нормы продолжительности ежедневной работы (рабочей
смены);

неполная рабочая неделя, то есть сокращение числа рабочих дней в рабочей неделе;

одновременное уменьшение нормы продолжительности ежедневной работы (рабочей смены) и сокращение
числа рабочих дней в рабочей неделе.
Режим и размер неполного рабочего времени определяется сторонами в трудовом договоре при его заключении
или в течение действия договора. При изменении нормальной продолжительности рабочего времени на неполное
рабочее время по просьбе работника учитываются интересы и возможности производства.
Данные изменения производятся по соглашению сторон. Работа на условиях неполного рабочего времени не
влечет для работника каких-либо ограничений в правах (размер ежегодного трудового отпуска). Оплата труда
производится только за выполненную работу и пропорционально отработанному времени.
Неполное рабочее время устанавливается по соглашению сторон трудового договора. Работа в условиях неполного
рабочего времени может быть установлена для любого работника в организации как в период действия трудового
договора, так и на момент его подписания. Юридически она оформляется подписанием дополнительного
соглашения к трудовом договору в случае, если решение принимается в период действия трудового договора.
Неполное рабочее время может быть установлено в отношении любого работника на основании его заявления и
при получении согласия работодателя, а также по инициативе работодателя, но после получения согласия
работника.
Неполное рабочее время может устанавливаться на определенный срок или без указания срока. Например,
неполное рабочее время может быть установлено для женщин, имеющих детей, на определенный срок, до
достижения ребенком определенного возраста.
Определенные ограничения установлены для работающих в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до
6 часов утра. Работа в ночное время допускается в случаях, когда работа необходима, например, в органах связи,
транспорта и т.п. К работам в ночное время могут допускаться беременные женщины лишь с их согласия, а лица, не
достигшие 18-летнего возраста, и иные лица при наличии медицинского заключения, запрещающего работу в
ночное время, к работам в ночное время не допускаются.
Режим рабочего времени - это порядок распределения времени работы в течение определенного календарного
периода, то есть особый порядок чередования рабочего времени и времени отдыха. Выделяют следующие виды
 Все права защищены
ТОО «ПРОФИТренинг» 2019 г.
101
режимов:

Гибкое рабочее время. устанавливается для отдельных работников или коллективов подразделений
организации. В этом случае допускается возможность саморегулирования начала, окончания и общей
продолжительности рабочего дня. При этом работники должны отработать за отчетный период установленную для
них норму рабочих часов.

Сменная работа вводится в тех организациях, где длительность производственного процесса превышает
допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного использования
оборудования, увеличения выпускаемой продукции или оказываемых услуг. Порядок чередования работников по
сменам определяется графиками сменности, которые утверждаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

Разделение рабочего дня на части применяется на тех работах, где вследствие особого характера труда
необходимо разделить рабочий день на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не
превышала установленную норму ежедневной работы.

Ненормированный режим работы устанавливается для некоторых категорий работников (например,
руководителей, ведущих специалистов), когда затруднительно точно учесть продолжительность их рабочего дня.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором,
соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка.
Суммированный учет рабочего времени может быть поденный (когда работник имеет одинаковую
продолжительность ежедневной работы), недельный (когда каждую неделю реализуется установленная недельная
норма рабочих часов - 24, 35, 40) и суммированный. Последний применяется в тех случаях, когда не может быть
соблюдена еженедельная продолжительность рабочего времени (например, на непрерывно действующих
организациях при сменной работе, гибком рабочем времени).
Время отдыха
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей и которое он
может использовать по своему усмотрению. Законодательством установлены следующие виды времени отдыха:

перерыв в течение рабочего дня (рабочей смены) для отдыха и приема пищи;

внутрисменные и специальные перерывы;

междусменный перерыв;

выходные дни;

праздничные дни;

отпуска.
Перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается актами работодателя, трудовым и коллективным
договорами. Продолжительность его должна быть не менее получаса. Перерыв для отдыха и приема пищи должен
устанавливаться не ранее чем через три часа и не позднее чем через четыре часа после начала ежедневной
работы (рабочей смены).
На работе, где по условиям производства предоставление перерыва невозможно, работодатель обязан обеспечить
работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ устанавливается актами
работодателя Перерыв для отдыха и приема пищи не включается в рабочее время и оплате не подлежит. Работник
может использовать данный перерыв по своему усмотрению.
Внутрисменный и специальный перерыв предоставляется работникам, работающим в холодное время года на
открытом воздухе или в необогреваемых помещениях для обогрева, а также работникам, занятым на погрузочноразгрузочных работах для кратковременного отдыха. Специальные перерывы включаются в рабочее время и
оплачиваются.
Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, помимо перерыва для
отдыха и приема пищи, дополнительные перерывы для кормления ребенка. Такие перерывы должны быть не реже
чем через каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 минут каждый. Если же у
работающей женщины имеются двое и более детей в возрасте до полутора лет, то продолжительность перерыва
для кормления устанавливается не менее одного часа. По заявлению женщины эти перерывы присоединяются к
перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец рабочего
дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. Перерывы для кормления ребенка (детей)
включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка. Эти перерывы предоставляются
лицам, воспитывающим детей без матери (одинокому отцу, опекуну, попечителю).
Междусменный перерыв - продолжительность ежедневного отдыха работника между окончанием работы и ее
началом в следующий день. Междусменный перерыв не может быть менее 12 часов.
Выходные дни - время еженедельного непрерывного отдыха. При пятидневной рабочей неделе работникам
предоставляется два рабочих дня, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день, как правило, оба
выходных дня предоставляются подряд, общим выход